Файл: Понятие и виды наследования (Понятие и основания наследования)..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.04.2023

Просмотров: 345

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таким образом, наследник на обязательную долю, независимо от содержания завещания, имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества, при этом допускается снижение размера доли данного наследника ниже установленного минимума только по решению суда.

2.2.Особенности наследования по закону отдельными категориями наследников.

В части третьей ГК РФ нашли свое отражение все выработанные ко времени ее принятия доктриной и судебной практикой условия наделения усыновленных наследственными правами как в отношении своих родителей и других кровных родственников, так и в отношении усыновителя и его кровных родственников [2].

В ч. 2 ст. 1147 ГК РФ указывается, что по общему правилу усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства [23,с.31].

К числу вопросов, не получивших законодательного закрепления, но не вызывающих в доктрине каких-либо споров, относятся признаваемые судебной практикой наследственные права ребенка, усыновленного после смерти лица, имущество которого он имел право наследовать, а также допустимость доказывания в судебном порядке фактического усыновления, имевшего место в 1918-1926 гг. О.Ю. Шилохвост [46,с.253] акцентирует внимание на том, что прекращение отношений усыновленного со своими родителями и другими кровными родственниками и установление отношений усыновленного с усыновителем и его родственниками, между которыми не может быть никакого разрыва во времени, длится в течение всей жизни усыновленного, если только не имела места последующая отмена усыновления [29,с.111].

К числу сложных вопросов наследственного права относится вопрос о влиянии на наследственные права усыновленного решения об отмене усыновления, которое вступило в законную силу после открытия наследства. Законом данный вопрос не урегулирован. Проблема заключается в том, утрачивает ли усыновленный наследственные права, возникшие из наследства, открывшегося до вступления в законную силу решения об отмене усыновления. В литературе имеется мнение, что если усыновленным наследство было надлежащим образом принято до вступления решения в законную силу, то его наследственные права считаются осуществленными и, следовательно, не подлежащими прекращению [29,с.199].


Дополнительным аргументом в пользу признания за усыновленным наследственных прав во всех тех случаях, когда наследство, право на которое для него основывается на факте усыновления, открылось до момента вступления в законную силу решения об отмене усыновления, может служить и то соображение, что все семейное законодательство, включая нормы об усыновлении, основывается на приоритете защиты прав и интересов несовершеннолетнего (ст. 5 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) [3]). Так что признание и защита принадлежавшего усыновленному со дня открытия наследства права на принятие наследства будут обеспечивать его материальные интересы, даже если к моменту принятия наследства вступит в силу решение суда об отмене усыновления [23,с.32].

Особой группой лиц, претендующих на получение наследства, которые обозначены в законе как наследники восьмой очереди, являются нетрудоспособные иждивенцы. При этом формы иждивения могут быть различными, их перечень не имеет законодательного закрепления, а выработан правоприменительной практикой. В повседневной жизни наибольшее распространение получили материальная помощь в виде передачи, перевода, внесения на банковский вклад иждивенца денежных средств; натуральное обеспечение:

а) вещевое (одежда, обувь, предметы домашнего обихода и др.);

б) продовольственное (приобретение продуктов питания, передача выращенных наследодателем плодово-овощных культур и др.);

в) лекарственное (приобретение медицинских препаратов, необходимых иждивенцу в связи с наличием заболевания); открытие банковского вклада на имя наследодателя с предоставлением иждивенцу права пользования определенной частью денежных средств [26,с.31].

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [8] находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

По сравнению с ранее действовавшим законодательством наследование нетрудоспособных иждивенцев стало сложнее, поскольку не решен вопрос о понятии нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям [16,с.114].


Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами, в частности паспортом, пенсионным удостоверением, заключением медико - социальной экспертизы, справками об инвалидности. Для признания лиц иждивенцами они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию [16,с.115].

Примечательно, что действующее законодательство не содержит легального определения «нетрудоспособный иждивенец, не входящий в круг наследников по закону той очереди, которая призывается к наследованию», а лишь перечисляет круг лиц, признанных таковыми. Поэтому полагаем, что в законодательстве целесообразно закрепить данное понятие.

Существует такая категория наследников при наследовании имущества, как переживший супруг. ГК РФ в ст. 1150 закрепил за пережившим супругом наследодателя, в силу завещания или закона, право наследования на часть имущества, нажитого во время брака с наследователем и являющегося их совместной собственностью [28,с.97].

Примечательно, что на сегодняшний день права пережившего супруга претерпели значительные изменения. Кроме этого, до сегодняшнего дня остается дискуссионным вопрос о сроках реализации рассматриваемого права. В силу ст. 1150 ГК РФ доля пережившего супруга в общем имуществе не является наследственной долей [34,с.28]. Согласно ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате [5], свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. В свою очередь, по общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ). Анализ ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и ст. 1154 ГК РФ позволяет полагать, что переживший супруг может обратиться к нотариусу и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства [34,с.29].

К требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, в силу п. 7 ст. 38 СК РФ применяется трехлетний срок исковой давности. Течение данного срока начинается не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права [11].

Нотариальная практика придерживается позиции, согласно которой независимо от выдачи указанного свидетельства пережившему супругу размер наследственной массы не изменяется. Таким образом, изменение состава наследства происходит только в случае, если переживший супруг предъявит требование о выделе его доли. Обращение с таким требованием, например, через два года после смерти завещателя, когда один или несколько наследников приобрели наследство, умаляет право собственности последних на наследственное имущество и является с практической точки зрения своеобразным «дамокловым мечом», используемым недобросовестным пережившим супругом [34,с.30].


В практическом отношении для решения данной проблемы нотариус разъясняет пережившему супругу ст. 34 и 35 СК РФ и отбирает заявление об отказе от получения свидетельства о праве собственности на супружескую долю. Вместе с тем действия нотариуса не всегда достигают желаемого результата, поскольку впоследствии переживший супруг обращается в суд с заявлением о признании свидетельства о праве на наследство недействительным и разделе наследственного имущества, мотивируя это тем, что отказался от получения документа, но не отказывался от самого права собственности [37,с.11].

Анализ ст. 1150 ГК РФ [2] и ст. 75 Основ законодательства РФ [6] о нотариате позволяет утверждать, что закон связывает реализацию права пережившего супруга только с личным волеизъявлением последнего. В практическом отношении достаточно часто возникают требования наследников пережившего супруга о признании за ними права собственности на часть наследства, открывшегося после смерти первого из супругов. При этом при жизни переживший супруг подобных претензий не выдвигал. Многие юристы считают, что удовлетворение подобных требований нельзя признать законным, поскольку они носят личный характер и могут быть заявлены только пережившим супругом. Сообразно с этим невозможно и восстановить срок исковой давности по рассматриваемым требованиям в порядке ст. 205 ГК РФ для наследников пережившего супруга [46,с.259].

В соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, не наследуют друг после друга, и к наследованию призываются наследники каждого из них. Смерть обоих супругов в течение одного дня не позволяет определенно судить о намерении каждого из них в иной ситуации воспользоваться правом пережившего супруга [10].

Нормы ст. 1150 ГК РФ не дают ответа на вопрос о возможности распространения установленного ею правового режима на имущество, нажитое каждым из супругов до брака, в отношении которого брачным договором установлен режим общей собственности. Буквальное толкование рассматриваемой нормы позволяет отрицательно ответить на данный вопрос. Вместе с тем подобное имущество относится к общей собственности, а следовательно, по смыслу ст. 1150 ГК РФ в отношении его должны действовать правомочия пережившего супруга [16,с.177].

В этой связи, в Проекте Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 104371-3 предлагается ввести нормы о наследственном договоре. Согласно данному Проекту наследственный договор может быть заключен наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК РФ). Условия этого договора будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам [7].


Наследственный договор может также возлагать на участвующих в таком договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо действия имущественного или неимущественного характера. Требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, после смерти наследодателя смогут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране и управлению наследственным имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследование. Также нужно отметить, что в вышеназванном Проекте предлагается урегулировать возможность составления совместного завещания супругами [7]. Такое совместное завещание определяет порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе в случае их смерти в одно и то же время, к пережившему супругу или иным лицам, а также может содержать иные распоряжения супруга или супругов, в частности условие о назначении душеприказчика (душеприказчиков), действующего в случае смерти каждого из супругов.

3.НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

3.1.Понятие, виды и содержание завещания.

Завещание - единственная признаваемая законодательством сделка, позволяющая распорядиться своим имуществом на случай смерти. Правило п. 1 ст. 1118 ГК РФ императивно. Не предусматриваются изменения этого правила по соглашению сторон, а также исключения из него на основании закона. Любая сделка, кроме завещания, содержащая указания о судьбе имущества гражданина после его смерти, ничтожна. На данный момент завещание - единственный способ устранить законный порядок наследования и определения судьбы имущественных отношений лица по его усмотрению на случай его смерти [21,с.47].

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства [22,с.101].