Добавлен: 27.05.2023
Просмотров: 253
Скачиваний: 3
2.2 Место открытия наследства
В соответствии со ст. 529 ГК РСФСР местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или его основной части.[1]
Достаточно большое значение на практике имеет определение места открытия наследства, т.к. связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, и также определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо:
1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;
2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;
3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;
4) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.
Если имущество наследодателя или определенная его часть находится не в том месте, где было открыто наследство, то в этом случае нотариус из места открытия наследства направляет другому нотариусу по месту нахождения наследственного имущества специальное поручение о принятии каких-либо мер для его охраны. В том случае, если у наследодателя не было постоянного места жительства, наследственное дело будет оформлено по тому месту, где находится наследственное имущество или основная его часть.
В качестве доказательств места открытия наследства выступают справки, полученные в жилищно-коммунальных органах, отделений полиции, местных администраций, а также справка с места работы наследодателя о месте его проживания. Также место открытия наследства может подтверждаться:
-выпиской из домовой книги;
-справкой адресного бюро;
-справкой, выданной военкоматом о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по определенному адресу;[2]
-копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой есть отдельная графа о месте постоянного жительства умершего, которая заполняемая работником загса, опираясь на данные паспорта о прописке умершего.[3]
Свидетельство о смерти наследодателя не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.
Когда невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус для того, чтобы подтвердить этот факт запрашивает справку соответствующего муниципального органа о выписке наследодателя с его постоянного места жительства в какой-либо другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта, подтверждающую то, что данный гражданин не числится в этом населенном пункте, а также занимается вопросом о возможности выдачи свидетельства в месте, где находится наследственное имущество (его основной части). Именно для этого нотариус запрашивает справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о том, где находится имущество наследодателя.
Когда решается вопрос о месте открытия наследства, то нотариусом должен учитываться факт постоянного места жительства умершего, а не место временного даже если наследодатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. В том случае, когда умирает военнослужащий срочной службы, либо лица, которые проходят обучение в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находящихся не в месте постоянного жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Если же гражданин умирает в месте лишения свободы, то местом открытия наследства будет считаться его последнее место жительства до ареста. В случае работы гражданина в районе Крайнего Севера по срочному трудовому договору, свидетельство о праве на наследство после смерти наследодателя будет выдано нотариальной конторой по месту постоянного жительства наследодателя, которое указано в трудовом договоре. В каждом индивидуальном случае нотариус должен выявить характер и размер наследственного объема и заняться решением вопроса применительно к ст. 529 ГК РСФСР. В это время нотариус должен направить по последнему или прежнему месту жительства наследодателя в нотариальную контору обращение о том, что наследство открыто, а также выявить, не заведено ли второе наследственное дело.
В случае смерти кадровых офицеров, которые находились на службе за границей и у которых не было постоянного места жительства на территории Российской Федерации, место открытия наследства устанавливается по месту нахождения всего наследственного имущества или большей его части. В таком случае нотариус запрашивает справку военкомата или воинской части из того места, где проходил службу данный офицер, о тот что он не имел постоянного места жительства в России и находился за границей. Например, после смерти офицера, который проходил службу за границей, свидетельство о праве на наследство будет выдаваться Первой московской нотариальной конторой, если наследственное имущество состоит из вклада в российском банке (зачисленные суммы денежного довольствия), или же консулом Российской Федерации за границей, в том случае если наследственное имущество будет составлять только заработная плата наследодателя.
Консул Российской Федерации может выдать свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, если последний постоянно проживает за границей. Это осуществляется при условии, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.
В случае если у наследников отсутствуют документы, подтверждающие место открытия наследства, нотариус обязан порекомендовать им обратиться в суд общей юрисдикции и подать заявление об установлении места открытия наследства в порядке особого производства.
Глава 3 Наследование по закону и завещанию
3.1. Наследование по закону
Наследование по закону зародилось ещё в далеком прошлом, ещё когда существовала семейно-родовая организация общества, в то время, когда имущество, использовавшееся при жизни отдельным индивидом, не выступало объектом частной собственности и переходило после смерти владельца семьей, родом или общиной. В римском праве этот порядок осуществлялся с помощью призвания к законному наследованию самого дальнего родственника наследодателя, причем степень родства не была ограничена. С течением времени и с развитием производства, а также укреплением государства родовые начала организации общества постепенно ослабевали, и индивидуализм, на котором основан общественный строй большинства стран Европы уже к началу XIX в. не стал выступать оправданием родового наследственного преемства.
Наследование по закону осуществляется в случае, если:
1) нет завещания (оно не составлялось или было отменено распоряжением завещателя о его отмене);
2) завещание касается лишь определенной части наследственного имущества, в результате этого иная его часть, которая не указана в завещании, будет наследоваться по закону;
3) завещание является недействительным;
4) наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;
5) никто из наследников по завещанию не принял наследство или не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию выразили свой отказ от наследства, а другой наследник на данный случай не указан, завещание неисполнимо.
6) суть завещания заключается в том, что все или кто- то один из наследников по закону лишаются наследства, либо ограничивается завещательным отказом (завещательным возложением).
Все эти случаи, если их объединить, будут сводиться к двум, которые позволяют определить наследование по закону как наследование без завещания либо по основаниям, которые предусмотрены законом, не в соответствии с завещанием (вопреки ему). Во всех этих упомянутых случаях (кроме, разве что, случая реализации права на обязательную долю в наследстве) наследование по закону полностью либо половины наследственного имущества восполняет не выраженную в завещании, либо выраженную в нем, но неосуществимую по определенным обстоятельствам волю наследодателя. В данном случае, еще советские авторы, наследование по закону называли диспозитивным.
Главная черта его в том, что круг наследников определен законом, а не наследодателем, причем исчерпывающе. К тому же законодатель основывается на семейно-родственном начале. В первую очередь предусматривается соблюдение интересов членов семьи умершего, его родственников той или иной степени родства, а также нетрудоспособных иждивенцев. Бытует такая версия, что законодатель отталкивается из предположения о наиболее вероятных лицах, которых сам наследодатель призвал бы к наследованию, в том случае, если бы изложил волю. По сравнению с ранее действовавшим законодательством, при расширении круга наследников по закону за счет того, что в их круг добавляются родственники, которые имеют отдаленную степень родства и даже некоторых свойственников законодатель имеет целью предотвратить переход наследственного имущества в выморочное.
Включение гражданина в состав наследников по закону основывается на одном из следующих юридических фактов:
- родства с наследодателем предусмотренной законом степени;
- усыновления наследодателя;
- усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя;
- брака с наследодателем;
- предусмотренного законом свойства между наследодателем и наследником;
- нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.
Второй момент заключается в том, что наследование по закону характеризуется тем, что кроме круга наследников законом установлен порядок их призвания к наследованию. Наследники поделены на группы-очереди и призываются к наследованию в порядке определенной очереди, а не все сразу. Эта последовательность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, в том случае если нет ни одного наследника из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Если наследство было приобретено одним из наследников, то в этом случае остальные наследники не будут призваны к обследованию.
Принято считать, что нет наследников предшествующих очередей( а это означает, что к наследованию будут призваны наследники следующей очереди) при определенных обстоятельствах:
1) нет наследников предшествующих очередей: их никогда не было (на день открытия наследства) физически не существовали или же погибли до того, как было открыто данное наследство или в одно время с наследодателем и не нашлось наследников по праву представления, либо же родственники наследодателя, которые входят в предшествующие очереди, не смотря на то ,что были рождены живыми после того, как открыли наследство, но были зачаты после того, как умер наследодатель и в следствии этого не будут призваны к наследованию (п. 1 ст. 1116 ГК РФ);
2) если ни у кого никто из списка наследников предшествующих очередей нет права наследовать, либо все они отстранены от этого права (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ) либо были лишены завещателем права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);
3) ни один из наследников предшествующих очередей наследство не принял или все выразили отказ от наследства, при этом не указали в пользу кого они отказываются.
Например, наследники третьей очереди по закону (ст. 1144 ГК РФ) будут призваны к наследованию, в случае если не окажется наследников ни первой, ни второй очереди, к примеру если наследников первой очереди нет, один из наследников второй очереди не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), а иные наследники не приняли наследство в срок, предусмотренный законом.
В части третьей ГК РФ предусмотрены восемь очередей наследников по закону (ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ). Их число намного увеличилось, если сравнивать с ранее действовавшим законодательством, то ст. 532 ГК 1964 г в первоначальной виде предусматривала только лишь две очереди наследников по закону, а в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ – уже четыре очереди
Из всего этого следует, что наследование по закону имеет место том случае, когда:
- не было составлено завещание, или оно было составлено, но в итоге было отменено завещателем;
-завещано не все имущество, а лишь определенная его часть (в этом случае, то имущество, которое не было завещано будет наследоваться по закону);
-наследник по завещанию выразил отказ от наследства или признается недостойным наследником.
Важно отметить, что термин "завещание" используется в двух значениях: данным словом называется как сам документ, отображающий волю завещателя, так и акт выражения воли завещателя. Во втором значении завещание выступает в виде односторонней сделки и не предусматривает какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Из этого следует что действительность завещания не будет зависить от того согласились наследники с его содержанием или они против него.
Завещание в современном законодательстве, как форма распоряжения выступает не только альтернативой наследования по закону. Опираясь на завещание, можно обойти самую непростую ситуацию с распределением имущества между наследниками по закону. Приведем пример: в ситуации смерти отца, который не изъявил свою волю и не оставил завещание, два сына будут претендовать на его имущество(в виде земельного участка, домовладения и автомашины), в итоге получат они независимо от того, что они желают по 1/2 доли в автомашине, земельном участке и домовладении, т.е. имущество распределяется в равной мере между наследниками по закону. Форма завещания в данном случае позволит разрешить ситуацию по иному, например, оставить автомашину одному из сыновей, а земельный участок и домовладение другому.