Файл: Наследование по завещанию (Правовое обеспечение свободы завещания как основного принципа наследственного права).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.04.2023

Просмотров: 1190

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является односторонней сделкой. Такое указание закона приводит к следующим выводам.

1) Если оценивать завещание с точки зрения сделки в гражданском праве, данного в ст. 153 ГК РФ, то завещание – это такое действие гражданина, которое выражает его волю в одностороннем порядке (п. 2 ст. 154 ГК РФ) и создает, изменяет или прекращает права и обязанности у других граждан (ст. 155 ГК РФ) после смерти завещателя (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

Завещание как сделка и завещание как основание наследования неотделимы одно от другого, они выражают суть завещания как единого правового явления. Сделка-завещание совершается с целью стать в будущем основанием наследования, т.е. вызвать правовые последствия в виде наследования в соответствии с завещанием.[15]

В юридической литературе предлагалось отнести завещание к безвозмездным[16] сделкам, доставляющим выгоду только одной стороне, а также к срочным сделкам, ибо наступление смерти, на случай которой завещание совершено, неизбежно.[17] Поэтому завещание часто называют последней волей гражданина, а «…нотариус, удостоверивший завещание – это хранитель последней воли умершего гражданина, его доброго имени. Неисполнение последней воли умершего человека – акт бесчеловечный и негуманный. Даже закоренелым преступникам, которым нет места среди живых людей, предлагают исполнить перед казнью последнюю волю…».[18] Однако это не значит, что завещание должно составляться непосредственно перед самой смертью завещателя. Оно может быть составлено и задолго до этого, а его действие откладывается на момент открытия наследства.

Завещание является правовым действием (правовым актом) гражданина, и для его совершения не требуется согласия наследников, поскольку завещание вступает в силу только в момент открытия наследства, а к тому времени может измениться состав указанных в нем наследников и состав завещанного имущества.

К.П. Победоносцев выделял два момента завещательного процесса: составление завещания и смерть завещателя; в первом совершается выражение воли, во втором – достигается ее цель, совершается передача права, приобретение имущества избранным наследником.[19] К.А. Матинян характеризует совершение завещания как самостоятельную юридическую процедуру, разделенную на стадии. Первая стадия заключается в составлении завещания и его подписании. Вторая стадия – изменение или отмена завещания.[20]


О совершенном завещании завещатель вправе поставить в известность заинтересованных лиц и вручить им само завещание. При этом действительность завещания не зависит от согласия лица стать его наследником.

Завещание является сделкой сугубо личного характера. Никто не вправе изменить волю наследодателя, выраженную в завещании, кроме него самого. Если изменение текста завещания проводится не по воле наследодателя, а по воле других лиц (например, нотариус вносит изменения в текст завещания по просьбе наследников), то такие действия не соответствуют требованиям закона, а потому признаются недействительными.

Следует заметить, что введение в законодательство о наследовании отдельной нормы о недействительности завещания (ст. 1131 ГК РФ) является новеллой. Ранее в ГК РСФСР такого правила не существовало, но завещание могло быть признано судом недействительным по основаниям, предусмотренным для признания недействительными прочих сделок.

2) В силу того, что завещание является сделкой, то право завещать возникает с момента достижения гражданином 18-летнего возраста либо с 16 лет, но при этом необходимо вступить в брак или быть в установленном законом порядке эмансипированным.

Законодатель не устанавливает в ГК РФ возрастного ценза в отношении права завещать свое имущество, а говорит только о возникновении у лица полной дееспособности. Поэтому эмансипированные и граждане, вступившие в брак до совершеннолетия, имеют право на совершение завещания. Как справедливо отмечает М.Ю. Барщевский, право завещать и право избирать или быть избранными сравнивать нельзя, поскольку они относятся к разным правовым категориям.[21]

Не удостоверяются завещания лиц, находящихся в момент составления завещания в таком состоянии, когда они не могут понимать значение своих действий или руководить ими. Если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание будет недействительным, даже если впоследствии гражданин стал дееспособным. И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания не лишает завещания юридической силы.[22] Требование о полной дееспособности гражданина в момент совершения завещания связано с тем, что он должен иметь ясное представление о существе своих распоряжений на случай смерти и сделать их разумно.[23]

Для составления завещания нотариусу нет необходимости проверять полностью дееспособность, т.е. сверить ее с какими-либо стандартами и нормами, в том числе в медицинском аспекте, для этого он не обладает специальной квалификацией. Поэтому нотариус должен не «проверять» дееспособность гражданина, а «выяснить» для самого себя насколько человек имеет возможность своими волевыми действиями создать некие юридические последствия с помощью нотариуса. Как правило, такие выводы нотариус делает исходя из самых простых вопросов, на которые в состоянии ответить любой дееспособный гражданин, например, как его зовут, сколько ему лет, какое сегодня число и т.д.


Нотариус обязан в соответствии со ст. 21 ГК РФ проверить по паспорту возраст завещателя и установить, что лицо не было лишено дееспособности в судебном порядке. Иногда для этого приходится откладывать нотариальные действия и запрашивать компетентные органы (лечебные учреждения, органы опеки и попечительства).[24] В случае поступления от заинтересованных лиц решения суда о признании наследодателя недееспособным или об ограничении его дееспособности, нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство.

3) В завещании должна быть выражена воля только одного лица – завещателя (наследодателя), что отличает наше законодательство от наследственного права ряда зарубежных стран.

Гражданский кодекс РФ не допускает совершение завещаний от имени завещателя его поверенным. Такое законодательное ограничение было известно и дореволюционному и советскому законодательству о наследовании. Необходимость личного совершения завещания связана с тем, что завещание есть объявление воли владельца о его имуществе.[25] Его совершение через представителя, даже через прямо уполномоченного на это заинтересованного лица, с помощью опекунов или попечителей запрещено законом (п. 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Также недопустимо включение в завещание распоряжений нескольких лиц на случай смерти. Такое распоряжение будет уже не завещанием, а двусторонним (или многосторонним) договором, что в корне противоречит принятому в российском законодательстве порядку и форме составления завещания как односторонней сделке. Нотариус не вправе удостоверять завещание от имени нескольких лиц. К.П. Победоносцев отмечал, что договорное, связующее начало противно сущности завещания, предполагающего единство воли, и поэтому всякий волен отменить свое завещание или определить свою волю иным образом. Эта свобода может принадлежать только одной воле и потому наш закон не допускает совместных завещаний.[26] Д.И. Мейер также определял завещание как «…суть выражения одной и той же силы – человеческой воли… Акт завещания всегда составляет акт изъявления последней воли одного только лица».[27] Совместные завещания ограничивают участников в их праве изменить свое завещательное распоряжение путем составления нового завещания или подачи заявления органу, который удостоверил завещание.[28]


4) Основное правовое действие завещания наступает с момента смерти завещателя или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Это одна из главных особенностей завещания. Юридический характер завещания при жизни завещателя подтверждается требованиями, которые предъявляются законом к личности завещателя и которые определяют законность завещания как сделки именно в момент его совершения, т.е. при жизни завещателя, а также правилами отмены или изменения завещания и др.[29]

После того, когда завещание надлежащим образом оформлено, оно еще не может быть реализовано, пока не наступят те юридические факты, с которыми связано его действие. Главный из этих фактов – смерть наследодателя. До момента открытия наследства (дня смерти завещателя) завещание не вступило в силу, т.е. «…действие воли, выраженной в завещании, еще не наступило; оно удерживается до кончины завещателя».[30] Поэтому его нельзя оспорить, даже если заинтересованное лицо знало о содержании завещания.

Поскольку наследственное правоотношение возникает только после смерти наследодателя, сам наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является.[31] В свою очередь относить к субъектам наследственных правоотношений только одних наследников тоже не совсем верно. В процессе наследования наследники вступают в правовые отношения не только между собой, но и с широким кругом лиц, указанных в законе. К ним относятся нотариус, исполнитель завещания, отказополучатель, кредиторы наследодателя и др. Поэтому, как справедливо отмечает В.Л. Инцас, субъектами наследственного правоотношения являются наследники и все другие лица, которые могут войти с ними в соприкосновение.[32]

Определение времени и места смерти наследодателя имеет важное практическое значение, поскольку это связано с выявлением наследников и определением объема наследственной массы в этот момент.

Время открытия наследства определяет статья 1114 ГК РФ, согласно которой таковым признается день смерти наследодателя. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда, в соответствии с пунктом 3 ст. 45 ГК РФ, днем смерти признан день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный в решении суда. Из этого следует, что «…один и то же юридический факт, а именно смерть, влечет два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности физического лица и начало наследования…».[33]


В силу ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Информация о месте нахождения объекта недвижимости или объектов недвижимости, расположенных в разных местах, подтверждается документами, выданными наследнику учреждениями юстиции, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 7,9 Закона о недвижимости).[34] Место нахождения транспортного средства определяется местом его регистрации. Место нахождения иного движимого имущества определяется местом его фактического нахождения.

Важно заметить, что правила об определении места открытия наследства оставляют целый ряд нерешенных вопросов. Закон не говорит о том, кто и каким образом будет определять рыночную стоимость наследственного имущества в месте открытия наследства? Каким образом и кто будет определять место открытия наследства, если имущество находится в разных местах и оно равной стоимости? Каков правовой режим имущественных прав, принадлежащих наследодателю в момент определения места открытия наследства?

В силу того, что место открытия наследства является одной из важнейших категорий при оформлении наследственных прав, указанные вопросы требуют скорейшего законодательного решения.

Не исключено, что ко дню открытия наследства не окажется в живых ни наследников по завещанию, ни самого наследственного имущества (имущество может быть продано, подарено и т.д.). Поэтому завещание при жизни завещателя не создает для назначенных в нем наследников никаких прав и обязанностей.

5) Завещание характеризуется свойством отменимости, что подчеркивает важность его одностороннего характера. К.П. Победоносцев отмечал, что для приведения завещания в действие необходимо: чтобы оно не было отменено завещателем, чтобы оно было открыто и оглашено надлежащим порядком, чтобы оно было понято и истолковано как следует. Всякий завещатель вправе отменить свое завещание. Это безусловное его право.[35]