Файл: Виды объектов патентного права в системе законодательства РФ и их характеристика.pdf
Добавлен: 15.05.2023
Просмотров: 1620
Скачиваний: 16
СОДЕРЖАНИЕ
1. Виды объектов патентного права в системе законодательства РФ и их характеристика
1.1. Понятие и признаки изобретения в гражданском праве РФ
1.2. Полезная модель как объект патентного права
1.3. Промышленный образец в системе законодательства: понятие и особенности
2. Правовая охрана объектов патентного права
2.1. Оформление прав на объекты патентного права
2.2. Патентная форма охраны по законодательству РФ
3. Проблемы охраны объектов патентного права
3.1. Актуальные проблемы правовой охраны полезных моделей
3.2. Некоторые проблемы правовой охраны промышленных образцов
Таким образом, патентообладателю гарантируется возможность извлечения выгоды из монопольного владения запатентованным средством в пределах установленного законом срока, по истечении которого оно поступает во всеобщее пользование. Предоставление такой возможности осуществляется в рамках специальной процедуры, которая включает доведение до сведения общества данных о созданном техническом новшестве (составление и подача заявки, публикация материалов заявки и т. п.), проверку компетентным государственным органом того, действительно ли заявленное новшество обогащает мировой уровень техники (экспертиза заявки), и, наконец, выдачу от имени государства особого охранного документа, гарантирующего права заявителя [19, с. 23]. Таким документом является патент на изобретение или иной объект промышленной собственности, который официально подтверждает права его обладателя и устанавливает их объем [1].
Подытоживая вторую главу исследования, отметим, что проведенный анализ дает четкие представления о способах, формах и степени защиты использования объектов патентного права. Действующее законодательство довольно подробно регламентирует использование и охрану объектов патентного права не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. В настоящее время система патентования объектов построена таким образом, что позволяет изобретателям извлекать выгоду из своих разработок и в то же время охраняет его законные права на изобретение не только в России, но и в зарубежных странах.
3. Проблемы охраны объектов патентного права
3.1. Актуальные проблемы правовой охраны полезных моделей
Учитывая возрастание роли института полезных моделей в гражданско-правовом регулировании отношений, связанных с созданием и использованием объектов технического творчества в условиях рыночной экономики, наблюдаемое за рубежом, представляется целесообразным принять специальный закон о правовой охране полезных моделей в российской федерации, основанный на концепции признания полезной модели изобретением с особым режимом предоставления охраны и ее действия, и учитывающий проблемы, возникающие на практике. На наш взгляд, целесообразно внести в законодательство следующие коррективы [12, с. 15].
Внести изменения в регламентацию критериев охраноспособности полезной модели. В силу того, что идентичные или близкие технические решения, и, прежде всего, не требующие значительных творческих усилий, могут возникать у разных людей в одно и то же время, необходимо их отделение от решений, имеющих творческий характер, в противном случае правовая охрана новшества становится неэффективной в силу невозможности реализации запретительной функции охранного документа [22, с. 59].
Развитие института полезных моделей за рубежом, в первую очередь, в промышленно развитых странах указывает на необходимость введения критерия изобретательского шага для полезных моделей, предусматривающего творческий характер полезной модели, однако более низкий, чем изобретения по заявке на патент [34, с. 41].
Близость полезной модели и промышленного образца (функционального) в ряде случаев делает целесообразным конструирование заявки на полезную модель с испрашиванием внутреннего приоритета на основании первоначальной заявки на промышленный образец и наоборот. Такой подход отражен в ст.4Е Парижской конвенции и необходим для повышения гибкости патентной охраны в отечественном патентном праве [8, с. 395].
Для сохранения приоритета нового решения целесообразно предоставить в ст. 1379 ГК РФ право разделения заявки на промышленный образец поданной с нарушением действующих требований, на две заявки как на промышленные образцы, так и полезные модели (изобретения) [6].
Базируясь на зарубежном опыте применения полезной модели для получения быстрой охраны и усиления охраны изобретения патентом необходимо создать нормы, обеспечивающие получение действительно быстрой охраны и реализацию прав на новшество в период до получения патента на изобретение с использованием полезной модели, отмеченное особенно важно при известной неопределенности временной охраны изобретения и неподготовленности отечественной судебной системы к разрешению споров в области патентного права [13, с. 227].
Для повышения эффективности реализации права на полезную модель целесообразно ввести жесткие требования к составлению формулы полезной модели, позволяющие впоследствии ускорить и упростить процедуру рассмотрения возможных споров о нарушении права на полезную модель и аннулирования ее регистрации. Для этого удобна формула периферийного типа, предназначенная для решения указанной задачи, и обеспечивающая адекватное выражение сущности изобретения.
Кроме того, представляется целесообразным регламентировать процедуру разрешения споров о нарушении права на полезную модель с использованием решерша.
На наш взгляд, необходимо регламентировать процедуру изменения формулы полезной модели (изобретения) в период действия правовой охраны, данное предложение связано с тем, что результаты экспертизы заявки на патент или решерша могут быть использованы для изменения формулы полезной модели в период действия правовой охраны, кроме того, в настоящее время достаточно большое количество изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, получило патентную охрану, при этом формула изобретения по заявке на авторское свидетельство во многих случаях не представляет широкой патентной защиты и практически ее легко обойти, для усиления охраны в подобных случаях необходима корректировка формулы на основе заявочных материалов.
Практическое применение четвертой части ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 г. [6], подтвердило прогнозы специалистов относительно необходимости внесения изменений в Кодекс, высказанные еще до ее вступления в силу. Наиболее острой из выявившихся проблем, пожалуй, стало массовое привлечение производителей к ответственности за нарушение прав на запатентованную полезную модель. Упрощение процедуры патентования технических устройств и систем в качестве полезных моделей, связанное с отсутствием экспертизы на соответствие их критериям патентоспособности, привело к многочисленным злоупотреблениям правом со стороны патентообладателей [22, с. 60].
Предоставленная Кодексом возможность в течение трех-четырех месяцев получить регистрацию исключительных прав на техническое решение, даже если оно не является новым и открыто используется конкурентом, для некоторых недобросовестных производителей стала реальным шансом нанести значительный ущерб, а в некоторых случаях добиться вывода с рынка конкурента [26, с. 40]. С другой стороны, действующее законодательство предусматривает возможность защиты от явных пиратов, присвоивших себе право на полезную модель, которая ранее открыто использовалась другими производителями. В этом случае добросовестный производитель вправе обратиться в Палату по патентным спорам. Почему же этот правовой механизм не работает?
Во-первых, арбитражные суды в соответствии с АПК РФ не приостанавливают рассмотрение споров о нарушении патентных прав на том основании, что патент оспаривается в административном органе – Палате по патентным спорам.
Во-вторых, правоохранительные органы в соответствии с УПК РФ также не приостанавливают следственные действия, включая принятие обеспечительных мер (помещение подследственного в изолятор временного содержания, изъятие продукции и оборудования, арест счетов и т.п.) на основании обращения подозреваемого в Палату по патентным спорам.
В-третьих, сроки рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам от даты подачи возражения до регистрации решения в период с введения в силу четвертой части ГК РФ до настоящего времени составляли до восьми месяцев.
В дополнение следует заметить, что немногие компании, которые привлекались к ответственности за нарушение патентных прав на полезную модель, имели опыт или хотя бы представление о том, как патент можно признать недействительным и какова процедура рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам [17, с. 257].
Одним из первых широко обсуждаемых проектов, в котором затрагивалась проблема защиты полезных моделей, стала Концепция совершенствования раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации" (далее – Концепция).
Для более полного раскрытия данной проблемы и поиска путей ее решения целесообразно обратиться к зарубежному опыту. Так, в Германии и Австрии он известен как зарегистрированная полезная модель, в Австралии – инновационный патент, Малайзии – полезное новшество, Индонезии, Таиланде и некоторых других странах – малый патент [34, с. 41]. Относительно Европейского Союза следует отметить, что Еврокомиссией, обладающей правом внесения законодательной инициативы, был представлен законопроект об охране полезных моделей, однако в 2007 г. работа по его продвижению прекратилась. В результате приобретение техническим решением правового статуса в качестве полезной модели на территории 12 стран ЕС (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции) стало возможным только в случае подачи отдельной заявки на территории стран, входящих в ЕС [34, с. 42].
Как правило, в большинстве стран законодатель закрепил в нормах национального права преимущества, связанные с ускоренной и упрощенной процедурой получения патента на полезную модель по сравнению с изобретениями, а именно: отказ от проведения экспертизы по существу [30, с. 248].
Возвращаясь к предложениям об изменении нашего законодательства по полезным моделям, следует отметить, что попытки ввести обязательную досудебную экспертизу не были одобрены, в связи с чем в настоящее время рассматриваются альтернативные предложения по совершенствованию законодательства в области полезных моделей. В частности, прилагается включить в законодательную базу следующие положения:
- введение процедуры общественной проверки патентоспособности полезной модели;
- уточнение условий патентоспособности (введение условия изобретательский шаг, упрощение определения промышленной применимости);
- ведение условия ясности и полноты раскрытия полезной модели в документах заявки;
- уточнение определения единства (направлено на упрощение проверки);
- возможность преобразования заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец (и наоборот).
Исходя из опыта зарубежных стран и опираясь на российские реалии, взяв за основу предложения об обязательной патентной экспертизе как необходимое основание для реализации прав на полезную модель, предлагаем рассмотреть альтернативные варианты совершенствования законодательства по полезным моделям [27, с. 108].
Вариант 1. Предлагается при предъявлении ответчику требований о нарушении патентных прав на полезную модель возложить на истца бремя доказывания соответствия полезной модели критериям патентоспособности путем предоставления суду заключения о патентоспособности технического решения. Отличие этого варианта от предложенного в Концепции – "защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения Роспатентом патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя)" состоит в том, что в этом случае право на предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) не ставится в зависимость от получения такого заключения. Иск будет принят и рассмотрен, однако в случае заявления ответчиком о несоответствии полезной модели критериям патентоспособности и при отсутствии представленного истцом заключения Роспатента суд в удовлетворении требований истца может отказать.
Вариант 2. Предлагается ввести порядок, в соответствии с которым судебные экспертизы при рассмотрении споров о нарушении прав на полезную модель должны приобрести статус обязательных, предписанных законом. Учитывая, что согласно части 1 ст. 82 АПК РФ в случае, если назначение экспертизы предписано законом, Арбитражный суд вправе приостановить разбирательство на основании части 1 ст. 144 АПК РФ.
Вариант 3. Данный вариант приближен к австралийской модели и заключается в том, что требование о проведении экспертизы по существу может быть заявлено как патентообладателем (с оплатой установленной пошлины), так и любыми третьими лицами. Однако в данном случае, третьи лица обязаны оплатить половину установленной пошлины, а патентообладатель – ее вторую половину. В случае отказа патентообладателя от оплаты части пошлины за проведение экспертизы, инициированной третьими лицами, действие патента прекращается.