Файл: Принципы и основания наследования (Краткая характеристика развития наследственного права).pdf
Добавлен: 30.04.2023
Просмотров: 127
Скачиваний: 1
Наследственное право также существует и в форме учебной дисциплины, которую изучают студенты учреждений высшего и среднего юридического образования. Имеются в виду научные знания, описанные выше. Однако учебная дисциплина уступает науке по глубине этих знаний: учебная дисциплина дает определенные знания и навыки, необходимые юристу, а наука занимается глубоким и всесторонним анализом сущности наследственного права [[23]].
Как мы знаем, отрасли и подотрасли, в виду своей самостоятельности и обособленности, регулируют свой особый круг однородных отношений. Этот круг олицетворяет собой предмет отрасли (подотрасли).
Значит, предмет наследственного права представляет собой совокупность общественных отношений, на которые направлена регулирующая функция наследственного права, а также воздействие его норм.
По мнению профессора и доктора юридических наук Черемных Г. Г., данные отношения можно классифицировать на две группы [[24]].
К первой группе относятся отношения, связанные с переходом имущественных прав и обязанностей от одного лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам), как с момента смерти первого, так и при его жизни и после смерти.
Речь идет о наследственных правоотношениях и иных, тесно связанных с ними. Именно такая связь дает иным правоотношениям специфичность и принадлежность предмету наследственного права.
Как уже было отмечено, действия по составлению, изменению или отмене завещания, относятся к области регулирования наследственного права, хотя и не являются наследственными отношениями, поскольку еще не возник повод для наступления правопреемства. Но в этот момент уже закладывается фундамент наследственных правоотношений, будущий сценарий наследования по завещанию – некая стадия подготовления. А смерть наследодателя выступает спусковым механизмом для запуска непосредственно наследственных правоотношений в действие.
Упомянутые отношения регулируются помимо части третьей ГК РФ и нормами других отраслей и подотраслей права, например, семейного.
Ко второй группе профессор относит общественные отношения по государственному воздействию в сфере реализации наследственных прав. На протяжении всей истории существования наследственного права в нашей стране, за исключением небольшого периода, оно представляло собой сферу осуществления частных интересов граждан, и, естественно, это находило отражение в механизме государственного регулирования изучаемых отношений.
По всем законам частной собственности и существования гражданского общества, субъекты наследственных отношений не должны находиться под плотным давлением государства.
Но, в это же время, его влияние необходимо, поскольку некоторые общественные интересы требуют вмешательства со стороны государства, например, в отношении соблюдения интересов нетрудоспособных иждивенцев.
С постоянными изменениями в обществе и развитием общественных отношений, государство просто обязано контролировать механизм налаживания и совершенствования государственного регулирования этой системы с помощью демократических правовых методов [[25], с. 22].
Таким образом, контроль со стороны государства минимизирован; субъектам наследственных правоотношений принадлежит свобода действовать по своей воле и в своих интересах.
Итак, с помощью каких же методов достигается правовое регулирование рассматриваемой нами подотрасли гражданского права?
Для начала необходимо сказать, что метод правового регулирования представляет собой совокупность приемов и способов, т.е. порядок регулирования общественных отношений [[26], c. 7].
Как известно всем студентам, изучающим право, метод правового регулирования делится на императивный (запрет и предписание) и диспозитивный (дозволение).
Система гражданского права построена в основном на диспозитивном методе (в отличие, например, от уголовного права), однако императивные нормы там тоже присутствуют. То же самое и с наследственным правом.
Диспозитивность наследственного права проявляется, к примеру, в свободе завещания, вправе определять круг имущественных прав для передачи в наследство, вправе отказаться о приобретения наследства, и т.д.
С императивным методом все иначе.
Как правило, в отношениях, подпадающих под воздействие императивных норм, одна сторона довлеет над другой (государство с его властными органами, действующими от его лица – суд, налоговая инспекция, и т.д.), предписывая или запрещая совершать определенные действия другой стороной. К таким нормам относится правило об обязательной доле, правило об обязательной письменной форме завещания, и другое.
Поэтому в данной ситуации мы можем говорить о наличии комплексного (сложного) метода правового регулирования наследственных отношений.
Изучение любой отрасли или подотрасли права обязательно предполагает исследование ее принципов, как основных положений, на которых она зиждется.
Принципы характеризуют сущность регулируемых отношений: они складываются и развиваются пропорционально экономической и социально-политических обстановки в обществе. Именно от принципов зависит содержание правовых норм, а если, по какой-либо причине возникают трудности с их применением или, так называемые, пробелы в праве, уполномоченные органы обязаны руководствоваться основополагающими признаками.
Во-первых, на наследственные отношения распространяются основные принципы гражданского права. К ним относятся: равенство участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов; судебная защита гражданских прав и законных интересов.
Но существуют и специфичные отраслевые принципы. Рассмотрим самые главные, на наш взгляд.
Принцип верховенства наследования по завещанию перед наследованием по закону. Напрямую об этом не указывается в законе, но подразумевается. Так, в ГК РФ говорится, что наследование по закону имеет место, когда круг наследников не изменен завещанием [[27]].
То есть, наследование по закону как бы предусматривает предполагаемую очередь наследников в соответствии со степенью родства (близкие и дальние родственники), на случай, если наследодатель по каким-то причинам не оставил завещание, либо оно оказалось недействительным, либо осталось имущество, которым наследодатель не распорядился в завещании.
Хотелось бы упомянуть очень важное изменение, которое приведет к пересмотру этого принципа. Мы говорим о том, что в скором времени, 1 июня 2019 года вступит в действие Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [[28]], который содержит новеллу о третьем основании наследования – наследовании по договору.
Законодательная инициатива по данному вопросу была выдвинута представителями нижней палаты парламента во главе с председателем Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. И как сам он уточняет: «наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием, и если наследодатель составит и то, и другое, наследство будет распределяться согласно наследственному договору» [[29]].
Принцип свободы завещания. Как мы неоднократно упоминали, свобода завещания ограничивается только правилом об обязательной доле. Во всем остальном будущий наследодатель волен распоряжаться свободно: назначать любых наследников, распределять их доли по своему усмотрению, лишать наследства, отменять и изменять завещание, включать в завещание иные распоряжения.
В свете приближающихся изменений и дополнений в часть третью ГК РФ, мы должны сделать оговорку, о том, что с началом их действия появится возможность заключения наследственного договора между будущими наследодателем и наследниками по поводу правил вступления в наследство.
В соответствии с Федеральным законом №2017-ФЗ, в статье 1118 ГК РФ появится дополнение, согласно которому к наследственному договору будут применяться те же правила, что и к завещанию [[30]], а значит, в отношении его также будет действовать принцип свободы.
Принцип равенства наследников по закону означает, что наследники одной очереди наследуют в равных долях (ст. 1141 ГК РФ). Исключение составляют наследники по праву представления, наследующие поровну долю умершего наследника по закону, не успевшего принять наследство.
Принцип целостности (единства) наследства. Он заключается в том, что на момент смерти наследодателя, существует единая наследственная масса. Именно так, в целом, воспринимается все нажитое наследодателем с точки зрения закона. Все имущество, имущественные права и долговые обязательства, в том числе, являют собой один целостный массив. И наследники либо принимают все наследство, существующее на момент смерти наследодателя, либо отказываются от всего наследства; ни о каких частях наследства или условиях (оговорках) не может быть и речи [[31], c. 10]. В этом выражается универсальное правопреемство.
Принцип обеспечения права наследования. Этой принцип гарантируется самой Конституцией РФ (ст. 35) и исходит из того, что гражданин не может быть лишен или исключен из наследства, за исключением как по решению суда. В этом принципе воплощается презумпция достойности наследника [[32], c. 9], а также исключает нарушение прав и законных интересов необходимых наследников, тех, кто в силу возраста или в виду заболевания, не могут обеспечить свое существование и имеют право на обязательную долю в наследстве.
Таким образом, мы перешли к теме, созвучной названию данного параграфа – наследованию.
Как мы уже установили, наследство переходит от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если правилами ГК РФ не установлено иное. Названный тезис содержится в действующем ГК РФ и считается легальным определением, данным наследованию. В ГК РСФСР 1964 г. это положение отсутствовало.
Если провести сравнительный анализ норм «цивильного права» романно-германской правовой семьи и «общего права» англо-саксонской правовой семьи, мы придем к тому, что они имеют в корне противоположные понятия наследования и его назначения, в конечном итоге.
Начнем с того, что в романно-германской правовой семье, куда относятся страны континентальной Европы и Россия, основным источником права является Закон, в то время как в англосаксонской (США, Англия, Канада и др.) – прецедент.
Прецедентное право исходит из того, что за счет наследства, в первую очередь должны быть выполнены обязательства наследодателя (пассив): его имущество ликвидируется, исполнителем (по завещанию) или администратором (по закону), назначенным судом, удовлетворяются требования кредиторов, погашаются долги, уплачиваются налоги и т.д.[[33]].
И уже после этого, оставшийся актив наследства переходит к наследникам [[34]].
Будучи частью романо-германской правовой семьи, правовая система России ставит во главу угла необходимость обеспечить стабильное и бесперебойное функционирование гражданского оборота путем сохранения имущественных отношений с участием физического лица и после его смерти [[35]].
Все вышеописанное, в том числе характеристика основных понятий о наследственном праве, позволило выделить признаки наследования.
Первый из них – правопреемство. Смысл в том, что в наследственных отношениях по переходу наследственной массы, имеет место замена одного субъекта (правопредшественника) другим субъектом (правопреемником). Иначе говоря, наследник заменяет наследодателя в правоотношении: он получает имущество одним из способов, предусмотренных законом, тем самым продолжает гражданскую личность наследодателя в своем лице. Таким образом, бесспорна юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника.
Второй признак – универсальность правопреемства. Универсальность проявляется: в наследственном имуществе, как едином целом (актив и пассив), в неизменном виде наследственного имущества (состав и объем не меняются), одномоментности перехода наследства (наследник становится носителем прав и обязанностей умершего уже с момента открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия и момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ)).