Файл: О_5 (Осень 2010) Учебно-практ. пособие.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.07.2020

Просмотров: 3905

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Кроме существенных и обычных, принято ещё выделять и случайные условия - те, в отношении которых должно быть достигнуть соглашение по требованию одной из сторон, Представляется, однако, что это разновидность существенных условий: пока такого соглашения не будет достигнуто, договор не будет заключен.

Поскольку договор является одним из видов сделок, к его форме прежде всего применяются общие правила о форме сделок. В соответ­ствии с п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным только после придания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Так, договор аренды между гражданами на срок до 1 года может быть заключен в устной форме (п. 1 ст. 609 ГК РФ). Однако если стороны при заключении договора аренды условились, что он будет заключен в письменной форме, то до придания данному договору письменной формы он не может считаться заключенным.

Или: договор займа между гражданами на любую сумму не требует нотариального удостоверения, но стороны (для большей "убедительности") могут договориться о придании ему нотариальной формы, - вот после этого он и будет считаться заключенным.

Если договор является реальной сделкой и, соответственно, для его заключения требуется передача имущества (например, денег по тому же договору займа), то договор считается заключенным при условии достижения соглашения в требуемой законом (и договором) форме и передачи имущества.

Если согласно закону или соглашению сторон договор должен быть заключен в письменной форме, он может быть заключен либо путем составления одного документа, подписанного сторонами, а либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, теле­тайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Однако в некоторых случаях закон предписывает заключение определенного вида договора только путем составления единого документа, подписанного обеими сторонами (например, договора по отчуждению недвижимого имущества). В других же случаях, напротив, к письменной форме приравнивается заключение договора при наличии письменного документа, содержащего волеизъявление только одной стороны. Так, письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским документом (ст. 907 ГК РФ).

К письменной форме договора ГК РФ в п.3 ст. 434 приравнивает и заключение договора в порядке, предусмотренном в п.3 ст. 438 ГК РФ, в силу которой совершение лицом, получившим письменную оферту, в срок, установленный для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом -


если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не оговорено в самой оферте.

Стороны могут договориться о заключении договора в определенной форме даже в тех случаях, когда закон такой формы не требует. И тогда договор будет считаться заключенным только после придания ему такой формы.

Так, нотариального удостоверения по действующему законодательству требуют лишь немногие виды договоров (договор ренты, в определенные случаях - соглашения об уступке требования и о переводе долга), однако стороны могут в тексте любого договора (например, о продаже недвижимости) указать, что договор должен быть нотариально удостоверен.

В тех случаях, когда договор в силу закона требует государственной регистрации (например, договор купли-продажи жилых помещений, договор доверительного управления чужим имуществом), он считается заключенным только при условии такой регистрации.

Законами, иными правовыми актами или самим договором могут быть установлены какие-либо дополнительные требования к форме договора (например, написание текста договора на специальном бланке или скрепление его печатями подписывающих сторон) и, соответственно, здесь же могут быть указаны последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не указаны, то должны применяться последствия, указанные в п.1 ст. 160 ГК РФ: в случае спора в суде стороны не могут ссылаться на свидетельские показания, но вправе приводить письменные и иные доказательства.

Как уже было отмечено, при подписании договора возможно использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, использование электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. Однако это допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Текст договора должен отражать его условия, т.е. ясно и недвусмысленно выражать волю его сторон, исключать разночтения и споры о его содержании.

Однако на сегодняшний день юридически грамотно составленный договор - это скорее исключение, а не правило, а потому в процессе исполнения между сторонами нередко возникают споры относительно смысла того или иного условия в договоре.

Если стороны не могут (или не хотят) урегулировать возникшие разногласия по взаимному соглашению, спор передается ими на рассмотрение суда, и суд "толкует" договор - ст. 431 ГК РФ.

При этом суд принимает во внимание прежде всего буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Для этого во многих случаях было бы нелишним использовать толковый словарь или назначать лингвистическую экспертизу (особенно если спорные слова и выражения в договоре имеют несколько значений - омонимы), однако суды пока этим обычно «не обременяются».


Заинтересованная сторона в процессе может настаивать перед судом о назначении лингвистической экспертизы и ссылаться на толковый словарь русского языка.

Если и таким образом не удается выяснить подлинные условия договора, суд может принять во внимание общую волю сторон с учетом цели договора. При этом суд принимает во внимание предшествующую договору переписку сторон, практику, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон (т.е. после заключения договора) - ст. 431 ГК РФ.

Всё многообразие гражданско-правовых договоров поддается четкой классификации в зависимости от избранного критерия, что позволяет участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому договору, который в наибольшей мере соответствует их потребностям.

Поскольку договоры являются разновидностью сделок, а именно - это двусторонние и многосторонние сделки, то на них распространяется и деление таких сделок на различные виды (реальные и консенсуальные, возмездные и безвозмездные, абстрактные и каузальные, условные, срочные, биржевые и т.д.). Поэтому далее рассматривается классификация, специфическая именно для договоров.

Односторонние и двусторонние (взаимные) договоры. Критерий классификации здесь иной, чем при классификации сделок на односторонние, двусторонние и многосторонние. Договор (по количеству сторон, или, что то же, по количеству самостоятельных волеизъявлений) - это всегда двусторонняя или (реже) многосторонняя сделка.

Классификация договоров на односторонние и многосторонние производится в зависимости от юридического содержания, внутренней структуры обязательства, возникающего в силу договора.

Если в силу договора у одной стороны возникают только права, а у другой только обязанности, такой договор называется односторонним. Таких договоров в гражданском праве немного и обычно это реальные договоры (например, договор займа, договор страхования).

Если же в обязательстве, возникшем из договора, каждая сторона имеет по отношению друг к другу и права, и обязанности, договор называется двусторонним, или взаимным.

Большинство договоров в гражданском праве относятся к числу двусторонних (договоры купли-продажи, аренды и найма, подряда и др.).

По содержанию регулируемой ими деятельности договоры подразделяются на имущественные и организационные. Имущественные направлены на получение определенного имущества или блага, достигаемого исполнением договора (договоры купли-продажи, аренды, подряда и др.).

Организационные же договоры создают лишь предпосылки для последующей предпринимательской или иной деятельности (учредительный договор о создании юридического лица - хозяйственного товарищества или общества с ограниченной, дополнительной ответственностью, договор об учреждении акционерного общества).


Одной из разновидностей организационного договора является предварительный договор, предусмотренный в ст. 429 ГК РФ.

Предваритель­ный договор это соглашение сторон о заключении основного догово­ра в будущем (например, годовой или навигационный договор на транспорте, предусматривающий заключение в соответствии с ним отдельных (разовых, основных) договоров перевозки отдельных партий груза в течение года или в период навигации. Большинство договоров — это основные договоры, предварительные договоры встречаются значительно реже.

Предвари­тельный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. Предварительный договор должен содержать условия, позволяю­щие установить предмет, а также другие существенные условия основ­ного договора.

Так, стороны могут заключить договор, по которому собственник дачи обязуется её продать покупателю, а поку­патель купить до указанного в договоре срока. В таком пред­варительном договоре должно быть четко определено, какая именно дача подлежит продаже, а также её покупная цена. В противном случае этот предварительный договор считается незаключенным.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предвари­тельном договоре не определен, основной договор подлежит заключе­нию в течение года с момента заключения предварительного договора. Если в указанные выше сроки основной договор не будет заключен и ни одна из сторон не сделает другой стороне предложение заключить такой договор (оферта), предварительный договор прекращает свое действие.

В случаях же, когда сторона, заключившая предварительный договор, в пределах срока его действия уклоняется от заключения основного договора, применяются правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров (ст. 445 ГК РФ), т.е. эту сторону можно понуждать к заключению договора в судебном порядке, можно взыскать убытки и неустойку (если она предусмотрена по предварительному договору) за уклонение от заключения договора.

Предварительный договор необходимо отличать от соглашений о намерениях, имеющих место на практике. В указанных соглашениях о намерениях лишь фиксируется желание сторон вступить в будущем в договорные отношения. Однако само соглашение о намерениях не порождает каких-либо прав и обязанностей у сторон, если в нем не установлено иное. Поэтому отказ одного из участников соглашения о намерениях заключить предусмотренный таким соглашением договор не впечет для него каких-либо правовых последствий и может только повлиять на его деловую репутацию.

Договоры в пользу их участников (линейные договоры) и договоры в пользу третьих лиц или об исполнении третьему лицу. Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора. По общему правилу, договоры заключаются в пользу их участников и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только их участникам.


Однако может быть заключен и договор в пользу третьего лица, которое не принимало участия в его заключении, но в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (ст. 430 ГК РФ).

Так, в пользу третьего лица возможно заключение договора страхования жизни или страхования арендатором арендованного имущества в пользу арендодателя (собственника этого имущества). И тогда только в том случае, если это третье лицо откажется от права, предоставленного ему по договору, кредитор может само воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору и в принципе возможно (например, невозможно по договору страхования жизни).

С момента выражения третьим лицом должнику наме­рения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия треть­его лица (п. 2 ст. 430 ГК РФ). Это правило применяется, если иное не предусмот­рено законом, иными правовыми актами или договором.

Должник в договоре, заключенном в пользу третьего лица, вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора (п. 3 ст. 430 ГК РФ).

Так, если грузополучатель, в пользу которого был заключен договор перевозки груза, предъявляет к перевозчику требование о ненадлежа­щем качестве доставленного груза, последний вправе ссылаться на то, что качество груза ухудшилось по вине грузоотправителя, не обеспечившего должную упаковку груза.

От договоров в пользу третьего лица следует отличать договоры об исполнении третьему лицу. В таких договорах третье лицо, которому должник должен исполнить свою обязанность, не приобретает права требования её исполнения. Такое право принадлежит только стороне, заключившей договор.

В зависимости от основания заключения различаются договоры, заключаемые по усмотрению обеих сторон, и договоры, обязательные для одной или обеих сторон. В условиях действия принципа свободы договора большинство договоров заключается по взаимному волеизъявлению сторон.

Договоры же, в которых одна из сторон обязана заключить договор по требованию другой стороны, обеспеченному судебной защитой, обусловлены либо каким-то предварительным договором (контрактом), которым одна из сторон будущего договора связала себя такой обязанностью.

Так, например, поставщик, предварительно заключивший государственный контракт на поставку товара, затем обязан заключить конкретные договоры поставки с получателями товара, указанными государственным заказчиком), либо законом (например, банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся к нему с просьбой открыть счет в банке), либо административным актом.