Файл: Принципы и основания наследования (Краткая характеристика развития наследственного права).pdf
Добавлен: 30.04.2023
Просмотров: 136
Скачиваний: 1
К чертам универсальности следует относить и непосредственность, то есть передачу от наследодателя напрямую к наследнику (и по закону, и по завещанию), а не через какое-либо лицо.
Универсальное правопреемство имеет место не всегда, как исключение, существует возможность распределения наследодателем в завещании конкретных прав в адрес конкретных лиц, именуемых отказополучателями (легатариями). Правопреемство в таком случае будет сингулярным (частным).
Третьим признаком можно обозначить возможность ГК РФ устанавливать исключения из общего порядка наследственного правопреемства. Чаще всего они затрагивают такое свойство имущества, переходящего по наследству, как неизменность [[36], с. 93].
Мы имеем в виду возможность, скажем так, трансформации наследства из одного вида в другой. Речь идет о наследовании прав, связанных с участием наследодателя в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах, а точнее, о доле (или пае) в общем – уставном или складочном – капитале данного юридического лица.
Так, ст. 1176 ГК РФ разъясняет, что в случае, если Кодекс, другие законы или учредительные документы, определяют права наследника на участие в данном юридическом лице получением согласия остальных участников, а они его не дали, то он приобретает право на компенсацию в виде стоимости доли (пая) или в виде иного имущества.
Итак, наследственное право прошло долгий путь развития, зародившись еще среди первобытнообщинного строя, оно дошло до наших дней. Эпохой расцвета наследственного права можно считать период Древнеримского права. Именно тогда были заложены главные положения о наследстве, вошедшие в основу наследственного права стран континентальной Европы, в том числе и России, где законодательство исходит из семейных начал, где первостепенной задачей, по-прежнему остается сохранение имущества в пределах семьи. В то же время, гражданам предоставлена свобода, самому определять судьбу своего наследия.
Сегодня наследование по российскому праву выглядит как непосредственный переход имущества, а также прав и обязанностей от правопредшественника к правопреемнику в порядке универсального правопреемства (в едином комплексе, в неизменном виде и одномоментно).
2. Основания наследования по российскому законодательству
2.1. Наследование по завещанию
Само по себе право наследования представляет собой возможность быть субъектом (правопреемником) наследственного правоотношения.
Это право возникает у наследника, независимо от него самого, в момент открытия наследства вследствие того, что наступило определенное юридического событие – смерть наследодателя.
Однако право наследования не одно и то же, что наследование. Наследование – это процесс перехода наследственной массы в порядке преемства, составляющий категорию наследственных отношений. А право наследования – это возможность стать частью этих отношений, вступить в них в качестве участника.
Чтобы считаться полноценным субъектом наследственных отношений, наследнику необходимо выразить свое желание принять наследство посредством совершения определенных юридических или фактических действий по его принятию либо отказаться от наследства.
Эти действия говорят о реализации права наследования путем совершения действий, направленных на движение наследственного отношения, которые в своей совокупности характеризуют наследование, как наследственный процесс.
Итак, на сегодняшний день Гражданским кодексом РФ закреплены два основания наследования; третье основание в виде наследственного договора, будет действовать с 1 июня 2019 года [[37]].
Наследование по закону предусматривает определенный порядок вступления в наследство наследников в порядке очереди по степени родства с наследодателем. И, когда такой порядок не устраивает будущего наследодателя, он реализует свою волю относительно принадлежащего ему имущества, путем составления завещания. Это есть форма выражения его воли.
Вообще, в России не распространено, среди широких масс, составлять завещание. И этому есть несколько вариантов объяснений.
Первое – немногие знают, что есть такое право, а среди тех, кто знает, часто отсутствуют достаточные юридические познания в этой области, поэтому они предпочитают, в этом вопросе, полагаться на закон.
Второе – большинство граждан нашей страны имеют невысокие доходы. Конец прошлого века для граждан России был очень непростым, и, к сожалению, последствия тех событий дают о себе знать: до сих пор многие живут очень скромно, зачастую имущественная масса, которую граждане могут передать по наследству, невелика. Так что, некоторые просто не видят смысла в составлении завещания.
Мы не можем обойти вниманием положительного влияния приватизации жилья на данную ситуацию. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» [[38]] был принят еще в 1991 году. Долгое время он вводил сроки ограничения приватизации, затем эти сроки увеличивались. И вот, наконец, в 2017 году ограничение срока бесплатной приватизации было отменено Федеральным законом от 22.02.2017 № 14-ФЗ [[39]].
Развитие частной собственности, в том числе с учетом приватизации жилья, занимаемого по договору социального найма, благоприятно сказалось на наследственных отношениях.
Так, по данным Федеральной нотариальной палаты, за 2015 год было удостоверено почти шестьсот тысяч завещаний. По статистике, каждый пятый умерший оставил завещание [[40]]. Постепенно возрастающее количество оставленных завещаний говорит о том, что граждан все больше волнует судьба, принадлежащего им имущества, они заинтересованы в распоряжении им по своему желанию, и все чаще реализую свои наследственные права.
Третье – психологический аспект. Некоторые люди предпочитают избегать темы смерти, в том числе и составления завещания, поскольку считают, что это только приближает их к неизбежному.
Для того чтобы возникло наследственное правоотношение необходимо наличие конкретных обстоятельств – юридических фактов.
Наследование по завещанию требует таких юридических фактов как: смерть наследодателя; наличие, оформленного по всем правилам, завещания; наличие наследственного имущества.
Кстати, в данном контексте следует рассматривать завещание не как документ, обладающий юридической силой, а как юридический факт, порождающий определенные юридические последствия. Рассмотрим завещание именно в таком контексте.
Завещание, в этом смысле, представляет собой юридически значимые действия физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти [[41]].
Завещание имеет ряд важных особенностей или уникальных черт или принципов, присущих ему.
Так, завещание является односторонней сделкой. Следовательно, к нему применяются правила о сделках, в том числе о недействительных сделках. Для составления завещания достаточно волеизъявления одного лица, ответные действия других лиц не требуются. Данная сделка совершается под отлагательным условием, в отличие, например, от доверенности, то есть завещание создает права и обязанности только после открытия наследства [[42]].
Завещание составляется не через представителя, а только лично будущим наследодателем, обладающим полной дееспособностью. То есть, право составить завещание есть у совершеннолетних граждан, либо эмансипированных граждан до достижения восемнадцатилетнего возраста.
Хотя несовершеннолетние граждане наделяются некоторыми правомочиями, согласно ГК РФ, это не касается института завещания, поскольку в законе четко прописано условие полной дееспособности.
Ограничение либо лишение гражданина дееспособности возможно только по решению суда, оно же и является доказательством этих фактов.
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате [[43]] (далее – Основы), при удостоверении сделок, нотариусом осуществляется проверка дееспособности граждан, обратившихся за совершением нотариального действия (ст. 43 Основ).
Но мы должны понимать, что на практике никто не приходит к нотариусу со справкой, подтверждающей его дееспособность, а значит, нотариус способен дать оценку дееспособности лишь на свой субъективный взгляд по поведению лица, обратившегося к нему, либо по возрасту в паспорте.
К сожалению, обращение в суд не всегда помогает, ведь гражданин мог ранее проживать в другом месте (городе, области, и т.д.), и там, в другом суде, быть признанным недееспособным.
Возможны также и случаи временной потери понимания происходящего лицом, полностью дееспособным, например, в виду психического расстройства, шока и тому подобного. Эти случаи могут быть никак не задокументированы, что еще больше усложняет процесс доказывания. Но, если даже существует подобная справка, получить такое медицинское заключение нотариусу не представляется возможным из-за врачебной тайны.
Несмотря на наличие такого способа установления психического состояния лица, составившего завещание, выступает проведение посмертной судебно-психиатрической экспертизы, основанной на записях в медицинской карте наследодателя и показаниях свидетелей, мы все же считаем, что необходимо увеличить полномочия нотариусов в вопросе установления дееспособности гражданина. Необходимо дать им доступ к медицинской информации, касающейся данного вопроса, хоть бы и с разрешения суда. Такой шаг позволит уже на раннем этапе исключить возможность совершения недействительного завещания, а значит уберечь наследников от судебных тяжб, защитить права законных наследников.
На этапе составления завещания, в целях упрощения этой процедуры, не требуется документальное подтверждение права собственности завещателя на предполагаемое наследство.
Кроме того, завещатель имеет право распорядиться еще не имеющимися у него имуществом, правами и обязанностями, но которые могут возникнуть в будущем.
Обычно, такое распоряжение начинается словами: «все мое имущество, какое только ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось, и где бы ни находилось…».
Завещание не должно разглашаться третьим лицам, что отвечает принципу тайны завещания [[44]]. Закон фиксирует лиц, которые не вправе разглашать информацию о содержании завещания до открытия наследства (нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание, сотрудники нотариуса, лица, которые по причинам, предусмотренным законом, присутствовали при совершении завещания, свидетели). Этот перечень не окончателен, и может расширяться.
К завещанию применяется принцип свободы завещания. Кроме того, что мы уже говорили об этом принципе, стоит добавить то, что наследодатель вправе оставить завещательные распоряжения, касающиеся определенных обстоятельств, наличие которых делает возможным вступление наследника в права наследования либо обязывает после такого вступления осуществить определенные действия.
Завещательные распоряжения можно разделить на две группы: обычные и специальные.
К обычным относятся такие распоряжения, которые не предполагают сложных юридических действий: распоряжение о похоронах, достижение наследником конкретного возраста, о подназначении наследника (назначение определенного лица наследником только в том случае, если другое (определенное) лицо ко дню открытия наследства откажется, умрет, и т.д., распоряжение об исполнителе завещания (душеприказчике), распоряжение о денежных средствах, находящихся на банковских счетах и вкладах наследодателя [[45]].
Конечно же, эти распоряжения должны быть реально осуществимыми, а также соответствовать как правовым, так и моральным нормам. В противном случае, они могут быть отменены судом.
Специальных завещательных распоряжений всего два, и они предполагают, как правило, от наследника выполнения серьезных юридически значимых действий: 1) завещательный отказ (легат); 2) завещательное возложение.
Завещательный отказ подразумевает от наследников (на которых он возложен завещателем) осуществления некой имущественной обязанности в пользу третьего лица
(отказополучателя) – рассматривается в качестве условия вступления в права наследования. То есть, в случае отказа от наследства, наследник освобождается от совершения легата.