Файл: Понятие и виды наследования.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.05.2023

Просмотров: 193

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

Данная курсовая работа посвящена изучению наследственного права. Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую популярность и остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

На сегодняшний день к видам имущества, передающегося по наследству, относятся большее количество предметов, нежели раньше. Сейчас вы можете получить (отдать) в наследство не только автомобили, дачи и т.п., но и жилые дома и квартиры, предприятия, земельные участки. В связи с этим нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность, по причине возникновения различного рода проблем.

Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности.

Надо полагать, что роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы будет расти.

Наследственное право является под отраслью гражданского права. Как и все под отрасли и отрасли права оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Целью исследования данной работы является раскрытие понятия объектов и субъектов наследственного права, видов наследственного права. За основу для написания курсовой работы были взяты такие нормативно-правовые документы как Гражданский кодекс Российской Федерации.


Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Основные понятия наследственного права

Понятие наследование понимается как переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменённом виде как единое целое и в один и тот же момент если законом не предусмотрено иное. Под переход имущества как единого целого понимается переход принадлежащих наследователю на день открытия наследства вещей, иного имущества, а также имущественных прав и обязанностей. Так же, наследственное право регулирует и те отношения, сами по себе которые не являются наследственными. Такие отношения могут возникать еще до наследования, получается еще при жизни наследодателя. Как мы знаем, что предметом любого права являются общественные отношения, которые регулируются нормами данного права. Законом четко определено, что в состав наследства не входит: право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, личные не имущественные права и не материальные блага. Наследованием по своей гражданско-правовой природе понимается как преемство, хотя в странах англосаксонской системы права (США, Канада, Великобритании и др.)  при наследовании реализуется не преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества работодателя. То есть, осуществляются сбор причитавшихся ему долгов, погашение его налогов оплата его долгов, иных обязанностей и т.д. Тем самым наследники получают право на чистый остаток. И все это происходит в рамках особой процедуры именуемой «администрированием» и протекающей под контролем суда.

ГК РФ четко регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Во-первых, выделяются само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, время, место открытия наследства, лица, который могут и лица, которые не могут призываться к наследованию.

Различные аспекты наследования регулируются частью третьей  ГК РФ (раздел  5 «Наследственное право») от 26 ноября 2001 г., введённой в действие с 1 марта 2006 г.[1]

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ под наследованием понимается как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследование не допускается законом или иными правовыми актами.[2] Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Для универсального правопреемства, которые определяют то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо как нечто цельное, единое. Институт универсального правопреемства при наследовании характеризуется следующими признаками:


1)универсальное правопреемство имеет место после смерти гражданина;

2) оно выражается в переходе вещей, иного имущества, а также числе имущественных прав и обязанностей, которые составляют наследственное имущество;

3) права и обязанности переходят от умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объеме;

4) при наследственном преемстве возникает правоотношение между наследниками и всеми другими лицами, которое в своем развитии проходит два этапа:

  • первый этап - это развитие наследственного правоотношения, которые начались с момента открытия наследства, завершается для наследника, призванного к наследованию, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется: наследник либо принимает наследство, либо не принимает его;
  • второй этап развития наследственного правоотношения для наследника, который принял наследство, длится с момента определения судьбы наследственного имущества (раздел его между наследниками, оформление наследственных трав и т.д.).

К наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Это значит, что наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). А также, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.2. Основания наследования

Согласно ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются: наследование по завещанию и наследование по закону.[3]

Определяющим является то, что наследование по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Действующий ГК РФ называет основания наследования в другом порядке, на первое место ставит наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, который распорядился в завещании своим имуществом на случай смерти.


Значимость наследования по завещанию детально регламентирована и нормативно подчеркнута: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону – 11.

Приоритетность как завещание, наследование закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Причем статья 1111 ГК, содержит это положение, а также распространяет его и на иные случаи, которые установлены данным нормативным актом. В качестве примера можно указать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).[4]

Учитывая значение завещания, необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, де правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них, принятие наследства, смерть гражданина то есть, объявление гражданина умершим и другие.

Гражданское законодательство определяет случаи, в то время, когда наследование по закону в отношении всего имущества или части имущества, возможно, при отсутствии завещания и в ряде случаев и при его наличии, когда:

1) суд признал завещание недействительным полностью, а также частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой признано недействительным завещание;

2) при завещании только части имущества, то она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае предполагает одновременное наследование, как по закону, так и по завещанию. При этом, если наследник по завещанию наследники входят в круг по закону, то он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял это наследство;

5) завещатель в своем завещании имеет место нарушение требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

6) когда наследник по завещанию устраняется как недостойный от наследования.

Независимо от основания наследования как по завещанию или как по закону, важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина, то есть объявление его умершим.


Глава 2. Открытие и принятие наследства

2.1. Время открытия наследства

Значение правильного определения дня открытия наследства заключается в том, что нормами какого законодательства, которые действовали ранее актами или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, а также порядок и сроки принятия наследства, в том числе состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе.

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается с наступлением определённых юридических фактов, такие как смерть гражданина а также объявление судом гражданина умершим.[5]

Момент смерти определяется из медицинских показаний необратимыми изменениями, которые произошли в мозге человека. Установления факта смерти и их порядок излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, который утвержден приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. N 460. [6]Данный порядок соответствует общим принципам, которые установлены в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 “О трансплантации органов и (или) тканей человека”.[7] Смерть считается не наступившей, когда жизнедеятельность пока, что организма поддерживается всевозможными техническими средствами, такие как, использование аппарата искусственного дыхания. Так же должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов, который подвергся воздействию низких температур, так называемому “замораживанию”, с целью возможного в дальнейшем исцеления от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, поэтому наследство после него не открывается.

Объявление гражданина умершим регламентированы по правилам Гражданского кодекса. Согласно статье 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, в течение шести месяцев.[8] Военнослужащий или иной гражданин, который пропал без вести в связи с военными действиями, объявляется судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В соответствии с данным гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут заинтересованные лица, такие как другой супруг, родственники пропавшего без вести, также прокурор и другие лица.