Файл: Лекционный курс НП.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.04.2024

Просмотров: 213

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Подчеркнем, однако, еще раз: право на получение завещатель­ного отказа действует в течение трех лет и к другим лицам не пе­реходит, кроме случая, когда отказополучателю в завещании под­назначен другой отказополучатель. Позицию законодателя в этом вопросе можно объяснить тем, что завещательный отказ рассчи­тан на его получение вполне определенным лицом, которое с за­вещателем связывают лично-доверительные отношения. В наме­рения завещателя обычно не входит получение завещательного от­каза наследниками отказополучателя, а если завещатель этого желает, то он может подназначить их в качестве запасных отказополучателей к основному отказополучателю.

Иначе обстоит дело, когда отказополучатель не выбывает из игры, а доля наследника, обремененного завещательным отказом, переходит к другим наследникам того же наследодателя в порядке приращения наследственных долей (см. ст. 1161 ГК). В этом слу­чае указанные наследники, если из завещания или закона не сле­дует иное, обязаны исполнить такой отказ. Как быть, если прира­щения наследственных долей не происходит, но право на приня­тие наследства, которое наследник, обремененный завещательным отказом, не успел осуществить, в порядке наследственной транс­миссии переходит к его наследникам? Обязаны ли они, если на­следство будет ими принято, исполнить завещательный отказ? Да, обязаны, ибо в результате принятия наследства доля наследства, причитавшаяся наследнику, обремененному завещательным отка­зом, перейдет к ним со всем своим активом и пассивом.

Таким образом, в порядке доктринального толкования закона надлежит прийти к выводу, что к наследникам, к которым перехо­дит обязанность исполнить завещательный отказ, относятся не только наследники одного и того же завещателя, установившего отказ, но и наследники обремененного отказом наследника, не ус­певшего принять наследство, к которым в порядке наследствен­ной трансмиссии перешло от него право на принятие наследства (разумеется, при условии, что наследство будет ими принято).

Правила ст. 1140 ГК, что вытекает уже из ее текста, относятся и к завещательному возложению, поскольку смена наследника, обремененного завещательным возложением, сама по себе не пре­пятствует выполнению воли завещателя, установившего возложе­ние. Соответственно, обязанность исполнить возложение перехо­дит не только на других наследников завещателя, получившего до­лю отпавшего наследника в порядке приращения долей, но и на его собственных наследников, получивших его долю в порядке на­следственной трансмиссии.



Наследование по закону

§ 1. Общие положения

Основания и порядок призвания наследников по закону к насле­дованию. В части третьей ГК наследование по закону и наследова­ние по завещанию поменяли местами. В соответствии с принци­пами дозволительной направленности и диспозитивности граж­данско-правового регулирования на первое место поставлено наследование по завещанию, а на второе — наследование по зако­ну. Свое внешнее выражение это нашло в том, что глава 62 «На­следование по завещанию» предшествует главе 63 «Наследование по закону». В ГК 1964 г., хотя раздел VII «Наследственное право» и не был разбит на главы, нормы о наследовании по закону обыч­но опережали нормы о наследовании по завещанию. Впрочем, должной последовательности в этом вопросе не было. Важно под­черкнуть, что как при наследовании по завещанию, так и при на­следовании по закону наследование имеет место лишь при нали­чии всего набора необходимых для этого юридических факторов. Непосредственно из закона ни наследования по завещанию, ни наследования по закону не может быть. Не случайно речь идет не о наследовании из закона, а о наследовании по закону, т. е. в со­ответствии с ним. Разумеется, в соответствии с законом происхо­дит и наследование по завещанию. Поэтому если ограничиться чисто терминологической стороной дела, то различие между на­следованием по завещанию и наследованием по закону носит в известной мере условный характер. Совсем иначе, если оцени­вать это различие по существу. С этих позиций различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону имеет существенное значение и состоит главным образом в том, что на­следование по завещанию осуществляется в соответствии с волей завещателя, которая не должна противоречить закону, а наследо­вание по закону, поскольку воля завещателя не выражена либо ей не придается юридического значения, — лишь в соответствии с волей самого закона. При этом устанавливая те или иные прави­ла, касающиеся наследования и призванные восполнить отсутст­вие воли наследодателя, законодатель обычно исходит из вполне разумного предположения, что если бы наследодатель сам выра­зил свою волю, он выразил бы ее точно так же, как и закон.

Сохранив очередность призвания наследников по закону к на­следованию, новый ГК довел число этих очередей до восьми.

В ГК 1964 г. были предусмотрены лишь две очереди наследни­ков по закону. Такое положение существовало до того, как Зако­ном РФ от 14 мая 2001 г., который вступил в силу со дня его опубликования, т. е. с 17 мая 2001 г., число очередей наследников по закону было увеличено с двух до четырех, причем две первые оче­реди изменениям не подверглись, они остались такими же, каки­ми были по первоначальной редакции ст. 532 ГК 1964 г. Соответ­ственно этому, к моменту принятия части третьей ГК, т. е. к 26 ноября 2001 г., в ГК 1964 г. были закреплены четыре очереди наследников по закону.


К первой очереди были отнесены дети (в том числе усынов­ленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ре­бенок умершего, родившийся после его смерти; ко второй очереди— братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери; к третьей очереди — братья и сестры ро­дителей умершего (дяди и тети наследодателя); к четвертой очере­ди — прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

Новый ГК, сохранив по существу без изменений четыре очере­ди наследников по закону, предусмотренных ранее действовав­шим законодательством, добавил к ним еще четыре (см. ст. 1145 и п. Зет. 1148 ГК).

Одна из основных причин увеличить число очередей наслед­ников по закону — довести их аж до восьми (и это не скрывалось, а афишировалось, подавалось как несомненное достоинство ново­го закона о наследовании) — состоит в том, чтобы свести к мини­муму случаи перехода наследства как выморочного в собствен­ность Российской Федерации. Насколько оправдан такой подход— покажет будущее. В дальнейшем мы рассмотрим каждую из очередей наследников по закону.

Новый ГК сохранил принцип призвания наследников по зако­ну к наследованию, который был закреплен и ранее действовав­шим законодательством: наследники каждой последующей очере­ди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Вслед за этим разъясняется, что следует понимать под указанием закона: если нет наследников предшествующих очередей. Их нет, если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстране­ны от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК), либо никто из них не принял наследство, либо они отказались от наследства.

В случае призвания к наследованию нетрудоспособных ижди­венцев наследодателя положение, согласно которому наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, должно применяться с известными оговорками. Дело в том, что нетрудоспособные иждивенцы наследодателя призываются к на­следованию вместе с той очередью наследников по закону, кото­рая призвана к наследованию, и с этой точки зрения находятся как бы вне очередей. И лишь тогда, когда других наследников по закону, кроме них самих, нет, они призываются к наследованию самостоятельно, в качестве наследников восьмой очереди (см. ст. 1148ГК).

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, кроме наследников, наследующих по праву представления, между кото­рыми делится поровну доля того наследника, которого они заме­щают (см. ст. 1146 ГК). Наследование по праву представления ог­раничивается наследниками по третью очередь включительно.


Из предшествующего изложения очевидно, что на протяжении небольшого отрезка времени число очередей наследников по зако­ну возросло вначале с двух до четырех, а затем с четырех до вось­ми. Неизбежно возникает вопрос, к каким наследствам правила закона о расширении круга наследников по закону подлежат при­менению, а к каким — не подлежат. Напомним, что в Указе Пре­зидиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 г. «О порядке введения в действие ГК и ГПК РСФСР» предусматривалось, что действие норм раздела VII «Наследственное право» распространя­ется на наследства, открывшиеся до введения ГК в действие, т. е. до 1 октября 1964 г., но к этому моменту не принятые никем из наследников и не перешедшие по праву наследования в собствен­ность государства (см. п. 16 Указа ох 12 июня 1964г.). Закон РФ от 14 мая 2001 г. аналогичного правила не предусматривал, но вместе с тем не признал утратившим силу п. 16 Указа от 12 июня 1964 г.

Законом от 26 ноября 2001 г. о введении в действие части третьей ГК Федеральный закон от 14 мая 2001 г., равно как раздел VII «Наследственное право» ГК 1964 г. и п. 16 Указа от 12 июня 1964 г. признаны утратившими силу. В то же время ст. 6 Закона от 26 ноября 2001 г., по существу, воспроизводит правило п. 16 Указа от 12 июня 1964 г., т. е. придает нормам части третьей ГК о рас­ширении круга наследников по закону обратную силу. Лица, кото­рые не могли быть наследниками по закону по правилам ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введе­ния его в действие, если на этот день срок для принятия наследст­ва не истек либо хотя и истек, но на этот день наследство не при­нято никем из наследников, указанных в ст. 532 (в редакции Зако­на от 14 мая 2001 г.) и ст. 548 ГК РСФСР, и свидетельство о праве на наследство не выдано Российской Федерации, субъекту Рос­сийской Федерации или муниципальному образованию.

Наследники первой очереди. Согласно п. 1 ст. 1142 наследника­ми первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В отличие от абз. 2 ст. 532 ГК 1964 г. в этом переч­не прямо не указаны усыновленные и усыновители наследодателя, а также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти. Объясняется это тем, что в абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК в числе лиц, ко­торые могут призываться к наследованию, названы зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия на­следства. К ним относится и ребенок наследодателя, родившийся после его смерти. Что же касается усыновленных и усыновителей наследодателя, то в ст. 1147 ГК прямо сказано, что при наследова­нии по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновители и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Из этого следует, что наследственные права усыновленных и усы­новителей наследодателя при наследовании по закону приравни­ваются к наследственным правам его детей и родителей, а потому специальное указание на усыновленных и усыновителей наследо­дателя в перечне п. 1 ст. 1142 ГК законодатель счел излишним.


Смотрите также файлы