Файл: Понятие и виды наследования (Теоретико-правовой анализ понятия и сущности института наследования по закону).pdf
Добавлен: 15.05.2023
Просмотров: 306
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1. Теоретико-правовой анализ общих положений института наследования по закону
1.1. Теоретико-правовой анализ понятия и сущности института наследования по закону
1.2. Круг наследников по закону и очередность их призвания к наследованию
2. Проблемные аспекты приобретения наследства по закону
2.1. Проблемы, связанные с принятием наследства
Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением юридических фактов, с которыми закон связывает право наследования. Если между наследниками и иждивенцами не возникает споров о наследовании последними, проблема доказывания может и не возникать. Но даже при их отсутствии, если будет необходимо получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ), потребуется представить нотариусу доказательства в подтверждение права наследования, т.е. каждого элемента юридического состава как основания права наследования.
Согласно ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособность определяется на день открытия наследства.
Так же, заслуживает внимания вопрос об исчислении периода «не менее года» в случаях объявления безвестно отсутствующего лица умершим и открытия наследства в день вступления в законную силу решения суда. Этот вопрос приобретает в настоящее время практическое значение в связи с непрекращающимися вооруженными столкновениями в так называемых «горячих точках» и террористическими актами на территории России, когда граждане оказываются безвестно пропавшими, а впоследствии объявляются умершими [10, с. 49]. Исходя из ст. 45 ГК РФ, годичный срок следует исчислять со дня начала течения пятилетнего или соответственно шестимесячного срока, по истечении которых наследодатель может быть объявлен в судебном порядке умершим.
В ст. 1148 ГК РФ имеется в виду фактическое нахождение на иждивении наследодателя, а не право на получение средств на содержание.
Однако признать такое положение справедливым едва ли возможно. Нельзя забывать, что иждивение - необходимое условие наследования наряду с нетрудоспособностью во всех случаях, указанных в ст. 1148 ГК РФ. Признание неисполнения наследодателем при жизни своих обязанностей по предоставлению средств на содержание нетрудоспособного лица основанием отказа в праве наследования означало бы тем самым, что неисполнение обязанностей как бы получает одобрение законодателя. Думается, что неправильно и несправедливо было бы ссылаться в обоснование отказа на то, что при жизни наследодателя нетрудоспособный, не получая материальной помощи от него, сам находил средства к существованию.
Для призвания к наследованию по закону лица, которое не относится ни к одной из семи очередей наследников по закону, необходимо установление не только фактов нетрудоспособности и состояния на иждивении умершего, но и факта совместного проживания с ним не менее одного года до открытия наследства. При этом закон не требует также совместного ведения общего хозяйства, предполагающего наличие общего бюджета, взаимную заботу, хотя, находясь на иждивении наследодателя и проживая совместно с ним, можно резюмировать и совместное ведение общего домашнего хозяйства. Однако законом подобное требование не установлено.
Таким образом, наследование по закону возможно не только при отсутствии наследования по завещанию, но и совместно с ним, если часть имущества осталась не завещанной.
В силу ст. 1117 ГК РФ недостойными признаются две категории наследников: наследники, которые не имеют права наследовать; наследники, отстраненные судом от наследования.
Противоправные действия в отношении наследодателя или кого-либо из наследников могут быть только умышленными. Неосторожные действия наследника, повлекшие, например, смерть наследодателя, не служат препятствием для призвания к наследству.
На отнесение наследника к недостойным не влияет законченность противоправных действий, о чем свидетельствует формулировка текста ст. 1117 ГК РФ «способствовали или пытались способствовать». Следовательно, покушение на убийство наследодателя, так же как и его убийство, служит основанием для признания наследника недостойным.
Для отнесения наследника к числу недостойных мотив совершенных им действий не имеет значения. Противоправные действия должны способствовать, т.е. являться причиной призвания недостойного наследника или других лиц к наследованию или увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства.
Таким образом, резюмируя все сказанное в данной главе, можно сделать следующие выводы: действующим законодательством предусмотрено восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Это означает то, что наследники предыдущей очереди: отсутствуют; никто из них не имеет права наследовать; все они отстранены от наследования; лишены наследства; не приняли наследства; все они отказались от наследства.
2. Проблемные аспекты приобретения наследства по закону
2.1. Проблемы, связанные с принятием наследства
Наследником становится лицо, призванное к наследованию, т.е. тот, кто получает право на приобретение наследства на основании закона или завещания. У наследника в результате открытия наследства появляется возможность стать собственником имущества или носителем имущественных прав и обязанностей, которые входят в состав наследства.
Для того чтобы реализовать указанное право, наследник должен выразить по этому поводу свою волю, т.е. принять наследство.
Принятие наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом [7, с. 34].
Принятие наследства в соответствии с законом может быть осуществлено двумя способами. В литературе они названы «формальным» и «неформальным» [6, с. 60].
Пункт 1 ст. 1153 ГК РФ посвящен первому, формальному, способу: речь идет о подаче наследником письменного заявления о принятии наследства, т.е. имеются в виду активные действия, бесспорно и, безусловно, выражающие волю на приобретение наследства. Установлен специальный порядок подачи такого заявления: оно подается по месту открытия наследства нотариусу, в том числе и частнопрактикующему, который имеет право вести наследственные дела (выдавать свидетельства о праве на наследство), или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. По действующему законодательству такое право имеют лишь должностные лица консульских учреждений Российской Федерации за рубежом (ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [5, с. 122] 1993 г.).
Наследник, подавший заявление о принятии наследства, для получения свидетельства о праве на наследство должен будет подать еще одно заявление. Между тем наследник вправе подать только одно заявление - о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление выполняет две функции: оно подтверждает волю наследника на принятие наследства и одновременно служит основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ).
Вторым способом принятия наследства является фактическое принятие. В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
-
- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
- получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства и др.
Это лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства.
Для того чтобы сделать вывод о фактическом принятии наследства наследником, необходимо удостовериться в том, что он совершил определенные действия, свидетельствующие о его отношении к наследственному имуществу как к будущему собственному.
При отсутствии необходимых доказательств фактического принятия наследства такой факт может быть установлен судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в соответствии со ст. 264-268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1, с. 23] от 14 ноября 2002 г.
Говоря о проблемах, связанных с принятием наследства, хотелось бы подробно проанализировать ситуацию, при которой наследство принимается не одним, а несколькими наследниками.
Прежде всего, необходимо отметить, что при наследовании имущество умершего может перейти не к одному, а к нескольким наследникам, которыми могут быть как юридические, так и физические лица, удовлетворяющие требованиям, содержащимся в ст. 1116 ГК РФ. Такая ситуация может возникнуть как в случае наследования по закону, когда к наследованию призываются одновременно несколько наследников первой, второй, третьей или последующих очередей, так и в случае наследования по завещанию.
Наследство, принятое несколькими наследниками, поступает в их общую долевую собственность (ст. 1164 ГК РФ). Наследники становятся сособственниками, сокредиторами и содолжниками соответственно тем правам и обязанностям, которые перешли к ним в порядке наследственного правопреемства. Представляется, что при отказе одного из наследников от наследства и возникновении отношений выморочности имущества Российской Федерации наряду с другим наследником станет общим долевым собственником этого имущества.
Очевидно, что установленное ст. 1164 ГК РФ право общей долевой собственности наследников носит явно выраженный временный и вспомогательный характер. Текст статьи содержит указание на возможность раздела наследственного имущества. Более того, на основе анализа последующих ст. 1165-1170 ГК РФ можно сделать вывод, что законодатель полагает нормальным и подразумевающимся именно последующий раздел имущества, хотя он и не является обязательным. Это объясняется тем, что хотя круг наследников по закону, призванных к наследованию, обычно включает в себя лиц, связанных между собой отношениями родства и свойства, это не является гарантией благополучных взаимоотношений между ними, состав же наследников по завещанию может быть самым разнообразным, в него могут входить люди малознакомые и даже совсем незнакомые друг с другом. Можно себе представить, сколь некомфортным окажется владение и пользование общим имуществом.
Следовательно, наследственное имущество находится в общей долевой собственности наследников в течение срока, определяемого двумя моментами: общая долевая собственность возникает со дня открытия наследства и прекращается при заключении наследниками соглашения о разделе имущества. В то же время применение некоторых из особенностей регулирования раздела наследственного имущества, предусмотренных ст. 1168-1170 ГК РФ, ограничено сроком в три года. По истечении трех лет со дня открытия наследства к разделу наследства должны применяться соответствующие правила гл. 16 ГК РФ о разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности.
Относительно начала течения указанного трехлетнего срока, как отмечается в одной из научных публикаций, возникает ряд вопросов. Так, в соответствии со ст. 1166 ГК РФ, при наличии зачатого при жизни наследодателя, но не родившегося к моменту его смерти наследника раздел может быть совершен после рождения такого наследника. Таким образом, получается, что в данном случае трехлетний срок может сократиться почти на четверть своей продолжительности, что представляется не совсем справедливым. Аналогичный вопрос возникает применительно к п. 2 ст. 1165 ГК РФ, ограничивающему возможность заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, условием получения наследниками свидетельства о праве на наследство. Таким образом, эта норма исключает из трехлетнего срока, установленного ст. 1164 ГК РФ, как минимум шесть месяцев [8, с. 12].
Отступление при разделе наследственной массы от размеров долей (в том числе определенных в завещании) согласно действующему ГК РФ допустимо. Кроме того, наследники, приняв наследство, уже стали сособственниками всего унаследованного имущества, а значит, вправе распоряжаться им самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе изменять по обоюдному согласию размеры причитающихся им долей. Ограничение свободного волеизъявления наследников при заключении соглашения о разделе наследства установлено п. 1 ст. 1175 ГК РФ, согласно которому «каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества». Следовательно, соглашение о разделе, в соответствии с которым на наследника возлагается такая сумма долгов наследодателя, которая непропорциональна стоимости переданной ему активной части наследственной массы, в части распределения обязанностей будет ничтожным (ст. 168 ГК РФ).