Файл: Понятие оснований наследования по отечественному и зарубежному законодательству.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.05.2023

Просмотров: 675

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таким образом, наследование представляет собой переход имущества, имущественных прав и обязанностей лица после его смерти к другим лицам, которые установлены в завещании либо правовых нормах о наследовании по закону. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Правовое регулирование наследственных правоотношений осуществляется гражданским законодательством, законодательством о нотариате, а также некоторыми другими отраслями законодательства (семейным, земельным, жилищным и др.). Важнейшую роль в юридическом оформлении наследственных прав играет нотариат.

2.1. Понятие и признаки оснований наследования

Статья 1111 ГК РФ [8] определяет, что наследование осуществляется по завещанию, наследственному договору и закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

При наследовании по завещанию, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также определение круга наследников зависит от воли завещателя. При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Наследственное имущество делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и с установленной очередностью [27, с. 34-35].

Как видно из содержания указанной выше правовой нормы, наследование по завещанию и наследственному договору имеет приоритетное значение перед наследованием по закону. Приоритет наследования по завещанию подчеркнут и в самой структуре ГК РФ, где соответствующая глава вынесена на первое место по сравнению с главой, посвященной наследованию по закону.

Множество норм Гражданского кодекса РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества [28, с. 93].

О приоритете завещания также говорят такие положения части третьей ГК РФ, как тайна завещания (ст. 1123 ГК РФ [8]). Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, а также иные лица, присутствующие при совершении завещания и имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания или наследственного договора, их совершения, заключения, изменения или отмены. Лицо, не являющееся исполнителем завещания, нотариусом или другим удостоверяющим завещание лицом, не вправе разглашать указанные сведения и после открытия наследства, если разглашение указанных сведений будет противоречить статье 152.2 ГК РФ [4]. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ [27, с. 130].


Также в пользу наследования по завещанию говорят нормы об обязательной доле в наследстве, право несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев на которую удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 1149 ГК РФ [8], если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Помимо сказанного выше, законодательство о наследовании предлагает гражданину выбрать наиболее подходящую ему форму завещания (нотариально удостоверенное завещание либо приравненное к нему, закрытое завещание) [27, с. 135]. Если лицо находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в квалифицированной форме, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Исключение в данном случае составляют только совместное завещание супругов и наследственный договор.

Особый порядок предусмотрен также для завещательных распоряжений завещателя правами на денежные средства в банках. В соответствии со ст. 1128 ГК РФ [8], права на такие денежные средства могут быть завещаны либо в обычном порядке, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» [13].


Новеллой гражданского законодательства являются установленные ст. 1140.1 ГК РФ [8] положения о наследственном договоре. Согласно ч. 1 указанной статьи наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор). Кроме того, в наследственный договор могут быть включены условия о душеприказчике, а также завещательных отказах и завещательных возложениях и иных подобных не противоречащих закону действиях имущественного или неимущественного характера. Если одна из сторон наследственного договора откажется от наследства, такой договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны. При этом, возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Что же касается наследования по закону, то оно, согласно ст. 1111 ГК РФ [8], может иметь место тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. При наличии завещания наследование по закону может иметь место, когда наследник по завещанию отказался от своей доли в наследстве в пользу кого-либо из наследников по закону, а также в случае признания завещания недействительным, признания наследника по завещанию недостойным и т.д.

Говоря об основаниях наследования, необходимо упомянуть, что одно и то же лицо может быть призвано к нему и по закону, и по завещанию. Например, наследодателем завещана только часть имущества, при этом завещание сделано в пользу наследника, который одновременно является наследником по закону. Такой наследник вправе получить свидетельство о праве на наследство по двум основаниям: по завещанию на завещанную ему часть имущества и по закону – на часть имущества, оставшуюся незавещанной [28, с. 95].

Согласно абз. 3 п. 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании» [18], наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям.


Кроме того, абз. 4 п. 35 указанного Постановления [18] уточняет, что принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства, если наследник до истечения этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований.

Некоторые авторы, например, Ю.Ф. Беспалов, указывают, что в ст. 1111 ГК РФ [8] указаны не все основания наследования, так, например, в ней отсутствует такое основание, как решение суда об установлении факта принятия наследства, факта родства, факта нахождения на иждивении, т.е. решение суда. С точки зрения автора, суды РФ принимают такие решения, и они являются основаниями наследования [20, с. 16], однако, на наш взгляд, такие судебные решения не имеют самостоятельного характера и играют лишь вспомогательную роль при наследовании по закону либо по завещанию.

Таким образом, гражданское законодательство называет три основания наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону. Приоритет среди них имеет наследование по завещанию.

1.3. Правовое регулирование оснований наследования в зарубежных странах

Наследственное право других государств имеет существенные различия по своему правовому содержанию и системе правоотношений, строящейся на принципах системы наследования разных стран. Ярким примером этому является разница в наследственном праве стран континентальной Европы и Англии и США. Европейская континентальная правовая система рассматривает наследование как универсальное правопреемство где права и обязанности наследодателя переходят непосредственно к наследникам в неизменном виде и одновременно. В англо-американской правовой системе (или системе общего права) имущество наследодателя переходит первоначально в доверительную собственность к личному представителю наследодателя, задачей которого является осуществление процедуры ликвидации наследства и передачи наследникам наследственного имущества лишь в той части, которая остается после погашения долгов наследодателя и расчета с его кредиторами [27, с. 45].

Независимо от правовой системы, общими основаниями наследования являются завещание и закон, причем, первое имеет преимущественное положение, так как отражает принцип незыблемости права собственности и свободы собственника распоряжаться своим имуществом даже после смерти. Наследование по закону имеет субсидиарный характер и применяется, когда завещание отсутствует либо содержит распоряжения в отношении лишь части наследственного имущества. Во многих государствах, помимо наследования по закону и завещанию, используется такое основание наследования как договор между наследодателем и наследниками [23, с. 216].


Еще одним отличием наследственного права государств континентально-европейской правовой семьи является его кодифицированный характер. Например, во Франции нормы наследственного законодательства содержатся во Французском гражданском кодексе, в Германии – в Германском гражданском уложении и др.

Наследственное законодательство Великобритании включает в себя несколько законов: о завещаниях, об управлении наследственным имуществом, о наследовании (обеспечении семьи), о наследовании (обеспечении семьи и иждивенцев), об изменении наследственного права и др. [27, с. 45].

В США вопросы наследственного законодательства отнесены на уровень штатов, что влечет его некоторое разнообразие (например, в штате Луизиана действует Французский гражданский кодекс). Для унификации норм наследственного права в США принят Единообразный кодекс США об утверждении завещаний, однако, в настоящий момент его одобрили не все штаты.

Большая часть государств определяют завещание как волеизъявление наследодателя, направленное на распоряжение своим имуществом на случай смерти, выраженное в определенной законом форме [27, с. 46]. При этом свобода завещания в государствах континентальной Европы ограничивается институтом обязательных наследников, к числу которых относятся супруг, родители и другие ближайшие родственники наследодателя, и которые в праве претендовать на часть своей наследственной доли, причитавшейся бы им при наследовании по закону, даже в случае составления завещания не в их пользу. Размер такой доли зависит от степени родства и количества наследников.

Для составления завещания наследодатель должен быть дееспособным и быть способным понимать значение своих действий и руководить ими. При этом завещание может быть совершено не только лицом, достигшим совершеннолетия. Так, в Германии гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право составить завещание в форме публичного акта, но может в нем распорядиться только половиной имущества, которым он сможет распоряжаться после наступления совершеннолетия [19, с. 169].

Форме завещания уделяется существенное внимание во всех правовых системах. Под завещанием понимают одностороннюю сделку по распоряжению имуществом завещателя на случай его смерти. Завещание может быть совершено в различных формах: собственноручное завещание (полностью написанное рукой наследодателя), публичное завещание (составленное с участием нотариуса или иного уполномоченного лица и в присутствии свидетелей), завещания, удостоверенные свидетелями (является единственной формой завещания для английской системы права [19, с. 169]). Имеют место так же так называемые секретные завещания, передаваемые нотариусу в запечатанном виде, содержание которых не разглашается до смерти наследодателя. Право выбора формы завещания принадлежит завещателю.