Файл: Наследование по завещанию (Правовое обеспечение свободы завещания как основного принципа наследственного права).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.04.2023

Просмотров: 1195

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Согласно ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Согласно этому правилу при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус, наряду с проверкой обстоятельств, предусмотренных ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате, проверяет, не отменено ли завещание. Дело в том, что составление самого завещания может отделяться годами и даже десятилетиями от момента смерти завещателя. И завещание становится актом «последней воли» только в случае отсутствия последующего его изменения завещателем.

Следует иметь в виду, что нотариус, оформляющий наследственные права по завещанию, удостоверенному им же, делает отметку на самом завещании и приобщает его к наследственному делу. Если завещание удостоверено другим нотариусом, запись, что завещание не отменено и не изменено, скрепляется подписью, печатью нотариуса с проставлением даты предъявления завещания. Это условие необходимо для того, чтобы нотариус, оформляющий наследственные права, мог запросить сведения по предъявленному завещанию, в ответ на которое поступает сообщение с датой, подписью и печатью нотариуса.

6) Важной характеристикой завещания является его тайность. Завещатель сам решает, ознакомить заинтересованных лиц с содержанием завещания или нет. До смерти завещателя никто из лиц, причастных к составлению и удостоверению завещания, не вправе разглашать его содержание.

Конституционной основой тайны завещания является ст. 23 Конституции РФ. Тайна завещания обеспечивает охрану имущественных прав наследодателя, стабильность отношений между наследодателем и наследниками.[36] Т.Д. Чепига характеризует тайну завещания как правовые отношения, направленные на охрану доверительного, конфиденциального характера завещательного действия определенного лица.[37]

В новом законе тайне завещания посвящена ст.1123 ГК РФ, обязывающая нотариуса, другое удостоверяющее лицо, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. При этом устанавливается, что в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных ГК РФ. Правила ст. 1123 ГК РФ не применяются к лицам, которым завещатель сам сообщил упомянутые сведения.


Срок охраны тайны завещания ограничен периодом до открытия наследства. После открытия наследства сохранение тайны завещания может стать препятствием для осуществления права наследования, как по завещанию, так и по закону.

7) Завещание является распоряжением о судьбе прав и обязанностей наследодателя, которые могут переходить по наследству, и о правах и обязанностях, которые могут возникнуть на основании завещания. В нем могут содержаться распоряжения о правах, которыми наследодатель в момент составления завещания и не обладал (например, может быть указано имущество, которое наследодатель собирается приобрести в будущем)[38], или о правах, которые не могли бы перейти к наследникам сразу после совершения завещания. Действительность завещания определяется только в момент открытия наследства. А при удостоверении завещания нотариус не обязан требовать от наследодателя представления доказательств, подтверждающих его права на завещанное имущество.

Предметом завещательного распоряжения не могут быть такие имущественные права, которые гражданин не вправе уступить другому лицу при жизни. Нельзя, например, завещать принадлежащее право на получение алиментов. Завещание не должно содержать противоправных распоряжений, направленных на ущерб обществу и государству.

8) Для завещания установлены особые правила в отношении формы его совершения. В.И. Синайский отмечал, что завещание в корне отличается от юридических сделок, как односторонних, так и двусторонних, своей строгой формой.[39]

Закон допускает только письменную форму завещания. А.А. Новиков справедливо отмечает, что при анализе понятия «письменная форма» в гражданском законодательстве мы не найдем легального определения письменной формы сделки. По его мнению, письменная форма представляет собой конкретно-графическую систему, в которой текстовые или словарные записи могут быть предметом филологического анализа на уровне фонетики и графики.[40]

В завещании обязательно должно быть указано место и время его совершения, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, за исключением случая совершения завещания «в чрезвычайных обстоятельствах». Устная форма завещания не допускается ни при каких обстоятельствах и ни в каком виде. Не допускается завещание в виде аудиозаписи, видеозаписи, записи на дискете и т.д. Согласно ч. 1 ст. 45 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате не допускается написание завещания карандашом.


Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по другим причинам не может собственноручно подписать завещание, то согласно ст. 1125 ГК РФ и ст. 44 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате оно по его просьбе и в его присутствии, а также в присутствии нотариуса может быть подписано другим лицом (рукоприкладчиком). При этом нотариус обязан указать, что завещание подписано другим лицом, и одновременно указать причины, в силу которых завещатель не имел возможности сам подписать завещание, а также фамилию, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание.

Строгие требования в отношении формы вызывают необходимость точного выполнения порядка, установленного для удостоверения завещаний. Поскольку исполнение завещания может последовать только после смерти завещателя, и исправить нарушение формы завещания уже будет невозможно, то несоблюдение установленной законом формы приводит к недействительности завещания.

9) поскольку распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, то при его составлении воля наследодателя должна формироваться свободно, т.е. должно быть соответствие внутренней воли наследодателя и его волеизъявления. Главная задача нотариуса при удостоверении завещания – выявить истинную волю завещателя, а не просто удостоверить подлинность его подписи.

Завещание может быть составлено с «пороками воли» при совершении заинтересованными лицами противоправных действий, направленных против наследодателя или кого-либо из его родственников (обман, угрозы, клевета и т.д.), с целью завладеть наследственным имуществом. Они могут иметь место и до составления завещания и после его совершения. Не исключены такие действия, как до открытия наследства, так и после смерти наследодателя. Причем, если противоправные действия имели место после смерти наследодателя, то в данном случае они направлены уже не на ограничение свободы завещания, а против последней воли наследодателя, выраженной в завещании.

Итак, исходя из действующего законодательства и положений правовой доктрины, можно охарактеризовать завещание как одностороннюю сделку физического лица, не имеющую правовой силы при жизни составителя и заключающую в себе распоряжение, сделанное в установленной законом форме о переходе прав и обязанностей после смерти наследодателя к назначенным им лицам.

Завещание позволяет наследодателю определить судьбу своего имущества, когда у него нет наследников по закону или наряду с ними есть другие лица, которых он хотел бы обеспечить, т.е. завещатель не связан правилами об очередности.


Высокая роль завещания заключается в том, что в нем возможен учет различных обстоятельств как имущественного, так и сугубо личного порядка, имеющих важное значение для определения круга наследников и доли участия их в наследовании. Профессор С.А. Муромцев отмечал, что вслед за договором завещание открывает простор личному творчеству при установлении гражданских прав.[41]

2. Свобода завещания и способы ее ограничения

На разных этапах исторического развития общества отношение к признанию за лицом свободы завещания в России существенно менялось. Один из первых декретов советской власти, Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918г. «Об отмене наследования»[42], отменял весь институт «буржуазного» наследственного права и не предусматривал возможности завещательных распоряжений на случай смерти. Собственность, оставшаяся после смерти гражданина, становилась собственностью государства, а ближайшие родственники умершего получали содержание от государства из имущества, оставшегося после смерти. И.А. Покровский утверждает, что уничтожение права распорядиться своим имуществом на случай смерти привело бы только к целому ряду тяжелых отрицательных последствий,[43] к обходу закона, к передаче имущества близким и друзьям путем пожизненных распоряжений.[44]

Порядок наследования, установленный Декретом, просуществовал до 1 января 1923 года, т.е. до вступления в действие первого Гражданского кодекса РСФСР. Свобода завещания по ГК РСФСР была весьма ограничена. Наследниками по завещанию могли быть назначены прямые нисходящие родственники завещателя, его супруг, нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего. Кодекс не позволял быть наследникам по завещанию родственникам по прямой восходящей или боковой линии (родители, деды, бабушки, братья и сестры).

Далее, в 1926 году в наследственном праве был отменен максимум имущества, переходящего по наследству и введен институт усыновления, а с 1928 года было разрешено завещать имущество государственным органам и общественным организациям.

В 1945 году происходит дальнейшее развитие института завещания. В круг наследников по закону были включены родители, братья и сестры наследодателя. А при отсутствии наследников по закону стало возможным завещать имущество всякому иному лицу. Наследование по завещанию было ограничено правом на обязательную долю в наследстве, которая по размеру равнялась законной доле, и при определенных условиях наследование обязательной доли полностью устраняло наследование по завещанию.[45]


Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предоставил завещателю новые возможности. Круг наследников по завещанию стал ничем не ограничен. Наследниками по завещанию могли быть любые лица, как входившие, так и не входившие в круг наследников по закону. Был снижен размер обязательной доли в наследстве и др. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. действовал с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет. Принятие Конституции РФ, а затем ч. 1 и 2 нового ГК РФ закрепило за собственником право по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (распоряжаться имуществом, отдавать имущество в залог и т.д.). Снятие запретов по распоряжению частной собственностью повлияло на изменение правовой концепции наследования, расширению объектов гражданских прав, послужило развитию свободы завещания и реальной завещательной правоспособности граждан.

В ходе длительного развития государства и общества наследственное право сложилось как важнейший правовой социально-экономический институт. Наследственное право явилось крупным, постоянно востребованным институтом, который поддерживает частные устремления к материальной самостоятельности и состоятельности и правовую преемственную связь индивидуально-личностного состояния человека с его предками и потомками, а также другими лицами на основе комплекса социальных ценностей семьи, справедливости и свободы.[46]

Главной особенностью наследственного права в настоящее время является то, что оно является правовым институтом, которому предоставлена конституционная гарантия (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). А.А. Рубанов отмечает,[47] что развитие конституционного регулирования права наследования проходит два этапа. Первый автор связывает с принятием Конституции РФ, в которой понятие гарантии определяется тем, что это положение является частью той главы Конституции, которая носит название «Права и свободы человека и гражданина», и ее положения признаны основами правового статуса личности (ст. 64 Конституции РФ). Из этого следует, что предметом гарантии являются именно права и свободы, играющие в Конституции ключевую роль. Вместе с тем, наделение права наследования гарантией ставит его на тот же уровень, что и другие права и свободы: свобода совести и вероисповедания, свобода мысли и слова и др. Второй этап связан с принятием постановления Конституционного Суда от 16.01.1996 г.[48], в котором отмечено, что конституционно гарантировано, с одной стороны, как право наследников на получение имущества наследодателя, так и с другой стороны, право наследодателя распорядиться своим имуществом. Таким образом, гарантия права наследования исходит от Российской Федерации, и тем самым государство несет конституционную обязанность быть гарантом наследственных правоотношений.