Файл: Общая характеристика наследования по действующему законодательству.pdf
Добавлен: 14.05.2023
Просмотров: 281
Скачиваний: 2
Правовое регулирование порядка выдачи свидетельства о праве на наследство заключается в совокупности следующих действий.
После того, как нотариусу в установленный законом срок принятия наследства подается заявление с тождественным наименованием либо заявление о принятии наследства – происходит основание выдачи свидетельства о праве на наследство.
Перед выдачей свидетельства наследник обязан представить нотариусу документ, который свидетельствует об уплате государственной пошлины, либо документ, подтверждающий юридические основания предоставления льгот или освобождения от ее уплаты.
Как правило место выдачи свидетельства – это последнее место жительства наследодателя. В случае, если оно не определено, то место нахождения недвижимого имущества (его наиболее ценной части), а при его отсутствии – движимого (его наиболее ценной части). Оформлять свидетельство о праве на наследство может не любой нотариус. Здесь действует принцип распределения наследственных дел на основе начальных букв фамилии наследодателя (например, нотариус Петров оформляет наследство умерших лиц, фамилии которых начинаются с букв Оле и заканчиваются – Ата).
Срок выдачи свидетельства определяется истечением срока для его принятия (по общему правилу – это шесть месяцев). Далее свидетельство получается наследником в любое время, при этом не влияет время, которое прошло со дня окончания срока принятия наследства. В случае наличия достоверных данных о том, что других лиц, кроме обратившихся за получением свидетельства о праве на наследство, не имеется, в такой ситуации нотариус вправе выдать документ до момента истечения установленного законом срока.
В любом случае, если нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, то данное действие обжалуется в судебном порядке особого производства.
Возникающие между нотариусом и наследниками споры, как о составе лиц, которые претендуют на получение наследства, а также размере их наследственных долей разрешаются в судебном заседании, но уже в порядке искового производства.
Решение о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство принимается нотариусом в случаях: а) когда имеется решение суда (например, о восстановлении наследнику пропущенного срока принятия наследства); б) в случае наличия зачатого при жизни, но еще не родившегося ребенка умершего наследодателя.
Свидетельство о праве на наследство может иметь двойное значение: а) оно может быть общим, т.е. определять только принадлежащую лицу долю в наследстве без указания конкретных видов имущества; б) может быть и специальным, т.е. указывать на тот или иной вид имущества, принадлежащий наследнику, но количество свидетельств с какими-либо ограничениями не связано, поэтому по желанию лица выдается на каждую вещь по отдельности.
Нотариус обязан удостовериться в наличие правоустанавливающих документов на имущество при выдаче специального свидетельства о праве на наследство.
Выдается свидетельство всем, нескольким или исключительно одному из наследников. Все зависит от желания наследников.
Уведомление о выдаче лицу свидетельства о праве на наследство осуществляется нотариусов не позднее чем в трехдневный срок. Нотариус обязан уведомить территориальные налоговые органы. Последние в свою очередь в пятнадцатидневный срок со дня получения такого уведомления с учетом оснований наследования, наследственной очереди, состава и размера имущества должны произвести расчет налога и выслать наследнику соответствующее уведомление.
С целью охраны интересов не полностью дееспособных лиц (несовершеннолетних и др.) нотариус обязан также уведомить органы опеки и попечительства о выдаче законным представителям такого лица свидетельства о праве на наследство, чтобы исключить возможность злоупотреблений ими своими имущественными правами в отношении подопечного[33].
2.2. Особенности наследования по завещанию
В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание – односторонняя сделка, создающая юридические права и обязанности вследствие открытия наследства. Из указанной нормы, очевидно – законодательно определена лишь юридическая природа завещания, причем не раскрывающая суть определения «завещание». В то же время используемый данный термин в юридической литературе позволяет определенно сказать о двух аспектах в определении понятия «завещание», это:
– во-первых, завещание – как акт волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти, с одной стороны;
– во-вторых, определение его, прежде всего, как документа (посредством которого может определяться судьба своего имущества после своей смерти самостоятельно, назначив наследников) с другой стороны[34].
Установленная законодательством форма распоряжения имуществом в виде завещания является не простой альтернативой наследованию по закону.
Гражданское законодательство определяет приоритет наследованию по завещанию перед наследованием по закону. Свидетельством этого являются не только формально-юридическая конструкция ст. 1111 ГК РФ и раздела V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, но и направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний[35]. Таким образом, отечественное законодательство вернулось к легальной формуле известной еще дореволюционному русскому праву: «на случай отсутствия завещания, государство определяет порядок наследования по закону»[36].
ГК РФ впервые легально определяет категорию «завещание», в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ – это односторонняя сделка, способствующая возникновению прав и обязанностей после открытия наследства. Целями оформления завещания являются определение порядка перехода наследства в целом или его части к определенным лицам.
Исходя из положений закона, завещание характеризуется следующими признаками:
– это односторонняя сделка (здесь, полагаем было бы справедливо и целесообразно разрешить супругам совместно распоряжаться нажитым имуществом (составлять завещания), и, причем, это бы позволило сократить количество судебных тяжб по разделу имущества);
– это распоряжение, имеющее строго личный характер, составляется исключительно от имени одного лица;
– в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ завещание подписывается завещателем собственноручно и удостоверяется нотариально, исключения составляют случаи, когда при составлении завещания приходится прибегать к помощи сведущего лица. При различных обстоятельствах оформление завещания через представителя не допускается. Завещание не может быть совершено на основании доверенности, не могут совершать завещание опекуны от имени своих подопечных;
– завещание обычно относят к срочным сделкам (ввиду неизбежности наступления смерти наследодателя). Особенность его – наступление юридических последствий после смерти завещателя, а не с момента совершения этой сделки;
– это сделка сугубо строгой формы. В соответствии со ст. 1124 ГК РФ оно составляется в письменной форме, удостоверяется нотариусом (с указанием места и времени его удостоверения), собственноручно подписывается. Несоблюдение нотариальной формы завещания влечет его недействительность (ст. 165 ГК РФ). Именно такие требования к форме завещания обусловлены началом его действия, т.е. оно начнет действовать только после смерти завещателя, и в случае какой-либо неопределенности в его содержании, выяснить истинную волю наследодателя не предоставляется возможным[37].
Важнейшим из принципов завещания есть установленная и строго регламентированная законом форма завещания. Однако, несмотря на это, ГК РФ все же допускает в отдельных случаях возможность составления завещания в простой письменной форме, но общим по-прежнему правилом является обязательное нотариальное удостоверение[38].
Установленный и гарантированный ГК РФ (ст. 1123) принцип тайны совершения завещания определяет и круг лиц, допущенных к указанной процедуре и не имеющих право разглашать сведения, связанные с открытием наследства (содержание завещания; его оформление, отмену или изменения).
К ним законодатель относит нотариусов и других должностных лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий. Необходимо отметить, что перечень лиц, обязанных хранить тайну завещания, нельзя считать исчерпывающим.
Принцип толкования завещания (ст. 1132 ГК РФ) играет существенную роль в случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания и устанавливается он путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. Необходимо отметить, что при этом в обязательном порядке обеспечивается наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.
При осуществлении толкования содержания завещания важно не просто прочитать текст, но проанализировать содержащиеся в нем распоряжения. В последующем суть завещания имеет свое продолжение в действиях лица, наделенного правом толкования завещания. К примеру, нотариус, применив принцип толкования завещания, выдает по нему свидетельство о праве на наследство либо, напротив, отказывает в совершении нотариального действия, если завещание не соответствует требованиям закона. Толкование завещания судом при возникновении спора о действительности завещания находит свое отражение в судебном решении.
Принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ) один из принципов составления завещания, впервые сформулированный законодателем, хотя и не является абсолютно новым. Указанный принцип предоставляет наследодателю завещать имущество по своему усмотрению, любым лицам, устанавливать различные доли наследников, лишать наследства, а также включать в содержание завещания любые иные распоряжения, предусмотренные законодательством, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем. Единственное и существенное ограничение – свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
Принцип свободы завещания презюмирует право завещателя лишать наследства как одного, так и по своему усмотрению остальных наследников по закону, не указывая при этом причин своих решений. Право наследования может осуществляться любым (но одним) из двух способов, это:
– во-первых, так называемое «прямое лишение» – когда в завещании прямо указывается, кто из наследников персонально лишен наследодателем наследства. В таком случае при всех обстоятельствах, наследник лишается права на наследство (за исключением случаев, предусмотренных ст. 1149 ГК РФ). К наследованию после смерти лица, прямо лишенного наследства, не призываются даже его наследники по праву представления;
– во-вторых, «косвенное лишение» – когда завещатель при составлении завещания умышленно не указал кого-либо в качестве наследников, тем самым распределяя принадлежащее ему имущество между другими наследниками. При этом наследник, лишенный наследства по завещанию, может наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным.
Возвращаясь к вышеуказанному, еще раз отметим следующее: при всей свободе, предоставляемой наследодателю при составлении завещания, законодатель предусмотрел единственное, и, пожалуй самое существенное ограничение этой свободы – право на обязательную долю в наследстве, заключающееся в законном предоставлении определенным лицам обязательной доли в наследстве[39], причем, вне зависимости от содержания завещания. К указанным лицам (обязательным наследникам) законодательно отнесены несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы. Перечень обязательных наследников исчерпывающ.
При осуществлении расчета размера обязательной доли, из состава наследуемого имущества, в учет принимается все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся во вкладах и на других счетах, и другое, а также все наследники, могущие быть призванными к наследству при отсутствии завещания. Однако, при этом необходимо учитывать имущество, полученное обязательным наследником по любому основанию: в порядке наследования из не завещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др.
С целью точного соблюдения воли наследодателя законодательством предусмотрен специальный порядок, регламентирующий получение обязательной доли наследниками. В соответствии с ним, в первую очередь происходит выделение обязательной доли из не завещанной части имущества, т.е. из той части имущества, которая переходит к наследникам по закону. Возможно ситуация, в которой часть не завещанного имущества полностью компенсирует размер обязательной доли. Тогда, в этом случае наследники по закону ничего не получат, но воля завещателя, при этом, будет исполнена, и только лишь при недостаточности не завещанного имущества, либо если все имущество завещано, обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества.
Правобладание на обязательную долю наследником всегда рассматривалось и рассматривается как право исключительное, несмотря на содержание завещания[40]. Лишить этого права можно лишь в случае, если наследник будет признан недостойным.