Файл: Ответы на вопросы к государственному экзамену по тгп.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.01.2024

Просмотров: 613

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
способ преодоления пробела, при котором правоприменительное решение принимается на основе нормы другой отрасли права. Такое возможно, например, между нормами гражданского и семейного права.

При аналогии права правоприменительное решение принимается на основе общего смысла и духа законодательства, и должны быть соблюдены следующие условия: общая правовая урегулированность данного случая; отсутствие адекватной юридической нормы; отсутствие аналогичной нормы. В уголовном и административном праве аналогия не допускается в принципе. Здесь действует правовая аксиома: нет преступления и нет проступка, как нет наказания и нет взыскания, если нет закона.

  1. Понятие и способы (приемы) толкования права.

Необходимость толкования права возникает в процессе правоприменения, поскольку невозможно применить норму права, не уяснив её точный смысл. Толкование права имеет универсальное значение, так как осуществляется во всех видах правовой деятельности. Оно обеспечивает правильное, единообразное понимание и применение права, а также выступает в качестве средства правового воспитания, повышения правовой культуры граждан и должностных лиц.

В споре о том, что является объектом толкования – воля законодателя или воля закона, следует указать, что воля законодателя всегда выражается в законе, а целью толкования является выяснение смысла того, что сформулировал законодатель, а не того, что он хотел сказать. Толкование права— интеллектуально-волевая деятельность субъектов права, направленная на установление точного смысла правовой нормы. Обязательными элементами правового толкования являются уяснение смысла правовых норм и разъяснение их содержания. Формами толкования являются уяснение и разъяснение. Уяснение мыслительный процесс интерпретатора, а разъяснение состоит в объяснении и изложении смысла государственной воли другим участникам отношений.

Способами толкования права являются:

  • филологический (грамматический) – морфологическое и синтаксическое исследование нормы права как текста;

  • систематический – раскрытие смысла статьи правового акта путём обращения к другим статьям;

  • логический (исследование логической связи между положениями нормы права на основе правил логики);

  • исторический (изучение условий возникновения правовой нормы);

  • телеологический (выяснение целей принятия правового акта);

  • специально-юридический (установление нормативности правила поведения, уяснение особенностей юридических конструкций, определение отраслевой принадлежности нормы, терминологическое толкование, сопоставление содержания нормы с примечаниями, оговорками, судебной практикой);

  • функциональное (учёт условий и факторов, при которых реализуется норма права).


Для установления точного смысла правовой нормы все или несколько методов должны использоваться в совокупности.

  1. Виды толкования норм права по субъекту и объему.

В зависимости от субъекта, дающего разъяснение, выделяют виды официальное и неофициальное толкование. Официальное толкование дается уполномоченным на то органом, формулируется в специальном акте и формально обязательно для исполнителей толкуемой нормы. Официальное толкование-разъяснение может быть нормативным и казуальным (индивидуальным). Нормативное толкование не связывается с конкретным случаем, а распространяется на все случаи, предусмотренные нормой. В результате нормативного толкования не должны формулироваться новые юридические нормы. Аутентичное толкование исходит от органа, издавшего правовой акт, а легальное осуществляется по поручению органа, издавшего акт (например, Верховным Судом). Казуальное толкование – это официальное разъяснение нормативного правового акта применительно к конкретному случаю с целью правильного решения дела. Казуальное толкование делится на судебное и административное.

Неофициальное толкование не является юридически обязательным, а по форме выражения может быть как устным (разъяснение адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан), так и письменным (в периодической печати, в различных комментариях). Оно подразделяется на:

  • обыденное (даваемое в быту, в повседневной жизни);

  • профессиональное (дается специалистами: прокурорами, адвокатами, юрисконсультами);

  • доктринальное (осуществляется учеными в статьях, монографиях, комментариях, учебниках).


По результатам толкования (объему) выделяют три вида толкования: буквальное, расширительное и ограничительное. Буквальное толкование - наиболее частое, когда словесное выражение нормы и её смысл совпадают. При расширительном толковании её словесное выражение уже действительного смысла (так, подчинение судей Конституции и федеральному закону означает также и подчинение подзаконным актам). Ограничительное толкование применяется, когда выражение нормы шире её смысла (обстоятельства, отягчающие наказание, могут толковаться только ограничительно). Расширительное и ограничительное толкование - исключительные виды толкования, применение которых ограничено. Так, не могут толковаться широко правовые ограничения и санкции правовых норм.



  1. Правонарушение: понятие, признаки, виды.

В теории права выделяют следующие общие признаки правонарушения (которые конкретизируются в отраслевых науках):

  • деяние в форме действия или бездействия - осмысленное, волевое поведение человека. Мысли и чувства не имеют юридического значения;

  • противоправность - противоречие норме права, выход за ей пределы;

  • общественная опасность или вредность - причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы наступления такого вреда

  • виновность - действие лица на основе свободы воли (возможности выбора поведения) и осознание своего поведения;

  • совершение деяния дееспособным лицом - для физических лиц это достижение возраста и психическое состояние, для юридического лица - наличие правового статуса.

Таким образом, правонарушение — это противоправное виновное деяние в форме действия или бездействия, причиняющее вред обществу, государству, отдельным лицам, совершенное деликтоспособным субъектом. За правонарушение предусмотрена официальная санкция — мера юридической ответственности.

Согласно отраслевой классификации правонарушений они делятся на преступления и иные проступки. Преступление - это правонарушение, обладающее максимальной степенью общественной опасности, посягающее на наиболее важные общественные отношения. Признаками преступления являются запрещенность уголовным законом и наказуемость. Административные правонарушения посягают на широкий круг объектов: общественный порядок, права и свободы граждан, собственность, общественную нравственность. Наказание за совершение административного правонарушения предусмотрено КоАП РФ или законами субъектов РФ. Гражданские правонарушения (деликты) совершаются в сфере имущественных и неимущественных отношений и нарушают нормы гражданского законодательства, условия договора, обычаи делового оборота, причиняют вред личности или имуществу. Требование о возмещении убытков и вреда - непременное условие деликта.

Дисциплинарные проступки
связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей и нарушают внутренний распорядок организации. Санкции за их совершение предусмотрены ТК РФ, правилами внутреннего распорядка, ведомственными актами (инструкциями, уставами). Процессуальные правонарушения - это нарушения юридической процедуры разрешения дел, это новая группа правонарушений, ещё не получившая надлежащего отражения в законодательстве.



  1. Состав правонарушения.

Для выявления всех признаков правонарушения используется категория юридического состава правонарушения. Это модель, отражающая существенные признаки правонарушения и выступающая основанием для привлечения к ответственности. Элементами состава правонарушения являются субъект, объект, субъективная и объективная сторона.

Субъект правонарушения - лицо, нарушившее норму права и способное нести за это ответственность. Физические лица могут быть субъектами всех правонарушений, юридические - деликтов и административных правонарушений. Физическое лицо должно достигнуть предусмотренного в законе возраста (16 или 14 лет - для преступлений, 16 лет - для административных правонарушений, 18 или 16 лет - деликтов). Юридические лица деликтоспособны с момента их регистрации.

Субъективная сторона раскрывает признак виновности - психического отношения лица к своему поведению, заключающегося в умысле или неосторожности. Данная концепция, заимствованная из науки уголовного права, разделяет формы вины по критериям осознания противоправности поведения, предвидения последствий (интеллектуальный элемент) и отношения к их наступлению (волевой элемент). В гражданском праве вина юридического лица определяется в соответствии с п.1 ст. 401 ГК РФ как непринятие и непроявление должной осмотрительности и заботливости.

Объектом правонарушения выступают общественные отношения, на которые осуществляется посягательство, которым наносится или может быть нанесён вред. Выделяют общий, родовой (совокупность однородных общественных отношений) и непосредственный объекты.

Объективная сторона правонарушения характеризует деяние, вредные последствия, причинно-следственную связь между ними, а также обстоятельства его совершения (место, время, условия). Только наличие всех четырёх элементов состава позволяет говорить о совершении правонарушения и возможности привлечения лица к ответственности.


  1. Понятие юридической ответственности. Соотношение юридической ответственности и мер государственного принуждения.

Юридическая ответственность рассматривается в теории права как охранительное правоотношение между государственными органами и правонарушителем по поводу применения мер государственного принуждения. Она также представляет собой обязанность нарушителя претерпевать лишения - последствия своего деяния. Ответственность трактуется и как реализация санкции нормы права, и как наказание, и как негативная оценка государства. Таким образом, юридическая ответственность имеет сложную природу, но всегда характеризуется:

  • опорой на государственное принуждение;

  • виной как необходимым условием её наступления;

  • наступлением за совершение правонарушения после вступления в силу правоприменительного акта;

  • отрицательными последствиями для правонарушителя, являющимися для него новой юридической обязанностью и представляющими лишения личного, организационного либо имущественного характера;

  • реализацией в форме правоохранительного отношения;

  • воплощением в процессуальной форме;

  • публичным характером, т.к. только государство охраняет правопорядок и вправе привлекать нарушителей к ответственности .

Юридическая ответственность наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми нормами и налагается только за совершение правонарушения. Ответственность налагается компетентными государственными органами в ходе определенной законом процедуры и предполагает применение государственного принуждения к правонарушителю.

Следовательно, юридическая ответственность - вид и мера принудительного претерпевания виновным лицом негативных последствий, предусмотренных санкций нарушенной нормы, за нарушение правового запрета

Юридическая ответственность выступает важным, но лишь одним из видов государственного принуждения. Наряду с ней видами государственного принуждения признаются меры предупредительного воздействия (задержание, привод), меры пресечения (заключение под стражу, наложение ареста на имущество), правовосстановительные меры (компенсация морального вреда).