Файл: Принципы и основания наследования (Законодательство о наследовании).pdf
Добавлен: 25.04.2023
Просмотров: 61
Скачиваний: 1
Введение
Среди известных правовых институтов одним из древнейших является наследование, упоминание о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.п. В привычном нам виде основные институты наследственного права зародились в древнем Риме; впоследствии были восприняты гражданским правом "новых" народов и составляют до сих пор основу наследственного права всех зарубежных государств.
Римские законы XII таблиц знали два основания наследования: наследования по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания. Первым по времени основанием наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании, как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования. При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest - наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица, если завещатель назначил наследника, например, в четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, а наследники по закону остаются в стороне. В итоге своего развития, наследственное право Древнего Рима устанавливало четыре разряда наследников по закону для родственников вплоть до шестой степени родства (включая детей троюродных братьев и сестер), причем присутствие родственников в каждом разряде исключал из числа наследников следующие разряды. Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственники вплоть до шестой степени родства, а у немцев количество очередей, призываемых к наследству вообще не ограничено.
Традиции наследования сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых. Завещание в России - это нечто особенное, составляемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма "продвинутых" в юриспруденции граждан. Россияне, во времена оные, большевистские, установили, две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призываются только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка. Внуки наследуют по закону по "праву представлениями" - лишь в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Устанавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а соответственно, и буржуазного института наследования. Рассчитывать на дядюшкино (или тетушкино) наследство можно было лишь в том случае, если он оставит завещание.
Глава 1. Законодательство о наследовании
Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в статьях ГК РФ. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. Помимо ГК РФ в числе источников правового регулирования отношений в области наследования могут быть названы Основы гражданского законодательства. Ряд норм, относящихся к наследованию, включены и в примыкающий к гражданскому законодательству Семейный кодекс РФ. Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц. Значительный блок норм наследственного права представлен в законах об интеллектуальной собственности. Важное место в регулировании отношений по наследованию отводится законодательству о нотариате. Это Основы законодательства РФ о нотариате, инструкции о порядке совершения нотариальных действий, о порядке удостоверения завещаний. К этому же блоку нормативных актов могут быть отнесены Закон РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г. (с последующими изменениями) и инструкция Госналогслужбы по его применению. Наконец, в числе актов, имеющих прямое отношение к наследованию, следует назвать Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г. (с последующими изменениями) и инструкцию Госналогслужбы по его применению[1].
Перечисленными не исчерпываются нормативные правовые акты, в которых на уровне закона или подзаконных актов закреплены положения, относящиеся к наследованию. Это и законодательство о страховании, и транспортное, и земельное, и целый ряд других отраслей законодательства.
1.1 Понятие наследование
Наследование - это переход в установленном порядке имущественных (право личной собственности, право на сбережения, находящиеся в кредитных учреждениях) и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского Кодекса Российской Федерации не следует иное. Как уже было сказано выше наследование регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами (ч. 2 ст. 1110 ГК РФ). В состав переходящих по наследству не входят имущественные права и обязательства, которые носят личный характер (алиментные права и обязательства, право на членство в кооперативной организации, право на пользование жилой площадью и др.) не включается в наследуемое право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, однако присужденные ему в возмещение вреда суммы, которые он должен был получить при жизни, переходят по наследству в общем порядке. По наследству переходит только имущество принадлежавшее наследодателю на законных основаниях. Например, самовольно возведенный дом или гараж не являются объектами права личной собственности, поэтому не могут быть включены в состав наследуемого имущества. Почтовые отправления в случае смерти адресата возвращаются отправителям. Выдача их по свидетельствам о праве на наследство не предусмотрена. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ч.3 ст. 1112 ГК РФ). Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданском кодексом Российской Федерации. Не имеют право наследовать ни по закону, ни по завещанию лица, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого - либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Для применения упомянутой санкции необходимо, чтобы эти действия носили умышленный характер. В отношении лиц, совершивших что - либо подобное по неосторожности, указанное правило не действует. Направленность умысла значения не имеет. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании вышеназванной нормы (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Правила статьи 1117 ГК РФ соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137 ГК РФ). В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда[2]. В соответствии со ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Местом открытия наследства является последнее место жительства умершего. Наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ). К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. В соответствии с ныне действующим гражданским законодательством России к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации[3].
1.2 Принятие наследства
Приобретение (принятие) наследства - это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником, исключение в этом отношении представляет переход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Согласно ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника[4]. Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, содержанием которой является волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства. Принятие наследником по закону, или по завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. При этом право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику. В п. 2 ст. 1152 ГК РФ установлен императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) должно быть безусловным и безоговорочным. Вместе с тем принятие наследства не является бесповоротным и может быть аннулировано наследником путем отказа от наследства. При принятии наследства одним из наследников правовые последствия наступают только для этого наследника, поэтому совершение им этого действия не означает принятия наследства другими наследниками и не устраняет ни для одного из них необходимости самостоятельного принятия наследства (при наличии у соответствующего наследника намерения приобрести наследство). Принятие наследства действует в отношении перехода права на наследственную массу с обратной силой, поэтому принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество[5]. Поскольку правоспособность гражданина прекращается его смертью, а субъективные гражданские права не могут не иметь своего обладателя, происходящее при наследовании универсальное правопреемство, в результате которого наследник занимает место наследодателя в отношении причитающейся ему части наследственной массы, считается совершившимся в момент открытия наследства. Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения прав наследника способом принятия наследства является подача наследником нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство заявление о принятии наследства, либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. В соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ такое заявление подается по месту открытия наследства. Оно может быть подано наследником нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу лично или передано другим лицом или переслано по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. Представляется, что при передаче заявления о принятии наследства другим лицом его полномочия на передачу такого заявления должны быть подтверждены в выданной наследником доверенности ( я имею в виду о полномочии другого лица именно на передачу заявления в порядке ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ, а не о принятии наследства от имени наследника в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Согласно ч. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК РФ подпись наследника на заявлении о принятии наследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписи наследников на таких заявлениях могут быть засвидетельствованы следующими лицами: подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, - начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; подписи военнослужащих - командиром соответствующей части или соединения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, - начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, - администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения, а также его заместителем. Что касается доверенности на принятие представителем наследства от имени наследника, то такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям наследника (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна). Второй способ принятия наследства - совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства[6]. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а с целью выразить таким образом свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может быть опровергнута, причем бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо. Предусмотренный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ способ принятия наследства фактическими действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт его принятия может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. По общему правилу п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим[7]. Установленный в п. 1 ст. 1154 ГК РФ 6-месячный срок для принятия наследства является пресекательным, то есть по его истечении субъективное право наследника на принятие наследства прекращается. Однако в отличие от других пресекательных сроков этот срок в случае его пропуска может быть восстановлен. Лицам, у которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, п. 3 ст. 1154 ГК РФ предоставляет для принятия наследства 3 месяца со дня истечения 6-месячного срока, в течение которого предыдущий наследник был вправе принять наследство. Для восстановления судом пропущенного срока принятия наследства в п. 1 ст. 1155 ГК РФ установлены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства; обращение в суд в течение 6 месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока. Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в том случае, если он не должен был знать о наступлении этого факта, что, в свою очередь, определяется на основе анализа норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем. Предусмотренный в п. 1 ст. 1155 ГК РФ 6-месячный срок для обращения в суд является сокращенным сроком исковой давности, поскольку посредством такого обращения наследник защищает свое, оспариваемое другими наследниками право на принятие наследства. Поэтому течение этого срока должно приостанавливаться при наличии обстоятельств, предусмотренных в ст. 202 ГК РФ, а в случае пропуска данного срока он может быть восстановлен при наличии исключительных обстоятельств, связанных с личностью наследника (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.), по правилам ст. 205 ГК РФ. Если наследник, который был призван к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный в ст. 1154 ГК РФ срок, происходит наследственная трансмиссия, или переход права на принятие наследства (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). По общему правилу право умершего наследника на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону. Однако если не успевший принять наследство наследник завещал кому-либо все принадлежавшее ему имущество, право на принятие наследства после первичного наследодателя переходит к его наследникам по завещанию[8]. Следует иметь в виду, что право умершего наследника на принятие обязательной доли в порядке наследственной трансмиссии не переходит и прекращается с его смертью (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). Как было сказано выше основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника, поданное нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу. Получение вышеназванного свидетельства является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие свидетельства не является основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве и не влечет утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст. 1154 ГК РФ.
Если наследник принял наследство фактическими действиями (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), но нотариус по каким-либо причинам отказал ему в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке особого производства. В случае, когда наследник принял наследство фактическими действиями и представил нотариусу документы, бесспорно подтверждающие этот факт, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам рассмотрения жалоб на нотариальные действия и отказ в их совершении[9]. Если же у наследника, принявшего наследство фактическими действиями, отсутствуют бесспорно подтверждающие этот факт документы и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство, либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, такие требования должны рассматриваться судом в порядке искового, а не особого производства. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). Исключение представляет, в частности, случай, предусмотренный в п. 2 ст. 1163 ГК РФ, где установлена возможность выдачи свидетельства о праве на наследство до истечения 6-месячного срока с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство. Достоверность таких данных оценивается нотариусом.
Глава 2. Наследование по завещанию
Завещание - это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина[10]. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Наследство завещание выморочный российский завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского Кодекса Российской Федерации о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещаной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещаной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. При определении размера обязательной доли учитывается стоимостью наследственного имущества (наследственной массы), включая и предметы домашней обстановки и обихода. Норма о праве на обязательную долю носит императивный характер, поэтому ее действие не может быть поставлено в зависимость от наличия или отсутствия согласия других наследников на выделение этой доли перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, носит исчерпывающий характер. Граждане, не имеющие права наследования, не призываются и к наследованию обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли является наследованием по закону. Предусмотренные законом условия, дающие право на обязательную долю, должны быть налицо ко дню открытия наследства. Размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназначена для исполнения завещательного отказа или совершения действий для общеполезной цели. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК РФ). Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. К нему применяются общие правила об условиях недействительности сделок и о порядке признания их недействительными (ст. 1118 ГК РФ).