Файл: Понятие и виды наследования (Виды, особенности и проблемы наследования в Российской Федерации).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.05.2023

Просмотров: 324

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Акт принятия наследства прекращает неопределенность статуса наследственного имущества («лежачего наследства»), которая состоит в отсутствии субъекта прав на имущество при наличии владельцев и пользователей.

В свою очередь, право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него.

Наследственное право знает несколько различных оснований наследования – наследование по закону или по завещанию. Как известно, наследнику, призванному к наследованию одновременно по нескольким основаниям, предоставляется возможность принять наследство, осуществив выбор основания наследования. В этом заключается суть возможности наследнику распорядиться конкретными правами, находящимися в плоскости наследственных правомочий.

Распоряжение своими правами является как раз одной из характерных черт, присущих режиму гражданско-правового регулирования, обеспеченного диспозитивными началами нормативных установлений. Такую позицию в свое время занял и Конституционный Суд Российской Федерации[10], опираясь на положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), касающиеся свободного приобретения и осуществления гражданами своей волей и в своем интересе, по своему усмотрению гражданских прав. На таком же принципе строится и участие граждан в гражданских правоотношениях, имеющих в своей основе автономию воли и имущественную самостоятельность.

В науке не сложилось однозначного представления о юридической природе наследования и тех полномочиях (правах) наследника, которые вытекают из наследственного правоотношения.

Как известно, права наследников возникают вопреки их воле, но в их интересе. Однако с правом наследников уже не корреспондирует чья-либо обязанность, поскольку обязанный субъект (наследодатель) уже перестал существовать. Одновременно возникает абсолютное правоотношение, направленное на защиту имущественных интересов наследника, связанных с обязанностью неопределенного круга лиц воздерживаться от совершения действий, препятствующих наследнику вступить в наследственные права, либо отказа от наследства.

Как отмечает Р.М. Мусаев, «никакой обязанности праву на принятие наследства не противостоит, поскольку ситуация, когда кто-либо создает помехи для вступления другого лица в права наследника, немыслима».[11]


В целях определения правовой сущности наследования как юридического феномена стоит привести известный обзор имеющихся в юридической литературе мнений ученых, предлагающих свое видение проблематики наследственного правоотношения.

Так, С.С. Алексеев связывал право на принятие наследства с особым правообразовательным правомочием как промежуточную стадию в процессе формирования «образования» субъективного права, то есть как «незавершенное» субъективное право, право в процессе становления, формирования. Видимо, по этой причине С.С. Алексеев право на принятие наследства не относил к «материальным» гражданским правам.[12] Неслучайно и сегодня в литературе, рассматривая механизм наследования и призвания к наследству, отдельно в нем выделяют стадию формирования субъективного права.

Между тем в юридической науке была сформирована и диаметрально противоположная позиция. Г.Ф. Шершеневич в свое время отмечал, что в момент открытия наследства лицо, назначенное в завещании или указанное в законе, приобретает право наследования. В то же время автор подчеркивал, что право наследования есть только право на вступление в те юридические отношения, которые в совокупности составляют наследство.[13]

При этом М.С. Абраменков справедливо полагает, что с открытием наследства наследник лишь приобретает право на принятие на себя прав и обязанностей, составляющих в совокупности наследство, а не наделяется правами и не обременяется обязанностями сразу после такого открытия.[14]

Отметим, что любое субъективное право связывается с юридическими возможностями поведения лица. Но между тем правоотношение, которое, как известно, складывается между людьми, всегда предполагает возможность не только собственного поведения управомоченного лица, но и возможность требовать определенного поведения от другого лица. В этой связи реализация субъективного права возможна лишь в случае соответственного поведения иных субъектов права, определяется их поведенческими актами. Иная ситуация, как отмечается в науке, означала бы декларативность самого права и потерю юридического характера собственных действий.

Особенность наследственных правоотношений свидетельствует о неполном их субъектом составе. Само наследственное правоотношение возникает с момента смерти наследодателя. В то же время эта бессубъектность не может быть полной, поскольку наследование как отношение особого рода находится в сфере публичных интересов, что призывает к их обеспечению посредством действий соответствующих субъектов, в основном охранительного характера (принимаются меры по охране имущества, ведется поиск наследников). Специфика данных правоотношений, конечно, не может в полной мере отражать правовую природу наследственных связей, но показывает их различную сущность и разнородный характер.


Как справедливо отмечает А.А. Кирилловых, исключение права наследования из структуры наследственного правоотношения привело бы к тому, что субъективное право на наследственное имущество возникало бы у наследника помимо его воли, в силу открытия наследства. И как далее рассуждает автор, чтобы не допустить этого, законодатель и помещает между открытием и приобретением наследства «промежуточное звено» – право на принятие наследства.[15]

Доказательством того, что принятие наследства – право, а не проявление гражданской правосубъектности, отечественные ученые называют также то, что по наследству передается право принять другое наследство (наследственная трансмиссия).

Однако О.М. Родионова делает вывод о том, что принятие наследства не может быть отнесено ни к субъективным гражданским правам, ни к правомочиям. По своей правовой природе оно представляет собой реализацию правоспособности лица (наследника) путем совершения сделки, которая возможна при наличии установленных законом юридических фактов (наступления смерти наследодателя, совершенного завещания).[16]

Такая палитра мнений обусловлена, как указывалось выше, особым субъектным составом наследственного правоотношения, а также сложностью определения момента его возникновения. А от решения этого вопроса зависит и «статус» тех правомочий, которые получает лицо, имеющее потенциальную возможность вступить в наследство.
Стоит тем не менее согласиться с тем, что само по себе принятие наследства – односторонняя сделка, посредством которой призванный к правопреемству наследник становится обладателем причитающихся ему прав и обязанностей, составляющих наследственное имущество.

В свое время М.М. Агарков указывал, что одностороннее волеизъявление является реализацией правоспособности лица. Ученый отмечал, что возможность создать, изменить или прекратить юридическое отношение посредством одностороннего волеизъявления одного лица другому закон называет правом.[17]

Что касается принятия наследства, то под ним понимаютя односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю приобрести наследство, то есть стать субъектом соответствующих прав и обязанностей в отношении наследственного имущества. Являясь односторонней сделкой, принятие наследства создает юридические последствия без чьего-либо встречного волеизъявления, то есть наследник не должен согласовывать свои действия с какими-либо иными лицами: другими наследниками, исполнителем завещания, нотариусом и пр. В этой связи следует разделить мнение авторов, полагающих, что принятие наследства представляет собой сделку, совершаемую наследниками.[18]


Сделкой также считается и завещание. Если формальный момент завещания однозначно определяет его как сделку, то содержательный элемент завещательных отношений указывает на завещание как оферту в двусторонней сделке (ст. 432 ГК РФ).[19] Однако последнее нельзя смешивать с договором (договором о наследовании), который в легальной дефиниции представляет соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). С таких позиций завещание предстает как адресованное одному или нескольким лицам предложение принять наследство.

Как видно, феномен наследования «не вписывается» в классическое представление о гражданском правоотношении, учитывающем природу относительных связей участников гражданского оборота. Кроме того, наблюдается рассогласование момента возникновения (факт принятия наследства) субъективного гражданского права с моментом его фактического появления (смерть наследодателя).

Таким образом, в завершение остается сделать вывод о том, что с учетом вышеизложенного представляется более справедливым вести речь о феномене наследования как о некотором специальном правомочии лиц, потенциально могущих вступать в наследственные правоотношения, в первую очередь отношения, связанные с принятием наследства, и на основе этого реализовывать свои наследственные права и обязанности, вытекающие из факта принятия наследства.

2. Виды, особенности и проблемы наследования в Российской Федерации

2.1 Виды и особенности наследования

Переходя к рассмотрению вопроса виды и особенности наследования можно отметить тот факт, что в соответствии со ст. 1111 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) наследование может быть двух видов: по закону и завещанию. 

Первый вид имеет место тогда, когда завещание не составлялось, а также в установленных ГК РФ случаях, например в вопросах обязательных наследственных долей. По закону наследуют физические лица, включая лиц, зачатых при жизни наследодателя (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Очередность наследства по закону определена в ст. 1142–1145 (о первой и последующих очередях наследования по закону) и ст. 1148 ГК РФ (о наследовании иждивенцами). Наследование иждивенцами определяется в зависимости от того, как долго лицо находилось на иждивении наследодателя, проживали ли они совместно и имеются ли другие наследники.


Переход к последующей очереди осуществляется согласно п. 1 ст. 1141 ГК РФ, если:

- не имеется наследников данной очереди;

- ни один из наследников данной очереди наследовать не может;

- наследники данной очереди являются недостойными;

- наследники этой очереди лишены наследования исходя из завещания;

- никто не принял наследство;

- лица данной очереди оформили отказ от наследства.[20] 

Что касается долей в наследстве, то они являются одинаковыми для наследников в рамках одной очереди, кроме наследования по праву представления, когда доля умершего делится поровну между его наследниками (п. 2 ст. 1141, ст. 1146 ГК РФ). 

Очередность наследования наследниками определена таким образом, что прежде всего наследуют дети, супруг и родители умершего (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Внуки и правнуки наследуют в порядке права представления (п. 2 ст. 1142 ГК РФ).

Если после смерти наследодателя, у которого не было имущества, наследники первой очереди фактически вступили в наследство, но к нотариусу не обращались, срок обращения пропущен, а впоследствии выяснилось наличие у умершего акций и перечисление по ним дивидендов, может быть подан иск об установлении факта принятия наследства и признании права собственности (апелляционное определение ВС РС (Якутия) от 26.07.2017 по делу № 33-2837/2017).[21] 

Важно помнить, что при подаче исков о наследственных спорах следует учитывать, что требования о фактическом принятии наследства и восстановлении пропущенного срока являются взаимоисключающими. В частности, это касается случаев, когда иски подают внуки, если их родители на момент смерти бабушек или дедушек находились в розыске, а они претендуют на имущество умерших (апелляционное определение Свердловского облсуда от 20.03.2018 по делу № 33-4159/2018).[22] 

Далее хотелось бы отметить тот факт, что  очередность права наследования предполагает, что при отсутствии наследников первого порядка к наследованию в соответствии с п. 1 ст. 1143 ГК РФ допускаются: братья и сестры; дедушки и бабушки. 

Племянники получают наследство второй очереди по праву представления (п. 2 ст. 1143 ГК РФ).

При отсутствии надлежащих документов, подтверждающих родство, требуется обращение в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений (п. 1 ч. 2 ст. 264 ГК РФ).

Согласно ст. 265 ГК РФ заявление об установлении родства рассматривается судом, если: