Добавлен: 28.06.2023
Просмотров: 98
Скачиваний: 2
В соответствии с п. 1 ст. 132 ГК РФ, предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав имущественного комплекса в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК РФ входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ (в редакции от 30 ноября 2011 г.) "О производственных кооперативах"[36], пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда). Внесение паевого взноса на основании п. 1 ст. 7 указанного закона означает членство в соответствующем кооперативе. Членство в кооперативе, в свою очередь, в соответствии с п. 1 ст. 8 указанного закона, предоставляет члену кооператива ряд прав: участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, а также в работе общего собрания членов кооператива с правом одного голоса; избирать и быть избранным в наблюдательный совет, исполнительные и контрольные органы кооператива; вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, устранении недостатков в работе его органов и должностных лиц; получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между его членами, а также иные выплаты; запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым вопросам его деятельности; выйти по своему усмотрению из кооператива и получить предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом кооператива выплаты; обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать решения органов управления кооперативом, нарушающие права члена кооператива. Отметим, что правовое регулирование пая в других организационно-правовых формах схоже с рассмотренным.
В акционерном обществе в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ (в редакции от 21 июля 2014 г.) "Об акционерных обществах"*(201) уставный капитал разделен на акции. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ (в редакции от 21 июля 2014 г.) "О рынке ценных бумаг"[37]). Лица, которым принадлежат акции, являются акционерами. В соответствии с п. 3 ст. 1176 ГК РФ, в состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества. Так как наследник становится участником общества, то ему по праву наследования переходят и те права, которые вытекают из участия в обществе.
Представляется, что право акционера участвовать в общем собрании акционеров (ст. 31 Федерального закона "Об акционерных обществах"), право на доступ к информации о стоимости его чистых активов (ст. 35 указанного закона), право на доступ к внутренним документам (ст. 91 указанного закона) и ряд других прав являются неимущественными правами. Так как эти права связаны с участием в обществе, они входят в состав наследства и переходят в порядке правопреемства к наследникам.
Таким образом, наследство включает в себя не только имущество, но и интеллектуальные права (право на неприкосновенность произведения, право на охрану авторства, имени автора и др.), а также некоторые личные неимущественные права (право на участие в делах акционерного общества при наследовании акций*(203), в том числе право голоса, право на информацию; право на участие в делах товарищества, общества при наследовании доли в уставном складочном капитале)[38].
Представляется, что в состав наследства входят: имущество и имущественные права и обязанности; личные неимущественные права (право голоса и иные права на участие в делах общества, товарищества), в отношении которых законодательство допускает правопреемство; права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Наследодатель должен обладать названными объектами на день открытия наследства.
В состав наследства не входят:
1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. К таким правам можно отнести право на алименты, на возмещение вреда здоровью или жизни, на авторское имя, авторства и др., за исключением задолженности по алиментам, обязательствам вследствие причинения вреда;
2) государственные награды, за исключением государственных наград, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетных, памятных и иных знаков, в том числе наград и знаков в составе коллекций.
Не входят в состав наследства нематериальные блага, в отношении которых законодательство не допускает правопреемства (право на жизнь, право на здоровье, право на выбор места жительства, право на неприкосновенность жилища и др.).
Изложенное позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, не все объекты прав, которые принадлежали наследодателю, переходят по наследству к его наследникам. Во-вторых, отсутствует единый нормативный правовой акт, регулирующий наследование ограниченно оборотоспособных объектов. В-третьих, действующее наследственное законодательство при регулировании объектов наследственных прав содержит противоречия, что не может не влиять на эффективность защиты наследственных прав.
1.3 Субъекты наследственных правоотношений
В научной литературе по-разному разрешается вопрос о лицах, относящихся к субъектам наследственных правоотношений.
Так, Л.В. Смолина к субъектам наследственных правоотношений относит наследников; органы, содействующие вступлению права на наследство наследника; лиц, которые имеют право удостоверять завещание[39].
Г.С. Лиманский полагает, что "субъектами наследственного правоотношения признаются, с одной стороны, наследник или наследники, выступающие как одно лицо, порождая множественность лиц, и все иные лица, с другой стороны"[40].
По мнению А.Е. Казанцевой, "субъектами наследственного правоотношения являются только лица из числа возможных наследников, призванные к наследованию (реальные наследники)"*(207). Схожей позиции придерживается и О.П. Печеный, который видит "наследственное правоотношение в качестве единой длящейся правовой связи, субъектом которой выступают наследники и которая направлена как на принятие, так и на приобретение наследства"[41].
По мнению Т.М. Саломатовой, участником наследственных правоотношений является наследодатель[42]. Ю.К. Толстой, напротив, полагает, что умерший не может быть участником наследственных правоотношений. Его место занимает правопреемник[43].
Представляется, что не всегда место наследодателя занимает его правопреемник, связь может иметь место между наследством и другими лицами. Например, в силу п. 3 ст. 1175 ГК РФ до принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу. Следовательно, до принятия наследства участником в соответствующих отношениях является наследодатель. Не следует забывать, что наследственные правоотношения также включают в себя и отношения по составлению и удостоверению завещания, в которых участником является завещатель.
На основании изложенного представляется, что завещателя, а также умершего гражданина, именуемого в зависимости от обстоятельств наследодателем (праводателем, правопредшественником), следует считать участником наследственных правоотношений.
Наследодатель - лицо, биологически умершее либо признанное судом умершим в случае объявления умершим, установления факта смерти и имевшее наследство на день смерти, от которого переходят в порядке универсального правопреемства вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности, некоторые исключительные, личные неимущественные права к другим лицам. Им могут быть: граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, т.е. физические лица. Они могут быть как дееспособными, так и недееспособными. Однако есть исключение: наследодателем по завещанию может быть лишь лицо дееспособное, т.е. достигшее 18-летнего возраста либо по иным основаниям приобретшее полную гражданскую дееспособность (вступившее в брак до достижения брачного возраста, объявленное эмансипированным).
По действующему законодательству РФ, лица малолетние и несовершеннолетние, недееспособные не могут составить завещание (ст. 1118 ГК РФ).
Между тем правила ст. 26, 28 ГК РФ наделяют ребенка правом самостоятельно распоряжаться некоторыми правами. Я.Р. Веберс полагает, что было бы нелогично и непонятно, если бы несовершеннолетний, способный совершать дарение своего имущества, в то же время был лишен способности его завещать[44].
Представляется, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет вправе составить завещание на свое наследство с согласия органа опеки и попечительства или законного представителя. Составлением завещания права ребенка не нарушаются[45].
Наследодатель для открытия наследства должен при жизни его иметь, т.е. быть обладателем вещей, имущественных прав и обязанностей, исключительных, личных неимущественных прав. Связь возникает с наследством умершего, представляется в виде множества отношений: отношений собственности, обязательственных отношений, отношений по поводу результатов творческой деятельности и т.д.
Другим участником наследственного правоотношения является наследник - правопреемник, к которому переходят некоторые права и обязанности, вещи от умершего лица. Им может быть физическое лицо независимо от возраста и состояние здоровья.
Наследников подразделяют: 1) по порядку наследования - на наследников по закону (родственники, иждивенцы, супруг - физические лица - и РФ в отношении выморочного имущества), наследников по завещанию (любые субъекты); наследников по праву представления (допускается в трех очередях наследников); наследников в порядке наследственной трансмиссии; 2) по правовому положению наследников - на достойных и недостойных (ст. 1117 ГК РФ); наследников обязательных, или необходимых, т.е. наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ); 3) по порядку призвания к наследованию - на основных и подназначенных (ст. 1121 ГК РФ); основных и зависимых от них (ст. 1141, 1117, 1119 п. 1 ГК РФ)[46].
В.И. Серебровский делил наследников на наследников, "присутствующих" в месте открытия наследства, и наследников, "отсутствующих" в месте открытия наследства[47].
Наследники - физические лица должны находиться в живых, т.е. обладать на день открытия наследства правоспособностью или быть зачатыми при жизни наследодателя и родиться живыми в течение 300 дней после его смерти (ст. 1116 ГК РФ, ст. 48 СК РФ). К наследованию призывается и ребенок, родившийся живым, но впоследствии умерший, в том числе на первой неделе жизни. Относительно наследственных прав народившегося ребенка следует согласиться с А.Ю. Касаткиной, которая отмечает, что "наследственная правоспособность возникает с начала зачатия ребенка как потенциального человека. Данное положение необходимо распространить и на другие наследственные права ребенка"[48]. Надо полагать, что неродившийся, но зачатый при жизни наследодателя ребенок также является наследником.
Возможность наследования у юридических лиц уже, чем у физических, так как они могут быть наследниками лишь по завещанию (ст. 1116 ГК РФ). Юридические лица как субъекты наследственных правоотношений обладают определенными особенностями, в числе которых, в частности, то, что их права осуществляются соответствующими органами, и в соответствии с действующим законодательством они не могут быть признаны недостойными наследниками по правилам ст. 1117 ГК РФ.
Аналогично юридическим лицам Российская Федерация, ее субъекты, а также муниципальные образования, иностранные государства и другие лица и государственные образования могут наследовать только по завещанию. Однако для них установлено исключение: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в отношении выморочного имущества могут наследовать по закону, в случае если: а) отсутствуют наследники по закону и по завещанию; б) наследники являются недостойными и отстранены судом от наследования; в) наследники не приняли наследство; г) наследники отказались от наследства; д) была завещана только часть наследства, а наследников на незавещанную оставшуюся часть не имеется.
Так, А. обратился в суд с иском к РФ в лице Министерства финансов РФ о возмещении вреда, ссылаясь на то, что 20 декабря 2004 г. произошло ДТП, в результате которого была полностью повреждена его автомашина. Виновным в нарушении правил дорожного движения являлся другой участник происшествия, который умер от полученных повреждений. С. не имел наследников. Единственное наследственное имущество - поврежденная автомашина, которая как выморочное имущество перешла в собственность государства. По его мнению, являясь наследником, государство обязано возместить вред. Суд иск удовлетворил. Возникает вопрос о том, может ли входить в состав наследства долг, основанный из обстоятельств вследствие причинения вреда. Представляется, что в состав наследства может входить долг, возникший как из договорных, так и из внедоговорных обязательств. Эта проблема должна быть устранена путем нормотворчества[49].
При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники с другой стороны приравниваются к родственникам по происхождению.
Усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти биологических родителей или других родственников по происхождению, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства в случае, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. Наследование по данному правилу не исключает наследования по закону усыновленного, его потомства и усыновителя и его родственников.