Файл: Понятие и виды наследования.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.05.2023

Просмотров: 167

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Можно сделать вывод, что завещание- это письменный документ. Законом не предусмотрено, что его можно составить устно и доказывать факт завещания в суде, если наследодатель высказал свое усмотрение насчет имущества в устной порядке, хотя возможно при этом присутствовали свидетели.

Важное значение имеют указанные в завещании место и время его составления. Нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не менее, законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может быть и не соблюдена в силу тех или иных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетом требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.

Характеризуя порядок нотариального удостоверения завещаний (ст. 1125 ГК РФ), необходимо учитывать следующее:

  • нотариус может удостоверить завещание лишь полностью дееспособных граждан. Безусловно, при этом нотариус должен установить личность завещателя на основании паспорта или других документов, которые исключают любые сомнения относительно личности завещателя. Примером может послужить, военный билет офицера, водительское удостоверение и прочие. Закон возлагает на нотариуса и проверку дееспособности завещателя. В данных случаях он вправе задавать завещателю некоторые вопросы, которые необходимы для удостоверения дееспособности гражданина, а также запросить сведения из суда, потом направить документ на экспертизу и после проделанных проверок, совершить иные действия, а в необходимых случаях вправе отложить удостоверение завещания, сроком не более одного месяца со дня вынесения им постановления об этом;
  • после того, как нотариус полностью удостоверился в дееспособности гражданина, при составлении завещания нотариус разъясняет завещателю правила об обязательной доле, о чем указывается в тексте завещания (перед подписью завещателя);
  • после этого, завещание вслух зачитывается нотариусом завещателю, иным участникам процедуры и оно подписывается завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, но обязательно в его присутствии и в присутствии нотариуса, завещание может подписать иной гражданин, указав причины, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно завещателем, который обратился за удостоверением завещания. Следует напомнить, что удостоверение завещания через представителя не допускается;
  • нотариус не имеет право удостоверять завещание, которые имеют подчистки, приписки, а также зачеркнутые слова, иные неоговоренные исправления, а также документы, которые исполнены карандашом. Текст завещания должен быть подписан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилия, имя, отчество граждан, их адреса должны быть подписаны полностью;
  • нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих родственников, таких как родителей, детей, внуков. В случае, когда в соответствии с законодательством завещание должно быть удостоверено в определенной нотариальной конторе, место удостоверения завещания определяется в порядке, которая устанавливается Минюстом России;
  • нотариус отказывает в удостоверении завещания, если: это противоречит закону; завещание должно быть удостоверено другим нотариусом; завещатель – лицо недееспособное; завещание не соответствует требованиям закона; в иных случаях, установленных законом;
  • после все проделанных действий, удостоверенное нотариусом завещание регистрируется в специальном реестре. Форма реестра удостоверительных надписей на завещании установлена Минюстом России;
  • если завещатель сам составил проект завещания, нотариус обязан разъяснить смысл и значение подготовленного им проекта и проверить, соответствует ли его содержание действительной воле и намерениям завещателя, а также не противоречит ли оно закону.

В части содержания завещания ГК РФ предусматривает, что каждый гражданин может завещать свое имущество по своему усмотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Кроме того, завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено завещателем двояким способом:

1) путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;

2) путем умолчания о ком-либо из наследников.

Однако, предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками.

Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную наследственную долю, прописано в статье 1149 ГК РФ, и так к их числу относит:[21]

  • нетрудоспособных наследников по закону первой очереди , таких как несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, в них входят в том числе и усыновленных, нетрудоспособного супруга, родителей или усыновителей;
  • нетрудоспособных иждивенцев.

Таким образом, вышеперечисленные необходимые наследники несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, а также нетрудоспособные супруг, родители или усыновители и иждивенцы умершего, наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Перечисленные выше лица имеют право на обязательную долю даже независимо от распределения наследства между наследниками указанные в завещании. И даже в тех случаях, когда собственник устранил их от наследования, они имеют право на обязательную долю. Для определения размера обязательной доли учитываются все наследники по закону на момент открытия наследства (а не на день составления завещания, как ошибочно думают многие) , в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной доли определяется с учетом стоимости наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. При нарушении права наследников на обязательную долю в наследстве завещание в этой части признается недействительным.


Интересным представляется возможность отмены и изменения завещания. В соответствии со ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, при этом не указывая причины его отмены или изменения.[22] Для отмены или изменения завещания не требуется согласие лиц, которые назначены наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменять его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, которая установлена настоящим Кодексом для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое же завещание.[23]

Завещательным распоряжением в банке (статья 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

3.4. Особенности наследования некоторых видов имущества

3.4.1. Наследование жилых помещений

Интересно, но главной особенностью наследования недвижимого имущества является то, что право на принятое наследство, в том числе на жилое помещение, у наследника возникает именно со дня открытия данного наследства. Это не зависит ни от времени его фактического принятия, ни от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.


Чтобы получить наследство, претенденты определяются по закону и по завещанию. По закону это тогда, когда наследники распределены по группам, которые призываются по очереди , первая вторая и так до седьмой очереди.

Наследственная масса- это то, что получает наследник после принятия наследства. В статье 1168 ГК РФ можно прочитать про все особенности раздела имущества, таких как жилой дои и квартира, если они включены в состав завещания, их раздел по натуре невозможен. Если наследники проживали в наследуемом помещении и кроме данного места жительства они не имеют других жилых помещений, то у них есть преимущество перед другими наследниками.

Существует алгоритм действий, в первую очередь наследник должен обратиться к нотариусу, написать заявление и подать необходимые документы, оплатить государственную пошлину и услуги нотариуса. После проделанных действий наследник получает свидетельство о праве на наследство.

Перечень нужных документов для того получить наследство:

- в первую очередь это свидетельство о смерти, выданная на основании медицинского заключения или же органами ЗАГСа, наследодателя;

- дальше следует паспорт заявителя;

- а также справка с последнего места жителя наследодателя;

- завещание, свидетельство о рождении, о браке, об усыновлении и т.д., то есть документ, который подтверждает приоритетное право а получение наследства;

- справки, акты, выписки, которые устанавливают право собственности наследодателя на наследуемый объект;

- и наконец отчет о проведении рыночной оценки имущества, а также справка о кадастровой стоимости наследства.

Нотариусы исходят из того, что жилые помещения включаются в наследственную массу на основании правоустанавливающих документов, если они до 31 января 1998 г. прошли регистрацию в БТИ, а государственную регистрацию (после 31 января 1998 г.) – в учреждениях юстиции. Бывает и такое, что если регистрация не была пройдена, то это имущество включается в наследственную массу лишь по решению суда. При этом наследники не лишены права обратиться в суд с заявлением об установлении факта владения наследодателем жилым домом на праве собственности или о признании за ними как наследниками права собственности на жилой дом.

Если квартира приватизирована гражданином и права на нее оформлены при его жизни, то наследование происходит в общем порядке. Однако на практике возможны ситуации, когда заявление о приватизации квартиры подано при жизни гражданином, но до оформления документов о приватизации и государственной регистрации права собственности на приватизированную квартиру гражданин умер.


В том случае, если наследодатель выразил еще при жизни волю чтобы приватизировать помещение и не отозвал его, поскольку по причинам, которые не зависели от него, он не имел возможности соблюсти все порядки при оформлении документов на приватизацию. Одна из проблем наследования приватизированных жилых помещений возникла в связи с оформлением приватизированных жилых помещений в общую совместную собственность. Так, статья 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» в редакции, действовавшей до 31 мая 2001 года, предусматривала для участников приватизации жилого помещения возможность права выбора вида собственности: совместная или долевая.

Федеральным законом от 15 мая 2001 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» исключено из статьи 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» указание на предоставление участникам приватизации жилого помещения права выбора вида собственности, это общая совместная и долевая.[24]

Если законодательством установлено, что возможна приватизация в совместную собственность, когда собственниками выступают супруги и члены крестьянского или фермерского хозяйства Данное уточнение вступило в силу лишь с момента опубликования Закона от 15 мая 2001 г., т.е. с 31 мая 2001 г. и до указанного момента многими гражданами, которые не являвшимися супругами, жилые помещения уже были приватизированы в совместную собственность.

Федеральный Закон от 26 ноября 2002 г. № 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»[25] внес определенность в регулирование отношений, которые возникли при приватизации жилых помещений, оформленных до 31 мая 2001 г. в общую совместную собственность ее участниками, не являющимися супругами или членами крестьянского (фермерского) хозяйства. Данный Федеральный закон дополнил Закон РФ «(О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» новой статьей – 3.1, предусматривающей, что в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе и доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение, признаются равными.