Добавлен: 22.05.2023
Просмотров: 336
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения о наследовании по законодательству Российской Федерации
1.1 Понятие наследования в гражданском праве Российской Федерации
1.2 Правовая характеристика наследственной массы
1.3. Субъективный состав наследственных правоотношений
2. Виды наследования: понятие, соотношение и специфика
2.1. Виды наследования: понятие и соотношение
2.2. Наследование по завещанию: специфика правового регулирования
Наследодателю данные объекты должны принадлежать на день открытия наследства, то есть в состав наследства лишь те права и обязанности могут входить, носителем которых при жизни был сам наследодатель.
Согласно практике Верховного Суда Российской Федерации то имущество, в отношении которого наследодатель при жизни выразил волю, направленную на распоряжение данным имуществом в состав наследства не входит [43]. Права, которые возникли в результате смерти наследодателя, не включаются в состав наследства, так как «они по наследству не переходят, то есть наследственное правопреемство не возникает» [35, c. 176]. Это, в частности, касается права на получение страховой суммы по договору личного страхования.
В другом деле суд указал, что в том случае, если наследодатель при жизни заключил и исполнил договор купли-продажи жилого помещения, подлежащий регистрации, однако зарегистрировать ни договор, ни переход права собственности к покупателю не успел, такое жилое помещение к его наследникам перейти не может, а подлежит передаче покупателю [42].
В ч. 1 ст. 1112 ГК РФ закреплено, что в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В гл. 6 ГК РФ названы некоторые классификации, среди которых деление на:
- движимые и недвижимые вещи;
- делимые и неделимые вещи;
- сложные и простые вещи;
- главную вещь и принадлежность;
- основную вещь и плоды, продукцию, доходы.
К числу имущественных прав должны быть отнесены:
- права на имущество (например, право собственности на вещь);
- права, связанные с имуществом (право требования, возникшее из обязательства);
- права, не связанные с имуществом, но претендующие на «отложенный» имущественный эффект (право на заключение договора в будущем).
Как отмечают А.Н. Левушкин и О.В. Митрошина, «в состав наследства входят не только имущественные права, но и имущественные обязанности» [25, c. 29].
В некоторых статьях ГК РФ установлена возможность принять некоторые обязательственные и интеллектуальные права, а также некоторые нематериальные блага, в отношении которых ГК РФ допускает правопреемство (например, ст. 152, 152.1, 152.2, 1267 ГК РФ и иные).
В целях единства судебной практики Пленум Верховного Суда РФ в п. 15 Постановления от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что «имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами. В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора» [41].
По смыслу ст. 150, 1112 ГК РФ не могут передаваться по наследству нематериальные блага. Однако наследники вправе осуществлять охрану и защиту некоторых нематериальных благ, которыми обладал наследодатель. В частности, охране и защите подлежат честь, достоинство и деловая репутация умершего гражданина (ст. 152 ГК РФ); изображение умершего гражданина (ст. 152.1 ГК РФ); а также частная жизнь умершего гражданина (ст. 152.2 ГК РФ).
Равно как и нематериальные блага, такие авторские права, как авторство, имя автора и неприкосновенность произведения, охраняются бессрочно. Обладатель указанных прав может назначить лицо, на которого возлагаются обязанности по их охране и защите авторских прав в порядке ст. 1134 ГК РФ. В таком случае согласие исполнителя завещания выражается в его собственноручной надписи на самом завещании; в заявлении, приложенном к завещанию; в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства; а также при совершении действий по охране и защите авторских прав в течение месяца со дня открытия наследства [26, c. 30].
Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами, если отсутствуют указания правообладателя о назначении исполнителя завещания, назначенное автором лицо отказывается от исполнения соответствующих полномочий, а также в случае смерти такого лица.
Согласно ст. 1268 ГК РФ обладатель исключительных прав на произведение обладает правом на обнародование ранее не обнародованного произведения после смерти автора при условии, что такое обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном).
Следует отметить, что гражданским законодательством РФ допускается переход исключительных прав на произведения в порядке наследования (ст. 1241 ГК РФ).
Итак, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу. Таким образом, наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
1.3. Субъективный состав наследственных правоотношений
Вопрос о лицах, относящихся к субъектам наследственных правоотношений, по-разному разрешается в научной литературе. Так, Л.В. Смолина в качестве субъектов наследственных правоотношений выделяет «наследников; органы, содействующие вступлению права на наследство наследника; лиц, которые имеют право удостоверять завещание» [33, c. 21].
Г.С. Лиманский полагает, что «субъектами наследственного правоотношения признаются, с одной стороны, наследник или наследники, выступающие как одно лицо, порождая множественность лиц, и все иные лица, с другой стороны» [27, c. 21].
По мнению А.Е. Казанцевой, «субъектами наследственного правоотношения являются только лица из числа возможных наследников, призванные к наследованию (реальные наследники)» [20, c. 12].
По мнению Е.В. Вавилина, «участником наследственных правоотношений является наследодатель» [14, c. 11]. Ю.К. Толстой, напротив, полагает, что «умерший не может быть участником наследственных правоотношений. Его место занимает правопреемник» [36, c. 7].
Не всегда место наследодателя занимает его правопреемник, связь может иметь место между наследством и другими лицами. Так, согласно п. 3 ст. 1175 ГК РФ требования кредиторов до принятия наследства могут быть предъявлены к наследственному имуществу.
Круг лиц, которые имеют возможность выступать в качестве преемников, включает две категории. К первой категории относятся лица, которые перечислены в ГК РФ и получили название «наследники соответствующих очередей», те самые законные наследники. Данная категория не включает в себя недостойных наследников, т.е. тех преемников, которые имеют отношение к наследственному правонарушению. И вторая категория включает в себя наследников по завещанию, которые указаны наследодателем в завещании.
Итак, представляется, что участником наследственных правоотношений следует считать указанных лиц, а также умершего гражданина, именуемого в зависимости от обстоятельств наследодателем.
Наследодателем является умершее лицо либо лицо, признанное судом умершим, имевшее на день смерти какое-либо имущество (наследство), от которого оно переходит в порядке универсального правопреемства к другим лицам.
Также важным участником наследственного правоотношения выступает наследник – правопреемник, к которому от умершего лица переходят некоторые права и обязанности, вещи.
В качестве субъектов наследственных правоотношений могут выступать исключительно лица, которые наделены наследственной правоспособностью – способность лица быть носителем наследственных прав и обязанностей. Наследственная правоспособность конкретного лица хотя и непосредственно связана с ее носителем, но также зависит от многих сторонних факторов, в том числе от состояния и характера отношений с лицами, после смерти которых ее носитель может наследовать.
Российское гражданское законодательство также обусловливает содержание наследственной правоспособности основанием наследования, т.е. способность лица наследовать зависит от оснований наследования, согласно которым разграничиваются наследники по закону и завещанию.
Круг физических лиц, которые могут наследовать по закону, в российском гражданском законодательстве широк. К наследованию по закону также могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации (города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Севастополь) и муниципальные образования в части наследования выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ). Несмотря на многочисленные споры в российской цивилистике, переход выморочного имущества к публично-правовым образованиям согласно российскому гражданскому законодательству считается наследованием, т.е. «подчиняется всем правилам о наследственном правопреемстве» [8, c. 21].
Российское гражданское законодательство к наследникам по завещанию причисляет юридических лиц, созданных к моменту открытия наследства, или, как указано в ГК РФ, существующих на день открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Также в российском гражданском законодательстве наследственной правоспособностью в части наследования по завещанию наделены Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российский законодатель прямо в специальном разделе, который посвящен наследственному праву, указал публично-правовые образования среди наследников по завещанию, что следует одобрить в целях исключения различного толкования.
Таким образом, наследственная правоспособность физических и иных лиц в российском гражданском законодательстве обусловливается основанием наследования, которое определяет субъектный состав наследственных правоотношений при наследовании по закону и завещанию.
Еще одним субъектом наследственных правоотношений является рукоприкладчик. Рукоприкладчик – лицо, подписывающее документ (завещание, заявление о принятии или об отказе от наследства и т.д.) вместо лица, обладающего право- и дееспособностью для совершения указанного действия.
Так, в соответствии со ст. 44 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [3], если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за совершением нотариального действия.
Представляется интересной правовая позиция Верховного Суда РФ, изложенная в Определении Судебной коллегии по гражданским делам от 12 августа 2014 г. Судебная коллегия указала следующее: «На момент составления заявления о принятии наследства у Кулинич Г.Н. имелся физический недостаток, препятствующий ей самостоятельно без посторонней помощи сопоставить подписываемый документ – заявление о принятии наследства – и его содержание, что свидетельствует о возникновении сомнений в совпадении ее истинной воли как участника сделки и ее волеизъявления, выраженного в заявлении.
В связи с этим при составлении Кулинич Г.Н. заявления о принятии наследства участие рукоприкладчика являлось обязательным, при условии которого нотариальная форма данной сделки считалась бы соблюденной. Однако материалы дела не содержат сведения, свидетельствующие об отказе Кулинич Г.Н. от участия рукоприкладчика при подписании заявления о принятии наследства.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции, принимая решение по делу в рамках заявленных Шароновой Д.А. исковых требований, с которым согласился суд апелляционной инстанции, пришел к правильному выводу о том, что в отношении заявления Кулинич Г.Н. о принятии наследства нотариальная форма сделки не была соблюдена, что свидетельствует о ничтожности данной сделки, порождающей последствия, связанные с ее недействительностью» [44].
К числу участников наследственных правоотношений следует отнести и лиц, вступающих в правоотношения, связанные с наследованием (кредиторы, нотариус или иное лицо, выполняющее его функции, лица, заинтересованные в исполнении завещательного возложения, свидетели, переводчик и др.). Основания возникновения правоотношения различны: кредитные договоры; решение суда; причинение вреда; неосновательное обогащение и др.
Итак, в качестве вывода отметим, что законодательство о наследовании характеризуется детальным регулированием, что обусловлено необходимостью регулирования на законодательном уровне наследственных отношений, а также обеспечения стабильности и единообразия правоприменительной практики в сфере наследования.