Файл: Принципы и основания наследования(Теоретические основы наследования в российском праве).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.05.2023

Просмотров: 285

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Согласно принципу свободы наследования призванные к наследованию наследники могут самостоятельно решать, принимать наследство или отказаться от него. При этом, если наследника призовут к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он может принять наследство, которое причитается ему по одному из таких оснований, по нескольким из них или же по всем основаниям. Таким же образом наследник может написать отказ от наследства, при этом он имеет право указать другого наследника, в пользу которого он отказывается.

В соответствии с принципом наиболее полного обеспечения исполнения воли наследодателя завещательные распоряжения наследодателя должны исполняться в полной мере. При этом следует принимать во внимание не только очевидную, но и предполагаемую волю наследодателя, обнаруживаемую в ходе толкования завещания.

Всеми рассмотренными принципами определяются сущностные черты правового регулирования наследственных отношений. Они выражены в системе правовых норм о наследовании и, в первую очередь, в определении отношений между субъектами наследственного права.

Базисный акт национального законодательства Российской Федерации, посвященный наследованию, представлен Гражданским кодексом РФ, частью третьей Раздела V (ст.ст.1110 – 1185)[7].

Среди «других законов», в первую очередь, следует сказать об Основах законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года, ст.57 и 58, в которых вслед за ГК РФ говорится о правилах нотариального удостоверения завещаний, а также о порядке их изменения и отмены.

Легальное определение наследования содержится в п.1 ст.1110 ГК РФ: при наследовании осуществляется переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к иным лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде в виде единого целого и в один и тот же момент, если правила настоящего Кодекса не содержат иное.

По факту наследование может быть определено как переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к иным лицам в порядке универсального правопреемства.

Как наследство нужно понимать то, что после смерти наследодателя передается его наследникам в порядке наследственного правопреемства[8].

Состав имущества, из которого составляется наследственная масса, определен ст.1112 ГК РФ[9]. Так, наследство может быть представлено принадлежавшими наследодателю на день открытия наследства вещами, иным имуществом, в том числе имущественными правами и обязанностями. Наследство может состоять из вещей, принадлежавших наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартиры, жилого дома, дачи, земельного участка, находившихся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акций участника акционерного общества и др.), доли участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале того или иного юридического лица, паев члена производственного или потребительского кооператива, имущественных прав и обязанностей по гражданско-правовым договорам наследодателя и др.


Однако не все имущественные права и обязанности наследодателя могут быть включены в состав наследства: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще перестают существовать в момент его смерти, другие — поступают в обладание не наследников, а иных лиц, которые указаны в законе.

В соответствии со ст.1112 ГК РФ в состав наследства не входят, преставая свое существование в момент открытия наследства, права и обязанности, тесно затрагивающие личность наследодателя. Они представлены: правом на алименты, правом на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личными неимущественными правами и другими нематериальными благами. В состав наследства не могут входить также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускают ГК РФ или другие законы. Так, например, требование о взыскании компенсации морального вреда затрагивает личность потерпевшего и обладает личным характером.

Перечень имущественных прав, включенных в ст.1112 ГК РФ, которые не входят в состав наследства, не представляется исчерпывающим. Такие права и обязанности представлены также правом умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; правами и обязанностями, принадлежавшими наследодателю по договору социального найма жилого помещения; правами и обязанностями сторон по договору поручения и др.

Рассматривая дальше состав наследства, отметим, что в его состав не могут входить личные неимущественные права и иные нематериальные блага, перечень которых закреплен в ст.150 ГК РФ.

Действующим законодательством о наследовании не решается проблема, касающаяся отнесения к наследственной массе исключительных прав, а именно имеются в виду личные неимущественные права автора.

С одной стороны, эти права не могут быть переданы, с другой — некоторые из них, в частности право на обнародование произведения, должны подвергаться передаче. К тому же, в п.1 ст.150 ГК РФ установлено, что возможно осуществление и защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ, принадлежавших умершему, другими лицами, включая наследников правообладателя[10].

Данная проблема исходит из того, что Закон «Об авторском праве и смежных правах» имущественное по своей сути право на обнародование произведения рассматривает как право неимущественное (как видно, другие неимущественные права автора —наследодателя не переходят к наследникам, а значит, ими не осуществляются, а лишь защищаются при нарушении).


Еще одной важной проблемой, сопряженной с составом наследства и не решенной ГК РФ, является определение судьбы имущества, права на которое не появились при жизни наследодателя, хотя наследодатель посредством своих действий создал условия для появления этих прав.

Решая вопрос о составе наследственного имущества, следует исходить из положений семейного законодательства и в частности положений об общей совместной собственности супругов.

Таким образом, при определении состава и стоимости наследственного имущества, следует исходить из положений СК РФ о общей собственности супругов.

2. Общетеоретические аспекты наследования по завещанию

2.1. Понятие и принципы завещания

Одним из ведущих характерных тезисов, касающихся наследования в соответствии с частью 3 Гражданского Кодекса России выступает несомненное преимущество такого основания наследования, как наследование по завещанию. Об этом говорит не только официальная конструкция ст. 1111 Гражданского Кодекса России, где наследование по завещанию стоит на первом месте. Большое число новых норм Гражданского Кодекса России ориентировано на побуждение людей к совершению завещаний, так как именно при помощи завещания наследодатель может наиболее подходящим для себя способом отразить свое волеизъявление касательно принадлежащего ему имущества и решить судьбу данного имущества. О данной направленности Гражданского Кодекса говорят провозглашенные и определенным образом гарантированные принципы свободы завещания, тайны завещания и гарантии тайны, понижение в наследственном имуществе обязательной доли, трансформация порядка ее определения, предоставление возможности выбора формы совершения завещания наследодателю и прочее.

Завещание представляет собой личное распоряжение человека на случай собственной кончины по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, осуществленное в форме, регламентированной законодательно.

Завещание отличается целым рядом юридических признаков.

1. Личный характер завещания.

Важно отметить, что завещание должно быть подписано собственноручно наследодателем, за исключением тех моментов, которые регламентированы законодательно. В отличие от ранее функционировавшего законодательства, перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, теперь ограничен и является исчерпывающим. Согласно п. 3 ст. 1125 Гражданского Кодекса России этими причинами могут стать лишь физические недостатки или полная неграмотность наследодателя. По этим обстоятельствам завещание по просьбе самого наследодателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим человеком с указанием факторов, по которым наследодатель не мог собственноручно подписать свое завещание.


Гражданин, в пользу которого пишется завещание, не имеет права его подписания за наследодателя.

Согласно рекомендациям, данным Министерством юстиции РСФСР, выраженным в послании от 27 февраля 1987 года № 8-76/83-16-86, не потерявшим актуальности и в наше время, кроме подписи наследодателю необходимо также писать на завещаниях от руки свои инициалы и фамилию. Это обусловлено тем, что в ходе судебно-почерковедческой экспертизы сложно определить подлинность подписи из-за простоты ее выполнения. Во избежание дальнейших судебных споров написание инициалов и фамилии завещателя должно полностью соответствовать написанию в удостоверяющем его личность документе.

Завещание может содержать распоряжения лишь одного лица. Завещание, совершенное двумя лицами либо юридически недействительно.

Завещание должно совершаться лично. Поэтому не допускается совершать завещание от имени подопечного или посредством представительства любого типа, предусмотренного законом.

2. Свобода завещания.

Свободой завещания выступает новый (не упоминавшийся ранее в ГК РСФСР) юридически значимый принцип завещания, который отражен в ст. 1119 ГК РФ, согласно которому лицо имеет право по собственному усмотрению завещать имущество любым людям, любым образом устанавливать долю наследника в наследстве, может лишить наследства одного или нескольких либо даже всех наследников, не указывая причину своего решения, включить в завещание любые иные решения, установленные правилами о наследовании Гражданского Кодекса России. Завещатель имеет право оформить завещание с распоряжением о любом имуществе, даже о том, которое будет приобретено им в перспективе.

Наследодатель может распорядиться собственным имуществом или определенной его частью, составив либо одно, либо несколько завещаний.

Способом реализации принципа свободы завещания является также правило, гласящее, что наследодатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Наследодатель имеет право по своему выбору назначить душеприказчика (исполнителя завещания) вне зависимости от того обстоятельства, выступает ли этот человек наследником или не выступает.

Наследодатель имеет право возложить на нескольких или одного наследника по закону либо по завещанию исполнение средствами наследства обязанности, носящей имущественный характер, в пользу нескольких или одного лица (завещательный отказ) или на них возложить обязанность совершить то или иное действие имущественного либо неимущественного характера, связанное с осуществлением общеполезной цели (возложение). Завещатель вправе в любое, удобное для себя время изменить либо отменить составленное им завещание, также не объясняя причину своего действия. Наконец, завещатель всегда вправе «простить» своих наследников, которые в прошлом вели себя недостойно, завещав им имущество даже после утраты ими прав наследования.


Согласно статье 11149 ГК РФ, принцип свободы завещания может быть ограничен только правилами об обязательной доле в наследстве.

3. Завещание является односторонней сделкой.

Завещанием называют сделку, для совершения которой согласно законодательству необходимо и достаточно волеизъявление одного лица. Завещание может быть открыто и без выражения воли наследников. Завещатель вправе в любое время изменить завещание через составление нового или же вовсе отменить его или его часть. Выступающее в виде сделки, завещание должно отвечать определенным требованиям, законодательно предъявляемым к сделкам. В отношении него принято применять общие положения о договорах и об обязательствах, не противоречащие закону, существу и одностороннему характеру завещания. Завещание признается недействительным на общих основаниях, установленных законом для признания таких сделок недействительными (согласно ст. 168-179 ГК РФ). Кроме того в законе присутствуют специальные основания, согласно которым завещание признается недействительным.

4. Установленная законом форма завещания.

В части 3 ГК России значительно были трансформированы требования, предъявляемые законом к форме завещания. Но при этом единым требованием сохраняется правило о его нотариальном удостоверении. Согласно ст. 35-38 Основ законодательства России о нотариате с учетом норм, предусмотренных п. 7 ст. 1125 Гражданским Кодексом России завещание может удостоверяться нотариусом (государственным или частным – не важно), сотрудником консульского учреждения, уполномоченным должностным лицом учреждения местного самоуправления в случае отсутствия нотариуса в конкретном пункте проживания завещателя.

Завещание, которое нотариально удостоверено, должно являться написанным наследодателем либо же записано нотариусом с его слов. При этом разрешено применять технические средства (пишущая машинка или персональный компьютер).

Завещание, записанное нотариусом со слов наследодателя, до момента подписания должно быть обязательно прочитано наследодателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Несомненно, что завещание должен быть собственноручно подписан наследодателем. Если наследодатель по причине тяжелого заболевания, физических недугов, неграмотности не имеет возможности самостоятельно подписать документ, он по его просьбе может быть подписан другим человеком в присутствии нотариуса. В завещании подлежат обязательному указанию те причины, по которым наследодатель не в состоянии самостоятельно подписать завещание, а кроме того, фамилия, имя и отчество, а также место проживания того человека, который подписал документ за наследодателя.