ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.03.2026
Просмотров: 374
Скачиваний: 0
Вопрос 7. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Малозначительность деяния.
Законодательное определение понятия преступления приведено в ч. 1 ст. 14 УК: "Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания".
Преступление - деяние, т.е. поведение определенного лица, которое обладает такими признаками: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.
Понятием деяния в ст. 14 УК охватываются как общественно опасное действие (бездействие), так и его вредные последствия.
Признаки:
Общественная опасность - качественный и объективный признак преступления, который выражает его материальную сущность и объясняет, почему то или иное деяние признается преступлением.
Означает, что деяние причиняет вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, или создает угрозу причинения вреда.
В общественной опасности уголовный закон выделяет характер и степень. Так, в ч. 1 ст. 15 УК определено, что преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на категории. В науке уголовного права характер общественной опасности принято называть его качественной характеристикой, а степень - количественной.
Характер общественной опасности преступления определяется теми общественными отношениями, на которые совершено посягательство, т.е. объектом преступления.
В качестве объекта могут выступать личность, права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества.
Характер общественной опасности преступления определяется тем местом, которое норма об этом преступлении занимает в системе Особенной части УК, иначе говоря - квалификацией преступления. Преступления, посягающие на одни и те же общественные отношения, принадлежат к одному типу общественной опасности.
Пример: Так, посягательства на жизнь человека имеют один характер общественной опасности, посягательства на собственность – другой.
Степень общественной опасности может иметь типовой и конкретный характер.
Типовая характеристика степени общественной опасности позволяет отграничивать друг от друга одинаковые по характеру общественной опасности преступления.
Чем выше типовая степень общественной опасности преступления, тем возможность более строгого наказания предусматривает санкция статьи.
Пример:Так, кража и грабеж имеют один характер опасности, поскольку посягают на один объект уголовно-правовой охраны - отношения собственности. Однако типовая степень опасности этих преступлений разная. Кража - тайное хищение чужого имущества, а грабеж - открытое, совершение преступления в присутствии собственника имущества или других лиц свидетельствует о большей общественной опасности его поведения, которая находит отражение в санкции. В таком случае различие в степени общественной опасности находит отражение в санкции. Кража предусматривает максимум санкции 2 года лишения свободы, а грабеж - 4 года.
Конкретная степень общественной опасности позволяет сравнить степень общественной опасности преступлений, квалифицируемых по одной статье УК, но различающихся по фактическим обстоятельствам.
В таком случае степень общественной опасности преступления может зависеть от целого ряда факторов: тяжести причиненных последствий, особенности посягательства (окончено оно или нет, совершено единолично или в соучастии, какой способ был использован при совершении преступления и т.д.), формы вины, особенностей субъекта преступления, т.е. конкретных проявлений признаков преступления.
Конкретная
оценка степени общественной опасности
находит
отражение не
в санкции (как это имеет место при типовой
характеристике степени общественной
опасности), а в
назначенном судом наказании.
По целям:
Толкование-уяснение – субъект права «для себя» толкует норму права с целью его применения;
Толкование-разъяснение – толкование «для других», для применения закона в будущем другими органами, например, постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Значение толкования – выяснение того, какая законодательная мысль вылилась в данной форме, или в воспроизведении тех представлений и понятий, которые связывал с данной нормой ее создатель. Значение толкования уголовного закона проявляется:
в учете законодателем возможностей толкования закона при его изложении; в отказе от громоздких законодательных конструкций и повторов, которые могут быть легко преодолены различными видами толкования;
в возможности одинакового понимания и применения уголовно-правовых норм в различных регионах страны и различными правоприменителями;
в возможности устранения отдельных законодательных огрехов путем использования некоторых видов уяснения смысла закона - способствует совершенствованию уголовного законодательства.
Противоправность как юридический признак преступления свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление, нарушило запрет, установленный УК, который является единственным источником уголовного права, как это следует из ч. 1 ст. 1 УК.
Обязательным компонентом уголовной противоправности является наличие в уголовно-правовой норме санкции, которая содержит угрозу применения наказания определенного вида и размера в случае совершения предусмотренного законом деяния.
Уголовная противоправность и общественная опасность являются основными и взаимосвязанными признаками преступления. Общественную опасность принято называть материальным признаком преступления, а уголовную противоправность - формальным признаком. Предусмотренное в ст. 14 УК определение преступления может быть охарактеризовано как формально-материальное.
Виновность в уголовно-правовом смысле предполагает определенное психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям.
Она возможна лишь при наличии тех форм вины, которые определены законом (ст. 24 УК): умысел (прямой и косвенный) - ст. 25 УК или неосторожность (легкомыслие или небрежность) - ст. 26 УК. Статья 14 УК говорит, что "преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние". Данное положение закона отвергает возможность объективного вменения, т.е. привлечения к уголовной ответственности, без наличия вины (ч. 2 ст. 5 УК).
Наказуемость означает возможность назначения наказания за совершение каждого преступления, угрозу наказанием при нарушении уголовно-правовой нормы.
Признак наказуемости следует понимать как угрозу наказанием, не следует отождествлять наказуемость как признак преступления с реальным назначением наказания.
Отграничение преступления от иных правонарушений.
Практически общепризнано, что главное отличие преступления от иных правонарушений заключается в различной степени общественной опасности. Более высокая степень общественной опасности, отличающая преступление от иных правонарушений, может определяться различными обстоятельствами:
характером наступивших последствий совершенного деяния. Так, нарушение правил охраны труда, не повлекшее вредных последствий или повлекшее причинение легкого вреда здоровью человека, является дисциплинарным или административным проступком, а то же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий или средней тяжести вред здоровью, образует состав преступления (ч.1 Статьи 143 УК);
мотивы и цели совершения деяния. Например, регистрация заведомо незаконных сделок с землей квалифицируется как преступление, предусмотренное Статьей 170 УК РФ, только в случаях, когда это деяние совершено должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности. В противном случае те же действия представляют дисциплинарный проступок;
форма вины. Так, при умышленной вине причинение легкого вреда здоровью образует преступление (Статья 115 УК РФ), а в случае причинения того же вреда по неосторожности ответственность его причинителя может иметь только гражданско-правовой характер (Статья 1085 ГК РФ);
систематическое совершение. Например, преступлением признается вовлечение несовершеннолетнего только в систематическое употребление спиртных напитков (Статья 151 УК РФ), а однократное доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения представляет административное правонарушение.
Отличие преступления от иных правонарушений по их юридическим последствиям заключается в том, что только преступление влечет за собой такие специфические последствия, как уголовное наказание.
Малозначительность деяния
Понятие малозначительности деяния приведено в ч. 2 ст. 14 УК: "Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности".
Смысл ч. 2 ст. 14 УК состоит в том, что деяние, обладающее по общему правилу присущими преступлению характером и степенью общественной опасности, в исключительных случаях в силу наличия обстоятельств, определяющих степень общественной опасности содеянного, может быть признано малозначительным.
При признании деяния малозначительным уголовное дело не возбуждается, а возбужденное подлежит прекращению в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК.
Вопрос об оценке деяния в качестве малозначительного решается всегда следственными или судебными органами применительно к конкретному преступлению с учетом всех признаков преступления, содержащихся в диспозиции статьи Особенной части УК, и при тщательном установлении субъективного отношения лица к содеянному.
В доктрине выделяются три основных критерия, по которым можно определить малозначительное деяние: ( 1) Деяние должно содержать признаки какого-либо преступного деяния, предусмотренного УК. 2) Деяние должно быть совершено с прямым, конкретизированным умыслом (то есть направленность умысла должна состоять в желании субъекта совершить именно такое малозначительное деяние). 3) В деянии отсутствует общественная опасность. Критика указанных положений состоит в том, что указанные признаки носят неточный, обобщающий характер: не поддаются формализации ввиду их ситуативной вариативности; при применении указанных признаков, очень многое будет зависеть от мнения судьи.
В. Н. Винокуров отмечает, что рассматривая малозначительность, следует учитывать два вида деяний:
1) за деяние может быть предусмотрена как административно-правовая, так и уголовно-правовая ответственность (например, кража и мелкое хищение)
2) за деяние предусмотрена только уголовная ответственность, а никакого дополнительного буфера в виде административной ответственности нет.
Ученый предлагает использовать институт малозначительности только по отношению ко второму случаю.
Вопрос 9. Уголовная ответственность: понятие, содержание, возникновение, реализация и прекращение. Уголовное правоотношение: понятие, структура, соотношение с уголовной ответственностью.
уголовная ответственность - это комплексное социально-правовое последствие совершения преступления, включающее 4 элемента:
1. обязанность претерпеть неблагоприятные последствия за совершенное преступление;
2. порицание лица и совершенного им преступления в обвинительном приговоре суда;
3. наказание или иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры воспитательного воздействия, меры медицинского характера, конфискация);
4. судимость (УО прекращается с момента погашения или снятия судимости).
Статья 8 УК РФ:
«Основанием УО является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК».
УО – ответственность конкретного лица за совершенное им деяние, предусмотренное УЗ и содержащее состав преступления.
Под составом преступления понимается совокупность предусмотренных УЗ объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.
Преступление – это совершенное в реальной жизни конкретное общественно опасное деяние, запрещенное УЗ, под страхом наказания
Существует 3 аспекта УО:
Установление УО в УЗ – Статья 1 УК РФ, представляет собой запрет-предупреждение, извещающее о том, что любое лицо, нарушившее запрет, окажется в сфере действия УЗ;
Возникновение УО – связано с фактом совершения преступления конкретным лицом – в этот момент между лицом и государством возникают УПО и УО. Последняя состоит в обязанности правонарушителя отчитаться перед государством в содеянном, подвергнуться осуждению и мерам Уголовно-Принудительного Характера. УО остается не реализованной, если, факт преступления не зафиксирован, либо если правоохранительные органы сочтут возможным освободить виновного от УО;
Реализация УО – означает, что после возникновения УПО права и обязанности его субъектов будут реализованы в точном соответствии УЗ, что находит свое воплощение в различных мерах государственного принуждения.
Формы реализации УО:
1) наказание (отчет в содеянном – обвинительный приговор суда – наказание – судимость). УО, реализованная в этой форме, прекращается (заканчивается) естественным образом, исчерпывая себя полностью, после погашения (или досрочного снятия) судимости;
2) осуждение без назначения наказания (Статья 92 УК РФ: в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление небольшой или средней тяжести, обязательны меры воспитательного воздействия (ч.2 Статьи 90), нет судимости). УО при ее реализации в принудительных мерах воспитательного воздействия заканчивается с реальным исполнением таких мер;
3) принудительные меры медицинского характера – лечение от алкоголизма, наркомании, психических расстройств, не исключающих вменяемости (ч.2 Статьи 99 УК РФ). Применяются наряду с наказанием лицам, нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости – дополняют наказание. В этом случае УО заканчивается после отбытия назначенного наказания и исполнения принудительной меры медицинского характера.
УО может существовать и реализовываться только в рамках уголовно-правовых отношений (УПО).
УПО – это вытекающие из факта совершения преступления и регулируемые нормами УП общественные отношения между лицом, совершившим преступление, и государством, направленные на реализацию взаимных прав и обязанностей этих субъектов в связи с применением уголовного закона по факту совершения данного преступления.
Юридическим фактом, порождающим возникновение УПО, является совершение конкретным лицом уголовно-наказуемого деяния.
Субъектами УПО являются, с одной стороны, лицо совершившее преступление, а с другой – государство, которое выступает в лице уполномоченного органа (суда).
Содержание УПО – корреспондирующие права и обязанности субъектов – определенному праву одного из субъектов соответствует (корреспондирует) сходная обязанность противостоящего субъекта.
УО составляет лишь часть содержания УПО – обязанность отчитаться за содеянное преступление – необходимый и центральный его элемент.
Вопрос 8. Законодательная классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение.
Категории преступлений:
Статья 15 УК гласит, что преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает два года лишения свободы.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения свободы.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет.
Классификация:
По форме вины:
Согласно ч. 1 ст. 24 УК РФ выделяются две формы вины:
Умысел - характеристика умысла дается в ст. 25 УК: «Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично».
Неосторожность - понятие неосторожной вины содержится в ст. 26 УК РФ. «Неосторожность является такой формой вины, при которой лицо, совершившее преступление, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло предвидеть их».
По характеру и степени общественной опасности преступлений:
а. Основной – без смягчающих или отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ),
б. Квалифицированный– с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК РФ),
в. Привилегированный – со смягчающими обстоятельствами (ст. 106-108 УК РФ).
По способу описания в законе признаков состава преступления:
а. Простой: все признаки состава описаны одномерно: один объект, одно последствие, одна форма вины и т.д. (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 109 УК РФ)
б. Сложный:
- признаки состава описаны многомерно: два объекта (ст. 162 УК РФ), две формы вины (ч. 4 ст. 111 УК РФ)
- состав преступления с альтернативными деяниями (ч. 1ст. 222, ч. 1 ст. 228 УК РФ) или альтернативными последствиями (ч. 1 ст. 111 УК РФ).
По конструкции объективной стороны:
а. формальный – преступление признается оконченным после совершения общественно опасного деяния независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий (ч. 1 ст. 126 УК РФ)б. усечённый – момент окончания преступления перенесен на стадию неоконченного преступления (ст. 126, 209 УК РФ)
б. материальный – преступление признается оконченным только после наступления общественно опасных последствий (ст. 124 УК РФ)
По объекту преступления:
Преступления против личности (ст.105-157 УК РФ).
Преступления в сфере экономике (ст.158-204 УК РФ).
Преступления против общественной безопасности и общественной нравственности (ст.205-274 УК РФ).
Преступления против государственной власти (ст.275-330 УК РФ).
Преступления против военной службы (ст.331-352 УК РФ).
Преступления против мира и безопасности человечества (ст.353-360 УК РФ).
Значение категоризации преступлений состоит в том, что она обращена к законодателю, обязывая учитывать ее при конструировании уголовно-правовых институтов и норм. В этой связи категоризацию преступлений следует признать важным приемом законодательной техники.
Значение деления преступлений на категории имеет не только теоретический, но и практический характер. Категории служат одним из оснований законодательной дифференциации уголовной ответственности. Отнесение деяния к той или иной категории может иметь такие правовые последствия, как:
- определение вида рецидива (ст. 18 УК),
- наказуемость приготовления к преступлению (ч. 2 ст. 30 УК),
- определение режима отбывания наказания в виде лишения свободы (ст. 58 УК),
- влияние на определение порядка назначения наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК),
- на правила отмены условного осуждения (ст. 74 УК),
- на освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК),
- примирением с потерпевшим (ст. 76 УК) или с истечением срока давности (ст. 78 УК),
- на правила условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 79 УК),
- замены неотбытой части наказания более мягким (ст. 80 УК),
- на освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК),
- отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК),
- освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК),
- погашения судимости (ст. 86 УК),
- на назначение наказания несовершеннолетним (ст. 88 УК),
- на применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК),
- освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК),
- применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 93 УК),
- определение сроков давности (ст. 94 УК),
- сроков погашения судимости (ст. 95 УК).
Санкции, избираемые законодателем за конкретные преступления, не могут определяться вне зависимости от отнесения преступления к определенной категории.
Классификация уголовных преступлений играет немаловажную роль в уголовном праве. В первую очередь, конечно, она предопределяет наказание. Его срок, вид и размер. На основании категорий различного рода деяний происходит конструирование институтов и правовых норм. При этом классификация преступлений позволяет сделать законы более лаконичными, удобными, ясными. Отталкиваясь от деления преступлений на категории, законодатель определяет их срок давности, виды рецидивов. А также классификация важна для определения обратной силы уголовных законов.
Поскольку УО не существует вне УПО, границы ее существования во времени также определяются временем возникновения и временем прекращения УПО.
Неразрывная связь УО и УПО проявляется в том, что они порождаются одним и тем же юридическим фактом (совершением преступления), возникают в одно и то же время (с момента совершения преступления) и прекращаются одновременно (с момента полной реализации УО или с момента освобождения виновного от УО). УПО является, с одной стороны, формой существования УО, а с другой стороны – способом определения ее объема и реализации.
Вопрос 10.
Понятие Состава Преступления и его Юридическое значение. Соотношение понятий преступления и состава преступления.
Состав преступления - это система предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление. (определение из учебника)
Состав преступления состоит из четырех подсистем: объекта преступления, объективной стороны преступления, субъекта преступления, субъективной стороны преступления
Значение состава преступления:
1. наличие состава преступления в совершенном общественно-опасном деянии выступает основанием уголовной ответственности (ст.8), которое является:
необходимым (никакое деяние, даже объективно общественно-опасное не может лечь в основу уголовной ответственности, если в нем нет состава преступления);
достаточным, т.е. если в деянии содержатся все признаки состава преступления, то для обоснования уголовной ответственности не требуется установление каких-либо еще обстоятельств.
2. Квалифицировать преступление можно только с помощью состава преступления.
Квалификация преступления - установление и закрепление в процессуальных документах соответствия между юр признаками реального общественно-опасного деяния и признаками, с помощью которых законодатель в норме Особенной части УК сконструировал состав данного преступления, создал его законодательную модель.
Соотношение понятий: преступления и состава преступления
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.(ст. 14 Ук РФ)
это два неразрывно связанных друг с другом понятия, характеризующих одно и то же явление: уголовно наказуемое деяние.
Понятием преступления характеризуется социальная сущность уголовно наказуемого деяния, а понятие состава преступления раскрывает его юридическую структуру, его необходимые характеристики => понятием преступления характеризуется реальное явление, а понятие состава преступления выступает как юридическое понятие об этом явлении.
С одной стороны, только преступление может обладать набором юридических характеристик, образующих в своей совокупности состав преступления. А с другой стороны, только наличие всех юридических признаков, совокупность которых образует состав преступления, может свидетельствовать о том, что оцениваемое с точки зрения Ук деяние является преступлением.
Вопрос 11.
Элементы и признаки состава преступления. Факультативные признаки состава преступления и их уголовно-правовое значение.
Состав преступления - это совокупность субъективных и объективных признаков, установленных в УК и характеризующих общественно опасное деяние, как преступление. В основу структуры состава преступления положена модель преступного поведения человека, которая включает четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона состава преступления.
Элементами состава преступления признаются необходимые части конструкции состава преступления, соответствующие различным сторонам общественно опасного деяния, предусмотренного УК. Признаки состава преступления - это обобщенные, юридически значимые свойства (черты, особенности) преступлений определенного вида
Объект- это те общественные отношения, на которые направлено посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в результате совершения преступления. Объект преступления имеет определяющее значение для построения системы Особенной части УК. Признаком объекта является предмет преступления, т.е. вещь материального мира, воздействуя на которую, лицо причиняет вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Это может быть не только, например, иностранная валюта при краже (ст. 158 УК), но и изобретение при нарушении изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК).
Вопрос 13. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления по «вертикали» и по «горизонтали». Предмет преступления. Потерпевший в уголовном праве.
Объектом преступления признаются охраняемые уголовным законом общественные отношения (интересы, блага), которым причиняется вред или создается непосредственная угроза причинения вреда.
Круг объектов, охраняемых уголовным правом, постоянно меняется, что объясняется динамикой общественных отношений (на первый план по значимости выходят то одни, то другие отношения), а также изменениями моральной оценки тех или иных деяний. Например, лишь совсем недавно стали охраняться отношения по поводу использования и защиты компьютерной информации (272-274 в 2011;ст.274.1 в 2017)
!Деяние не может признаваться преступлением, если оно не нарушает общественных отношений или не ставит их под угрозу нарушения.
В Общей части уголовного закона (ст. 2 УК РФ) дается обобщенный перечень объектов уголовно-правовой охраны. К ним относятся:
• права и свободы человека и гражданина;
• собственность;
• общественный порядок и общественная безопасность;
• окружающая среда;
• конституционный строй Российской Федерации;
• мир и безопасность человечества.
Этот обобщенный перечень конкретизируется в Особенной части уголовного закона, прежде всего - в названиях разделов и глав Уголовного кодекса, поскольку Особенная часть УК построена по признаку именно родового объекта преступления. Здесь указываются конкретные охраняемые уголовным законом права и свободы человека и гражданина (жизнь, здоровье, свобода, честь и достоинство личности, половая неприкосновенность и половая свобода, конституционные права и свободы граждан и др.), а также важнейшие общественные и государственные интересы, которым причиняется или может быть причинен существенный вред в результате преступных посягательств (собственность, экономические интересы общества и государства, здоровье населения и общественная нравственность, государственная власть и интересы государственной службы, интересы правосудия, порядок управления, порядок несения военной службы и др.).
Понятие объекта преступления тесно связано с сущностью и понятием преступного деяния, его признаками и, прежде всего, основным материальным (социальным) признаком преступления - общественной опасностью. Преступным может быть признано только то, что причиняет или может причинить существенный вред какому-либо социально значимому благу, интересу, т.е. то, что с точки зрения общества является социально опасным. Если деяние не влечет за собой наступления конкретного ущерба или не несет в себе реальной угрозы причинения вреда какому-либо охраняемому уголовным правом интересу либо этот вред явно малозначителен, такое деяние не может быть признано преступлением. Таким образом, нет преступления без объекта посягательства.
!Без объекта преступления нет и состава преступления!
Виды объектов преступления
"по вертикали" выделяют:
•общий объект- вся совокупность охраняемых УЗ общественных отношений( вытекают как раз из ч.1 ст.2 УК)
•Родовой объект- группа взаимосвязанных между собой общественных отношений, охраняемых от преступлений, образующих однородную группу( является основанием деления особенной части УК на разделы) К родовым объектам преступлений относятся, например, личность(раздел 7), общественная безопасность(Р 9), И ДР.
•Видовой объект- совокупность общественных отношений внутри родового объекта, охраняемых от преступлений конкретного вида( он находится в основе деления разделов особенной части УК на главы) видовыми объектами можно считать жизнь и здоровье (глава 16), свободу, честь и достоинство личности (глава 17), половую неприкосновенность и половую свободу личности (глава 18) и т.д.
•Непосредственный объект- общественное отношение, охраняемое определенной уголовно-правовой нормой от конкретного преступления
“ по горизонтали”, на уровне непосредственного объекта, выделяют следующие его виды :
• Основной (главный) непосредственный объект-общественное отношение(ОО), нарушение которого образует сущность данного преступления и с целью охраны которого существует уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за его совершение (например объектом разбоя (ст 162 ук рф) является собственность)
Объективная сторона – это совокупность внешних признаков преступного поведения человека.
Объективная сторона состава преступления — это внешняя характеристика преступления, его видимая сторона. Она включает само деяние (действие или бездействие), причиняемые им преступные последствия, причинную связь между ними, а также способ, обстановку, место, время совершения деяния. Так, объективную сторону убийства характеризуют деяние, смерть как преступное последствие, причинная связь между ними.
Субъект - это лицо, обладающее определенными качествами (достигшее возраста ответственности и не имеющее психических отклонений), которое совершило преступление.
Субъективная сторона- представляет собой внутреннюю сторону преступления и характеризуется психическим моментами мыслительной и волевой деятельности лица, совершившего преступление.
Факультативные – это те признаки, которые обязательны не для всех составов, а лишь для тех, для которых они непосредственно указаны в диспозиции конкретной уголовно-правовой нормы.
Факультативные признаки имеют следующее значение: а) могут выступать в качестве обязательных признаков, без которого нет состава преступления, например, способ совершения преступления имеет решающее значение при разграничении кражи и грабежа, поскольку он указан в диспозициях соответствующих статей; б) являются квалифицирующими признаками, влияющими на усиление ответственности; в) при назначении наказания учитываются в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств, имеющих место за рамками конкретного состава преступления.
Элементы состава преступления:
1. Объект (признаки):
a. Обязательные – общественные отношения.
b. Факультативные- предмет(потерпевший)
2 . Объективная сторона (признаки):
a. Обязательные – материальный состав(общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная следственная связь деяния и последствия)
b. Факультативные – время, место, способ, орудие, обстановка, средства
3. Субъект (признаки):
a. Обязательные – физическая природа, возраст, вменяемость.
b. Факультативные – специальный субъект.
4. Субъективная сторона (признаки):
a. Обязательные - Вина (умысел, неосторожность)
b. Факультативные – мотив, цель, эмоциональное состояние (аффект)
Вопрос 12.
Виды составов преступления, критерии их классификации
В теории уголовного права существует классификация не только признаков состава преступления, но и самих составов.
1. По степени общественной опасности выделяют:
а) основной состав преступления;
б) состав преступления с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный состав);
в) состав преступления со смягчающими обстоятельствами (привилегированный состав).
Г) состав преступления с особо отягчающими обстоятельствами (особо-квалифицированный состав)
а) Основной состав преступления - это состав без отягчающих и без смягчающих обстоятельств. Он содержит лишь существенные и типичные признаки, присущие данному виду преступления. Например, в основном составе ч.1 ст. 158 УК не указано ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств при совершении кражи.
б) Состав преступления со смягчающими обстоятельствами (привилегированный состав) включает в себя обстоятельства, которые снижают степень общественной опасности данного преступления по сравнению с основным его составом. Например, ч.1 ст. 108 УК предусматривает совершение умышленного убийства при смягчающих обстоятельствах, а именно при превышении пределов необходимой обороны.
в) Состав преступления со отягчающими обстоятельствами (квалифицированный состав) - это такой состав, который по мимо признаков основного состава данного преступления содержит в себе обстоятельства, существенно повышающие его общественную опасность. Таких обстоятельств может быть несколько, они могут относиться к любому элементу состава преступления, либо ко всем его элементам. Например, в ч.2 ст. 105 УК, содержится 13 пунктов, в которых предусмотрены квалифицирующие обстоятельства умышленного убийства.
г) Состав с особо отягчающими обстоятельствами (особо квалифицированные составы). В таких составах содержатся указания на обстоятельства, которые придают совершенному преступлению особую опасность. Например, ч.4 ст. 111 УК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
2. По структуре (способу описания признаков) различают:
а) простой состав преступления;
б) сложный состав преступления.
В простых составах преступления признаки указываются одномерно (в единственном числе): один объект, одно деяние, одно последствие, одна форма вины и т.п. Примером такого состава может служить укрывательство преступлений (ст. 316 УК). Соответственно, в сложных составах речь идет о нескольких объектах, нескольких деяниях, о двух формах вины и т.д. Здесь в качестве примера можно привести угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, повлекший по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 211 УК).
Разновидностью сложного состава можно считать альтернативный состав преступления, характеризующийся несколькими деяниями или последствиями, наличие которых (альтернативно любого) является достаточным, при наличии других обязательных признаков, для наступления уголовной ответственности. Так, состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК («Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), образует как изготовление, так и сбыт поддельных денег и ценных бумаг.
3. По конструкции (особенностям описания в уголовном законе объективной стороны) различают:
а) формальный состав преступления,
б) материальный состав преступления.
В формальном составе при характеристике объективной стороны указывается общественно опасное деяние, а в материальном — не только деяние, но и его общественно опасное последствие. О материальном составе, как правило, свидетельствуют терминологические модели типа: «Деяние, повлекшее (причинившее) …», употребляемые в соответствующих диспозициях норм УК. Значит, к обязательным признакам преступлений с материальным составом относятся деяние, последствие и причинная связь между ними. В преступлениях с формальным составом обязательным является только деяние.