ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2020

Просмотров: 12100

Скачиваний: 22

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

61

водстве относятся следующие принципы: очности процесса и непосредственности
исследования доказательств, свободной оценки доказательств, устности, гласности,
недопустимости повторного уголовного преследования за одно и то же деяние, исти-
ны, неприкосновенности личности.

Самостоятельное значение в уголовном процессе имеет и принцип 

публичности

.

Так же как и законность, он имеет общеправовое содержание, не будучи напрямую
связан с состязательным построением судопроизводства. Однако его значение для
уголовного процесса является определяющим, в связи с чем рассмотрение системы
принципов начинается именно с этого принципа. К принципу публичности тесно при-
мыкает такое важное общеправовое начало, как принцип объективной истины. Так
же, не вытекая из понятия состязательности, этот принцип происходит от самого по-
нятия правосудия, т.е. судопроизводства «правильного», основанного на истине и за-
коне.

Особое положение в уголовном судопроизводстве занимает 

принцип законности

.

Он не стоит в одном ряду с другими принципами судопроизводства, ибо представляет
собой общеправовое начало. Вместе с тем, кроме общеправового содержания, прин-
цип законности имеет и свою процессуальную сущность. Она состоит в том, что за-
конной считается только такая судебная процедура, которая в целом отвечает требова-
ниям названных выше принципов состязательного процесса, и в первую очередь таким
началам, как равенство сторон и независимость суда. В этом сугубо процессуальном
смысле понятие законности совпадает с требованием справедливой (должной) судеб-
ной процедуры. Поскольку законность в этом смысле является как бы результирую-
щим вектором действия всех принципов состязательности, она рассматривается нами
после всех прочих принципов, что не умаляет, а только подчеркивает важнейшую роль
этого начала в уголовном процессе (см. § 13 настоящей главы).

Как можно заметить, мы не называем среди принципов процесса состязатель-

ность, ибо она является общей целью действия всех принципов уголовного процесса
и именно через них проявляет себя в полном объеме. Состязательность — это не прин-
цип, а тип судопроизводства, поэтому все принципы процесса, которые будут описа-
ны ниже, имеют состязательное содержание или испытывают его влияние.

§ 2.

ПУБЛИЧНОСТЬ

Уголовный процесс имеет ярко выраженный публичный характер. Во-первых,
потому, что он как совокупность правовых норм принадлежит к публичным от-
раслям права, т.е. отраслям, регулирующим деятельность государственных орга-
нов и их взаимоотношения с гражданами.
Во-вторых, уголовное преследование и обвинение преступников и преступлений

рассматривается прежде всего как 

публичная

 (т.е. исходящая из общественных, а не

частных интересов) задача государства в лице прокуратуры и органов предваритель-
ного расследования. Они обязаны возбуждать уголовные дела, раскрывать преступ-
ления и изобличать виновных в каждом случае обнаружения признаков преступления
(ч. 2 ст. 21 УПК), независимо от того, просит ли об этом заинтересованная сторона,
т.е. в силу служебного долга, или 

ex officio 

(лат

.

) — официальным порядком. Участие

государственного обвинителя в судебном разбирательстве уголовных дел публичного
и частно-публичного обвинения обязательно (ч. 2 ст. 246).


background image

62

Раздел I. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Публичность проявляет себя и в том, что государственные органы, ведущие уго-

ловный процесс (следователь, дознаватель, суд), а также адвокатура обязаны 

обеспе-

чивать права 

лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Так, публичная роль

суда состоит в бережном поддержании справедливого равновесия спорящих сторон,
в создании необходимых условий для исполнения сторонами их процессуальных обя-
занностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15). Права участников
процесса не предполагаются, а разъясняются: «Суд, прокурор, следователь, дознава-
тель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданско-
му истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопро-
изводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность
осуществления этих прав» (ч. 1 ст. 11). Должностные лица государственных орга-
нов — участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, несмотря на
выполняемую ими функцию уголовного преследования, не освобождены от выполне-
ния при расследовании преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел кон-
ституционной обязанности по защите прав и свобод человека и гражданина, в том
числе от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, иного ограничения
прав и свобод

1

.

Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они

могут осуществлять лично либо с помощью защитника или законного представителя
(ст. 16), причем в ряде случаев участие защитника обязательно (ст. 51). Адвокат не
вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого (ч. 7
ст. 49). Публичность судопроизводства выражается также в обеспечении свободного
доступа граждан (прежде всего потерпевших) к правосудию и в праве обвиняемого
на начало судебного разбирательства по его делу в разумные сроки.

Публичный подход к уголовному преследованию и обеспечению прав участни-

ков судопроизводства порождает публично-состязательную (публично-исковую) разно-
видность состязательного процесса.

В то же время УПК РФ предусматривает и произ-

водство по делам частного обвинения у мирового судьи (гл. 41), где обвинительная
деятельность осуществляется частными лицами (потерпевшим или его представите-
лем). Однако было бы неверно полагать, что публичность здесь полностью отсутст-
вует, поскольку правообеспечительная деятельность судом и защитником осущест-
вляется в полной мере. Более того, публичная роль мирового судьи проявляется и в том,
что он от имени государства принимает меры к восстановлению 

общественного (публич-

ного) мира,

 к примирению сторон (ч. 4—6 ст. 320). Однако восстановление обществен-

ного мира является публичной целью уголовного судопроизводства не только в ми-
ровом суде. Примирение сторон так или иначе допускается и при производстве по
делам публичного и частно-публичного обвинения (ст. 23, 25, ч. 1 ст. 28).

В этом же направлении ориентирует и опыт ряда развитых стран (Англии, США,

Австралии, Японии и др.) в сфере так называемого альтернативного разрешения спо-
ров (

alternative dispute resolution

 — англ., 

викай, шотей

 — яп.). Сущность альтерна-

тивных уголовной или гражданской юстиции методов решения дел заключается в от-
казе от ведения судебного состязания, взамен которого с разрешения и с участием

1

 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 г. «По делу о проверке консти-

туционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы».


background image

ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

63

государственного органа (судебного или уголовного преследования) используются раз-
личные неконфликтные и примирительные процедуры. Наиболее яркой формой аль-
тернативы служит 

медиация 

(mediation). Нарушитель уголовного закона и потерпев-

ший с разрешения органа уголовного преследования или суда пытаются разрешить
конфликт в рамках медиационного соглашения, прибегая к посредничеству третьих
лиц. Необходимым условием применения медиации является наличие убедительных
доказательств виновности, ее признание правонарушителем, а главное, готовность
обеих сторон к примирительной процедуре. На основе примирительного соглашения
при соблюдении ряда условий может быть вынесено решение о прекращении уголов-
ного дела

1

.

Таким образом, предметом публичного начала являются: а) уголовное преследо-

вание; б) правообеспечительная деятельность; в) примирительная деятельность в уго-
ловном процессе по восстановлению общественного (публичного) мира.

§ 3.

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА

Это принцип публичного уголовного процесса. Частно-исковое производство,
в противовес публичному, не слишком нуждается в истине, ибо рассчитано на
общественного субъекта, которого интересует в первую очередь собственное «Я».
Наивысшая ценность для частно-искового процесса — решение не истинное,
а устраивающее обе стороны. Главной целью такого суда является сохранение
в обществе «мира», так же как для предшествовавшего ему обвинительного про-
цесса было характерно стремление предотвратить общественное «смятение». Од-
нако частно-исковой способ судебного разбирательства, в отличие от своего «пред-
ка», пытается сохранять «приличия». Он не заменяет правду случайностью,
а утверждает, что знает истину. Однако для него это не «грубая» истина факта,
а истина формально-юридическая или, по крайней мере, наиболее правдоподоб-
ное изложение фактов. Частно-исковой процесс полон юридических фикций (пре-
зумпции, сделки). 

Fictio est contra veritatem, sed pro veritate habetur 

(лат.) — фик-

ция противостоит истине, но фикция признается за истину. Вместе с тем нельзя
категорически утверждать, что частно-исковой процесс совершенно чурается ис-
тины. Как пишет профессор Мичиганского государственного университета
У. Бернам, касаясь особенностей состязательного процесса США (частно-иско-
вого по своей типологии), «трудно представить себе дело, в котором стороны
сообща не имели бы стимула к выявлению и представлению суду всей информа-
ции, действительно относящейся к решаемому вопросу»

2

. Установление фактов

такими, какие они есть, для такого процесса все же более предпочтительно, чем
подмена их лукавой игрой презумпций. Однако этот интерес к истине факта не
стоек, не принципиален. Альтернатива — истина или фикция — обычно решает-
ся в пользу последней. Дефицит средств познания, связанный с отсутствием пред-
варительного расследования, эгоистической природой частного интереса, вынуж-
дает допустить использование в процессе формальных средств, приводящих

1

 См.: 

Головко Л.В

. Альтернативы уголовному преследованию в современном английском пра-

ве  // Правоведение. 1998. № 3. С. 108—113.

2

Бернам У

. Правовая система Соединенных Штатов Америки. М.: РИО «Новая юстиция»,

2006. С. 221.


background image

64

Раздел I. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

к формальной, или юридической, истине. Так, дореволюционные российские ав-
торы И.В. Михайловский, Н.Н. Розин считали, что состязательному процессу,
который они фактически понимали как частно-исковую процедуру, не может быть
свойственно неограниченное стремление к материальной истине, что здесь уме-
стно говорить лишь об истине юридической, а вместо требования безусловного
установления фактов такими, какие они есть, действует «принцип доказанности
обвинения»

1

. Подобная точка зрения в последнее время получила своих сторон-

ников и в нашей современной процессуальной литературе, которые отказывают-
ся видеть то, что она применима лишь к частно-исковой разновидности судопро-
изводства

2

.

Иное дело, когда процесс достигает публичной степени зрелости. Здесь действу-

ет уже другой принцип: 

fictio cedit veritati 

(лат

.

) — фикция уступает истине, или фик-

ция не имеет силы, когда ей противостоит истина. Публичность правосудия, понима-
емая как открытость процесса, нуждается не в формально-юридической, но
в материальной, или объективной, истине. Точное знание фактов такими, какие они
есть, позволяет более тонко регулировать общественные отношения, экономить уго-
ловную репрессию, сокращать социальные издержки, неизбежные при функциони-
ровании механизма судопроизводства. Все это, в конечном счете, поднимает социаль-
ное значение правосудия.

Поскольку российский уголовный процесс имеет ярко выраженный публичный

характер, он объективно не может устраниться от цели установления по делу истины,
причем в первую очередь истины объективной, или, как ее еще называют, — 

матери-

альной

, а не формальной. Принцип объективной истины сохраняет в нем свое значе-

ние. Так, согласно ч. 4 ст. 152 «предварительное расследование может производиться
по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения
его 

полноты, объективности

»

(курсив мой.

 — А.С.

). В части 2 ст. 154 сказано: «Вы-

деление уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительно-
го расследования допускается, если это не отразится на 

всесторонности и объективно-

сти

 предварительного расследования и разрешения уголовного дела». В части 6

ст. 340 говорится: «Стороны вправе заявить в судебном заседании возражения в свя-
зи с содержанием напутственного слова председательствующего по мотивам нару-
шения им 

принципа объективности 

и беспристрастности». Но требование объектив-

ности, всесторонности и полноты исследования обстоятельств дела — это и есть
содержание принципа объективной истины

3

.

Опасение, что требование достижения объективной истины в судопроизводстве

сделает суд сторонником следователя и прокурора, которые также должны стремить-
ся к установлению истины по делу, само по себе напрасно, так как каждый из этих
участников процесса добивается истины своими специфическими методами, ограни-

1

Михайловский И.В

. Основные принципы организации уголовного суда. Томск, 1905. С. 93;

Розин Н.Н

. Уголовное судопроизводство. СПб., 1914. С. 303.

2

 См.: Состязательное правосудие. Труды научно-практических лабораторий. Ч. I. М., 1996.

С. 236—240, 278—281; 

Золотых В.В

. Проверка допустимости доказательств в уголовном процес-

се. Ростов-н/Д,1999. С. 34—37; 

Радутная Н.В

. Современное уголовное судопроизводство и его

влияние на правовые воззрения юристов // Российское правосудие. 2006. № 4. С. 53—57 и др.

3

 См.: 

Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д

. Очерк развития науки советского уголовного

процесса. С. 46.


background image

ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

65

ченными выполняемой им процессуальной функцией. Так, суд как носитель функции
правосудия должен 

стремиться

 к установлению истины прежде всего путем созда-

ния в процессе необходимых условий для всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела, а также посредством оценки доказательств по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в уго-
ловном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17
УПК). То обстоятельство, что объективная истина есть цель доказывания, вовсе не
препятствует рассмотрению этого понятия и в качестве принципа процесса, ибо ког-
да мы говорим о данной цели, то имеем в виду предпочтительный результат процес-
суального познания, а когда о принципе — подразумеваем обязанности, которые долж-
ны выполнять (каждый по-своему) суд и другие официальные участники процесса во
имя достижения этой цели. Проще говоря, объективная истина — цель отвечает на
вопрос «что?», а объективная истина-принцип отвечает на вопрос «как?».

Но 

что есть истина

? Этот вопрос задается в уголовном суде от Понтия Пилата

до наших дней. Если истина — это соответствие наших знаний реальной действи-
тельности, то судить об этом соответствии мы можем только посредством своего внут-
реннего убеждения. Обоснованное убеждение в истинности знания есть достоверность.
«Истина… в уголовном процессе выражается в достоверности (уверенности), что
такой-то факт существует или не существует», — писал классик французского уго-
ловного процесса Фостэн Эли

1

. «Фактической достоверности не существует объ-

ективно — она есть только известное состояние нашего убеждения», — считал
Л.Е. Владимиров

2

.

Слово «достоверный» значит верный, не вызывающий сомнений.

Итак, достоверность — впрочем, так же как и вероятность, — это лишь 

представле-

ние об истине

 в нашем сознании, характеристики доказательности знания, и потому,

на наш взгляд, не прав М.С. Строгович, считавший, что «достоверность — это то же
самое, что истинность. То, что достоверно, то и является истинным, так как находит-
ся в соответствии с действительностью»

3

.

Где же искать критерий достоверности, мерило того состояния убеждения, кото-

рое мы принимаем за истину? Таким критерием может быть только опыт, практика,
ибо ничего другого для суждения об истине в распоряжении человека нет. Если мы не
можем отыскать ни единого исключения из имеющегося в нашем распоряжении опы-
та, наш вывод должен считаться достоверным. Причем имеется в виду весь наличный
опыт, включая прежде всего добытые по делу доказательства, а также заимствован-
ные познания, в том числе знание закономерностей окружающей действительности,
опыт, зафиксированный в правилах логического мышления. Но поскольку объем опыта
у разных людей не одинаков, то что достоверно для одного человека, другому может
показаться недостаточно убедительным. Поэтому в судопроизводстве значение имеет
не столько индивидуальный, сколько общественный опыт. Именно отсюда происте-
кают стадийность и инстанционность процесса, а также необходимость не просто
познания, но особого удостоверительного познания, т.е. доказывания фактов. Нормы

1

He

´

lie

. Traite

´

 de l’instruction criminelle, ou The

´

orie du Code d’instruction criminelle. En 3. Vol. V. I.

Bruxelles, 1863. P. 5.

2

Владимиров Л.Е

. Суд присяжных. Харьков, 1873. С. 99; 

Он же

. Учение об уголовных дока-

зательствах. Тула : Автограф, 2000. С. 41.

3

Строгович М.С

. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном

процессе. М., 1955. C. 33—39.