Файл: Понятие и виды наследования (Соотношение понятий правопреемство и наследование).pdf
Добавлен: 17.05.2023
Просмотров: 350
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения о праве собственности
1.2. Соотношение понятий правопреемство и наследование
2. Виды наследования в Российской Федерации
2.1. Наследование по завещанию
3. Проблемы наследования в Российской Федерации и пути их решения
3.1. Проблемы наследования по завещанию и пути их решения
2) декларирует юридический приоритет завещания и предоставляет реальные гарантии обеспечения его свободы;
3) способствует сохранению семейных устоев, укреплению родственных связей (о чем свидетельствует значительное увеличение очередей наследников по закону вплоть до отчима, мачехи, пасынка, падчерицы и иждивенцев, проживавших с наследодателем).
1.2. Соотношение понятий правопреемство и наследование
Действующее законодательство регулирует наследование с позиции универсального правопреемства, исходя из того, что при наследовании переход имущества происходит в неизменном виде, как единого целого и в один и тот же момент. В свою очередь, в науке гражданского права отмечается, что переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам осуществляется в рамках наследственного правоотношения[12]. Будучи разновидностью гражданского правоотношения, наследственное правоотношение обладает всеми присущими ему признаками, отличаясь своим собственным своеобразием, которое, почему-то сводят только к тому, что наследственное правоотношение — это отношение правопреемства. При этом «наследственное правопреемство (преемство)» достаточно устоявшийся термин, он воспринят действующим законодательством и находит свое отражение в ряде статей (ст. 58, 59, 61, 78, 129, 218 ГК РФ.)[13], в том числе и в тех, которые посвящены регулированию наследования имущества (ст. 1110, 1114 ГК РФ.)[14].
Упомянутый термин широко используется в правоприменительной практике и в юридической литературе, однако ни законодательство, ни правовая доктрина не дают однозначного ответа на вопрос о том, что, в сущности, означает «правопреемство». Законодательство не содержит легального определения правопреемства и не придерживается какой-либо системы в применении рассматриваемой правовой категории. Ссылку на правопреемство содержат нормы, регулирующие: реорганизацию юридических лиц, оборотоспособность объектов гражданских прав, наследование имущества умерших граждан, перемену лиц в обязательстве и т.д. Более того, действующее законодательство подчас отождествляет правопреемство с такими неоднозначными категориями, как «переход (передача) прав», «перемена лиц». Все вышесказанное, безусловно, является фактором, осложняющим не только толкование и анализ законодательства, но и практику его применения, поскольку любая неоднозначность приводит к спорам. Правовая доктрина также не содержит окончательной концепции правопреемства. Так, одни авторы рассматривают преемство, как юридическую фикцию, «применение которой допустимо к каждому случаю возникновения субъективных прав и обязанностей при переходе имущества от правопредшественника к правопреемнику»[15]. Другие видят в правопреемстве категорию, которая тождественна производному правоприобретению и противопоставляема первоначальному правоприобретению[16]. Третьи утверждают, что «при изменении субъектного состава правоотношений всегда происходит правопреемство»[17]. Наконец существует и вовсе «радикальная позиция», согласно которой правопреемство объявляется «условным» понятием, под которым скрывается прекращение одного правоотношения (первоначального), и вследствие этого, возникновение нового правоотношения, содержание которого идентично первому[18]. Видно, что и правовая доктрина не проливает свет на сущность и значение такой правовой категории, как «правопреемство».
Принимая во внимание, изложенное, а также учитывая весьма неоднозначную сущность преемства прав и обязанностей, закономерен вопрос, каким образом соотносится правовая категория «правопреемство» с приобретением лицами прав и обязанностей в порядке наследования. Согласно статье 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент[19]. Вместе с тем, реализуется наследственное правопреемство в рамках наследственного правоотношения, под которым понимается – «вид урегулированных нормами гражданского права абсолютных имущественных отношений, возникающих с момента открытия наследства и прекращающихся в момент раздела наследства и возникновения у наследников прав, аналогичных правам наследодателя»[20]. Из этого следует, что основная задача наследственного правоотношения - способствовать приобретению наследником прав и обязанностей (с некоторыми оговорками), аналогичных правам и обязанностям наследодателя. Не рассматривая вопрос о том, что же в действительности обозначают конструкции «перехода прав», которая используется законодателем, и «возникновения у наследников прав, аналогичных правам наследодателя», примененная цитируемым автором при определении понятия «наследственное правоотношение», заметим, что в данном случае обе конструкции нацелены на то, чтобы подчеркнуть производный характер правоприобретения. Следовательно, и правопреемство, и наследственное правоотношение связаны с производным (зависимым) приобретением прав, а в некоторых случаях и обязанностей.
Между тем, обратим внимание на следующее: надо признать обозначенную выше основную цель наследственного правоотношения, но отметить, что правовое взаимодействие субъектов в рамках наследственного правоотношения исключительно к реализации обозначенной цели не сводится. Безусловно, что только в рамках наследственного правоотношения может быть реализовано основное содержащееся в его составе правомочие, – принять или отказаться от наследства. Однако в рамках рассматриваемого правоотношения происходит, в частности, реализация воли наследодателя, защита прав и интересов наследников, других лиц, связанных с наследованием. Кроме того, в рамках наследования возможно производное приобретение прав и обязанностей, которое не связано с правопреемством[21].
Приведем конкретный пример: в соответствии со статьей 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). По своей сути отношение между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, имеет обязательственный характер. При этом указанное обязательство не существовало между наследодателем и лицом, которое предполагается отказополучателем. Следовательно, ни о какой аналогии прав, переходе прав или перемены лиц в правоотношении (с которым отдельные авторы связывают правопреемство[22]) при указанных обстоятельствах говорить не приходится. Фактически имеет место первоначальное возникновение правового взаимодействия, которое, в то же время, было бы немыслимо без выраженной воли наследодателя. И несмотря на то, что начало этого правового взаимодействия положено волей наследодателя, что может восприниматься как некий оттенок производности, однако этого явно недостаточно, чтобы рассматривать смоделированную ситуацию, как случай сингулярного правопреемства, и правопреемства вообще. Это позволяет сделать вывод о том, что наследственное правоотношение намного шире и насыщеннее, чем происходящее в его рамках преемство прав и обязанностей.
Наконец, наследственное правоотношение может само «подпасть» под правопреемство. Безусловно, что в случае наследственной трансмиссии под переходом права на принятие наследства стоит понимать получение трансмиссаром всей совокупности прав и обязанностей, составляющих содержание того наследственного правоотношения, субъектом которого был не успевший принять наследство наследник – трансмитент. Так как, говоря о том, что «права и обязанности не могут существовать сами по себе, независимо от субъектов (лиц)»[23], стоит также помнить, что «права и обязанности не существуют вне правоотношения»[24].
Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что неверно сводить все многообразие наследственного правоотношения исключительно к правопреемству (производности прав; переходу прав; перемене лиц), как и объявлять наследственное правоотношение самим правопреемством, особенно принимая во внимание тот факт, что наследственное правоотношение может само «подпасть» под правопреемство или исчерпать себя, но никакого преемства так и не породить.
1.3. Субъекты наследования
В наследственные правоотношения всегда будут вовлечены наследодатель и наследник.
Наследодатель – это умерший гражданин (физическое лицо), обладающий при жизни обязательствами и правами относительно имущества, которое после его кончины будет передано наследникам. Наследодателями могут быть недееспособные люди, несовершеннолетние граждане, лица без гражданства и иностранные граждане. Право на наследование имущества возникает в тот момент, когда владелец умирает. Основанием для наследования может стать завещание или закон.
Естественно, что наиболее важным субъектом наследственных правоотношений будет выступать наследодатель, т.е. гражданин, с момента смерти которого возникает правопреемство. Наследодателями могут быть выступать исключительно физические лица.
В том случае, когда наследование происходит по завещанию к наследодателям будут предъявляться особые требования. Завещание является односторонней сделкой. Сделка эта осуществляется деянием лица, обладающим возможностью на случай смерти определить судьбу наследства.
При совершении завещания завещатель должен быть полностью дееспособным. В случае если граждане вступили в брак до достижения совершеннолетия в установленном законом порядке или в результате эмансипации становятся полностью дееспособными они также, на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут оставлять завещание.
Лица частично дееспособные или ограниченно дееспособные не обладают завещательной дееспособностью. Поэтому их завещания не будут иметь никакой юридической силы. Однако, в случае если гражданин, составивший завещание, будет признан недееспособным позже, на юридическую силу это обстоятельство не влияет, потому как воля лица была выражена в дееспособном состоянии. Но в то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным пунктом вторым статьи 177 ГК РФ[25].
Признание лица, составившего завещание, недееспособным впоследствии может иметь значение и при отклонении наследника по завещанию как недостойного наследника.
Для уяснения сущности наследственных правоотношений следует охарактеризовать так же и наследника как важного элемента данных правоотношений. Наследник это лицо, которое будет иметь возможность наследования в связи со смертью наследодателя.
Наследником может стать любой человек, а также юридическое лицо, муниципальный орган власти или государство. Наследником по закону и по завещанию может стать даже нерожденный ребенок. Наследники могут быть признаны недостойными, в случаях если: родители лишены прав на ребенка; лица, уклоняются от обязанностей содержать владельца наследственного имущества; стремятся стать наследниками, прибегая к нарушению закона. Физические лица и государство могут унаследовать имущество по любому из оснований, а юридические лица только по завещанию.
Наследником может выступать любой субъект гражданского права. Согласно статье 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться: граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством), а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; юридические лица, существующие на день открытия наследства; Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации[26].
Самая распространенная категория наследников - граждане. Они могут выступать наследниками, как по завещанию, так и по закону в том случае, если на момент смерти наследодателя находились в живых. В том случае если смерть наследодателя признается в судебном порядке (объявление умершим), к числу наследников будут относиться только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой смерти, указанный в решении суда, или же на день вступления решения суда в законную силу.
Наследниками могут выступать любые физические лица, вне зависимости от статуса гражданства. Правопреемство при наследовании может перейти к гражданам Российской Федерации, иностранцам, а также лицам без гражданства, так как они обладают гражданской правоспособностью у нас в стране на равных правах с ее гражданами.
Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. Поэтому наследниками могут выступать все граждане с момента рождения и до смерти. На возможность принятия наследником наследства не могут влиять такие характеристики как пол, возраст, национальность и так далее. Наследовать могут и лица, которые находятся в данный момент в местах лишения свободы, а также признанные судом в результате душевной болезни или слабоумия недееспособные граждане.