Файл: Понятие и виды наследования (Теоретико-правовой анализ понятия и сущности института наследования по закону).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.05.2023

Просмотров: 307

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

От раздела наследства надлежит отличать выдел наследственной доли. Результатом раздела наследственной массы является прекращение общей долевой собственности. При выделе наследственной доли правоотношения общей долевой собственности не прекращаются, а изменяются - из числа сособственников исключается выделившийся наследник (наследники). Исходя из формулировки абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК РФ, можно прийти к выводу, что соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников является одним из видов соглашения о разделе наследства.

В ст. 1165 ГК РФ предусмотрены особенности раздела наследства, в составе которого имеется недвижимость. Во-первых, соглашение наследников о разделе наследства в виде недвижимого имущества может последовать только после того, как они оформят свои наследственные права, т.е. получат в нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство. Во-вторых, наследники вправе заключить соглашение о разделе недвижимости как до государственной регистрации их прав на нее, так и после ее проведения. В первом случае для государственной регистрации необходимо представить свидетельство о праве наследования и соглашение (договор) о разделе наследства, а во втором - только соглашение о разделе недвижимости.

Гражданский кодекс РФ предусматривает охрану интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка - наследника. Согласно ныне действующим нормам в такой ситуации раздел наследства недопустим вплоть до рождения ребенка. С одной стороны, положение ст. 1166 ГК РФ более эффективно обеспечивает охрану интересов неродившегося наследника и, кроме того, более соответствует общим принципам права (согласно п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность гражданина возникает в момент его рождения). С другой стороны, раздел наследства нельзя производить до рождения наследника еще и потому, что до его появления на свет не может быть уверенности в том, что он родится живым и вследствие этого получит право наследования. До этого момента круг наследников, которые должны участвовать в разделе, остается неопределенным, а соответственно, и их доли.

Соглашение о разделе наследства, заключенное до рождения наследника, является ничтожным в соответствии со ст. 168 ГК РФ. В ряде источников отмечается, что указанное последствие должно иметь место не всегда. В случае, когда наследник родился после открытия наследства мертвым, вряд ли имеются основания считать заключенное наследниками до этого события соглашение о разделе наследства ничтожным, поскольку их действия не привели к ущемлению чьих-либо интересов и состав участников общей долевой собственности и распределение между ними долей остались неизменными.


Если среди сонаследников имеются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные лица, то раздел наследства осуществляется с соблюдением особых правил, предусмотренных ст. 1167 ГК РФ. Возникает вопрос о том, распространяет ли свое действие ст. 1167 ГК РФ на несовершеннолетних, являющихся полностью дееспособными. Ю.К. Толстой считает, что этим лицам «зачастую явно недостает житейского опыта и их легко обвести вокруг пальца, поэтому участие представителя органа опеки и попечительства в составлении соглашения о разделе имущества может оказаться для них полезным» [6, с. 38].

Существует противоположное мнение, согласно которому ст. 1167 ГК РФ не применяется к полностью дееспособным, хотя бы и несовершеннолетним лицам; доводы же, касающиеся того, что такие лица не могут в полной мере осознавать своих поступков, являются несущественными, поскольку «в этом случае следовало бы вовсе отвергнуть возможность приобретения полной дееспособности до достижения совершеннолетня, чего закон не делает» [3, с. 113].

Абзац 2 ст. 1167 ГК РФ гласит, что орган опеки и попечительства необходимо уведомить о составлении соглашения и о рассмотрении дела о разделе наследства в суде. Однако обращает на себя внимание тот факт, что закон не устанавливает обязательности участия органов опеки и попечительства ни в составлении соглашения о разделе наследства, ни в суде при рассмотрении спора о разделе наследства. Кроме того, не установлена чья бы то ни было обязанность уведомить орган опеки и попечительства. Все это свидетельствует о малой эффективности данной нормы. Для повышения ее значения предлагается внести ряд дополнений в закон. Возможно, в ряде случаев следует сделать обязательным участие органов опеки и попечительства.

В ряде случаев закон предоставляет некоторым субъектам гражданских правоотношений так называемые преимущественные права. Особенностью таких прав является то, что они являются исключениями из принципа равенства субъектов гражданских правоотношений, поскольку подразумевают преимущественное (первоочередное) право одного лица перед всеми остальными на совершение тех или иных действий. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства осуществляется в счет наследственной доли наследника, но не сверх этой доли.

В первую очередь приоритет в получении неделимой вещи отдан наследнику совместно с наследодателем, обладавшим правом собственности на это имущество. В литературе обсуждается вопрос: что же имеет в виду законодатель, употребляя слово «совместно», - общую совместную собственность или же всякую общую собственность, как совместную, так и долевую [4, с. 40]. Думается, что, если это специально не оговорено, речь идет обо всех видах общей собственности.


Во вторую очередь преимущественное право на получение неделимой вещи имеет тот из наследников, в чьем постоянном пользовании она находилась. Возможность признания за таким лицом преимущественного права на получение неделимой вещи по закону не обусловлена каким-либо сроком постоянного пользования ею, так же как не имеет значения, находилась ли спорная вещь в исключительном обладании наследника или он постоянно пользовался ею совместно с наследодателем.

Следует отметить, что п. 1-2 ст. 1168 ГК РФ говорят о наследнике в единственном числе и не охватывают ситуации, когда наследников, обладавших общим с наследодателем правом собственности на неделимую вещь или пользовавшихся ею совместно с наследодателем, несколько. Очевидно, что за отсутствием специальных правил разрешения таких ситуаций должны применяться общие правила.

Пункт 3 ст. 1168 ГК РФ предоставляет преимущественное право на жилое помещение при разделе наследства наследникам, проживавшим в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющим иного жилого помещения. Принципиально важно, что лицо, претендующее в порядке преимущественного права на дом или квартиру, не должно иметь на момент открытия наследства иного жилого помещения, причем не имеет значения, какого именно другого жилого помещения - на праве собственности или по договору найма. Если наследник имел свое жилое помещение, но после открытия наследства произвел его отчуждение, либо иным образом отказался от него, это обстоятельство само по себе не может повлечь правовых последствий (т.е. возникновения преимущественного права).

Вместе с тем при разрешении такого рода споров, когда наследник имеет другое жилое помещение, необходимо выяснять, почему этот наследник проживал на площади наследодателя, где расположено жилое помещение наследника и что оно собой представляет, пригодно ли оно по своему состоянию для использования по назначению и насколько у такого наследника имелась и сохраняется реальная возможность для проживания в этом помещении.

Таким образом, приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.


2.2. Проблемы наследования выморочного имущества

Несмотря на то, что в третьей части Гражданского кодекса РФ нормы о наследовании по завещанию предшествуют нормам о наследовании по закону, что, по мнению большинства авторов, говорит о восполнительной, второстепенной функции наследования на основании закона [4], именно основание вступления в наследственные правоотношения на основании закона является основным случаем участия государства в отношениях по наследованию. Такое участие имеет многовековую историю. Еще в Древнем Риме, откуда и пришел институт выморочного имущества, император Август определил, что всякое выморочное имущество поступает в казну.

Часть третья ГК РФ ввела такое некогда «забытое» в ГК РСФСР понятие, как «выморочное имущество». Это позволяет сделать вывод о том, что произошла «социальная реабилитация» термина «выморочное имущество». Статьи 1116, п. 2; 1151, п. 2 ГК РФ свидетельствуют о том, что Российская Федерация не только является единственным получателем выморочного имущества, но и о том, что такое имущество переходит к ней в порядке наследования по закону. Используемое законодателем словосочетание «в порядке наследования по закону» имеет принципиальное значение для определения механизма передачи выморочного имущества в собственность государства, поскольку означает использование законодательной конструкции наследственного права по отношению к выморочному имуществу.

Вместе с тем специфика приобретения выморочного имущества Российской Федерацией отражена в следующих статьях ГК РФ: ст. 1152 п. 1: не требуется принятия такого имущества государством; ст. 1154: не подлежит применению норма о сроке принятия наследства; ст. 1157 п. 1: государство не вправе отказаться от наследования; ст. 1162: государству выдается свидетельство о праве на выморочное имущество.

Статья 1151 ГК РФ определяет возникновение выморочного имущества, если отсутствуют наследники, и по закону, и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

Однако с прибавлением к ранее существовавшим четырем очередям наследников на имущество умершего еще четырех очередей (нетрудоспособные иждивенцы при отсутствии предыдущих очередей наследуют имущество самостоятельно как наследники восьмой очереди) возможность государства на вступление в наследство по закону стала еще более призрачной, нежели во времена действия предыдущего наследственного права.


Гражданский кодекс РФ определяет восемь очередей для принятия наследства. Как и в предыдущем наследственном праве, наследниками первой очереди закон признает супруга (супругу), детей и родителей умершего. При отсутствии завещания все они имеют право на равные доли при разделе наследства.

Таким образом, отметим, что приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Субъективное право наследования включает возможности принять наследство или отказаться от наследства. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства.

В соответствии с п. 3 ст. 1151 ГК РФ необходимо принять закон, который урегулировал бы порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Федерации или в собственность муниципальных образований.

Заключение

Подводя общий итог проведенному исследованию отметим, что произошедшие в последнее время в Российской Федерации радикальные перемены затронули социально-экономическую, политическую и правовую стороны жизни общества. Изменение политического строя, экономической основы и развитие новых производственных отношений повлекли за собой и существенное изменение социальной структуры общества. Благодаря произошедшим переменам, в стране образовался широкий круг собственников, а, следовательно, возник вопрос о сохранении имущества в собственности, как конкретных лиц, так и семьи в целом. Все это не могло не вызвать повышенный интерес общества к вопросам наследственного права.

Право наследования, закрепленное Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., это не просто формальная часть правового статуса человека и гражданин, а реальное право физических лиц, т.к. оно непосредственно связано с частной собственностью.

Современные экономические отношения обусловили широкое участие граждан в отношениях, связанных с предпринимательской деятельностью. В связи с этим приобретают особую актуальность вопросы правового регулирования отношений по переходу такого имущества и имущественных прав в порядке наследственного правопреемства.