Файл: Лекционный курс НП.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.04.2024

Просмотров: 366

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

То же правило действует и в отношении принятия наследства (см. ст. 1152 ГК). Наследство, причитающееся наследнику по двум или более основаниям, рассматривается в качестве относительно самостоятельных частей, каждая из которых может подчиняться особому правовому режиму. Именно поэтому он может отказаться от наследования этих частей не в пользу какого-то одного наслед­ника, а в пользу нескольких наследников, число которых не долж­но превышать число оснований призвания к наследованию, по которым произошел отказ от наследства.

Так, наследник был призван к наследованию по трем основа­ниям: по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии. По одному из них он наследство принял, по двум другим отказался. Поскольку он отказался от наследства по двум основаниям, отказ может иметь место либо в пользу одного на­следника, либо в пользу двух наследников.

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК, Чтобы усвоить содержание ст. 1159 ГК, необходимо сопоставить ее со ст. 1153 ГК, закрепляющей способы принятия наследства. Основное различие между ними состоит в том, что если ст. 1153 ГК предусматривает принятие наследства не только путем прямо­го волеизъявления наследника либо уполномоченных на то лиц, но и путем совершения наследником действий, свидетельствую­щих о фактическом принятии наследства, то ст. 1159 ГК относит к отказу от наследства лишь заявление наследника либо уполно­моченного на то лица об отказе от наследства. Отказ от наследства по своей юридической природе — это односторонняя сделка.

Если же наследник в течение срока, установленного для при­нятия наследства, не совершил действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то считается, что он наслед­ство не принял. Необходимо, таким образом, различать отказ от наследства и непринятие наследства наследником в установлен­ный срок. Если имел место отказ от наследства, то при отсутствии оснований для признания отказа как односторонней сделки не­действительным наследник не может взять свой отказ обратно, отозвать его, по крайней мере после того, как заявление об отказе подано нотариусу или соответствующему должностному лицу ли­бо получено им. Напротив, если наследник не примет наследство в установленный срок, то при наличии предусмотренных законом оснований он может принять наследство и по истечении указан­ного срока (см. ст. 1155 ГК).

Различие ст. 1159 и п. 1 ст. 1153 ГК текстуально сводится к то­му, что если в п. 1 ст. 1153 ГК речь идет о принятии наследства, то в ст. 1159 ГК — об отказе от наследства. Кроме того, согласно абз. 1 п. 1 ст. 1153 ГК подается заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство, в то время как согласно п. 1 ст. 1159 ГК, поскольку речь идет об отказе от наследства, подается заявление наследника об отказе от наследства.


Пункт 3 ст. 1159 ГК допускает отказ от наследства через пред­ставителя, если в доверенности специально предусмотрено полно­мочие на такой отказ. То же правило, применительно к принятию наследства, закреплено в абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК. При этом в обоих случаях имеется в виду полномочие представителя (соответствен­но на принятие наследства или на отказ от него).

Далее следует правило о том, что доверенность как на приня­тие наследства, так и на отказ от него законному представителю не требуется. К законным представителям относятся родители (усыновители), опекуны лиц, не достигших четырнадцати лет, а также лиц, признанных недееспособными. Отказ от наследства означает отказ от права на принятие наследства, которое принад­лежит подопечному лицу. Если речь идет о лицах, не достигших четырнадцати лет, а также о лицах, признанных недееспособны­ми, то сами эти лица сделок, направленных на отказ от наследст­ва, совершать не могут, эти сделки совершают за них их законные представители — родители (усыновители) и опекуны, причем для совершения таких сделок предварительно нужно получить разре­шение органов опеки и попечительства. Если же речь идет о на­следниках в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (кроме лиц, достигших шестнадцати лет и вступивших в брак либо эман­сипированных, которые полностью дееспособны), то сделки они совершают сами, но, по общему правилу, лишь с согласия своих родителей (усыновителей) и попечителей. Поэтому для отказа ука­занных лиц от наследства требуется получить как согласие их ро­дителей (усыновителей) и попечителей, так и предварительное разрешение органов опеки и попечительства.

Устанавливая завещательный отказ, завещатель преследует цель обеспечить совершение наследником каких-либо действий имущественного характера в пользу вполне определенного лица — отказополучателя (ст. 1137 ГК). Отказополучатель вправе отка­заться от получения завещательного отказа. Не допускается, одна­ко, отказ легатария от получения завещательного отказа не только с оговорками или под условием, что имеет место и при отказе от наследства (см. абз. 2 п. 2 ст. 1158 ГК), но и в пользу другого лица, в том числе и в пользу кого-либо из наследников завещателя, ус­тановившего завещательный отказ. Отказ от получения завеща­тельного отказа в пользу другого лица противоречил бы целевому назначению завещательного отказа, а тем самым вступал бы в противоречие с волей завещателя, установившего легат. При от­казе легатария от получения завещательного отказа наступают по­следствия, предусмотренные п. 3 ст. 1138 ГК.


Возможны случаи, когда одно и то же лицо выступает одно­временно и как отказополучатель, и как наследник. При таких об­стоятельствах право отказополучателя на получение завещатель­ного отказа не зависит от его же права принять наследство или от­казаться от него. Объясняется это тем, что юридическая природа права на получение завещательного отказа и права на принятие наследства, как и права на отказ от наследства, различна. Право на получение завещательного отказа — это право легатария по от­ношению к наследнику, обремененному легатом, т. е. право кре­дитора в обязательстве, осуществление которого регулируется спе­циальными правилами. Принятие права на получение завещатель­ного отказа со стороны отказополучателя не требуется. Иначе обстоит дело и с правом на принятие наследства и с правом на от­каз от наследства. Чтобы приобрести наследство, наследник дол­жен его принять, т. е. осуществить право на принятие наследства. Чтобы отказаться от наследства, наследник также должен осуще­ствить право на отказ от него.

Что же касается права на получение завещательного отказа, то оно возникает у легатария в момент открытия наследства, причем для его возникновения никаких действий с его стороны не требу­ется. Именно поэтому право отказополучателя на получение заве­щательного отказа, как, впрочем, и право на отказ от него, совер­шенно не зависит от того, принял ли он, будучи одновременно и наследником, причитающееся ему наследство или отказался от него. Иными словами, принятие наследником наследства вовсе не означает, что он согласился на получение завещательного отказа (этого от него и не требуется), как и, с другой стороны, отказ на­следника от наследства вовсе не означает, что он отказался тем са­мым от получения завещательного отказа.

Таким образом, в тех случаях, когда наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям, принятие им наслед­ства, как и отказ от наследства, без указания на то, по каким ос­нованиям наследство принято или по каким основаниям имеет место отказ от наследства, означает, что наследство принято или произошел отказ от наследства по всем основаниям. В случае же, когда одно и то же лицо является одновременно и отказополучате-лем и наследником, действует иное правило — право отказополучателя на получение завещательного отказа не зависит от его пра­ва как наследника принять наследство или отказаться от него.

Приращение наследственных долей. В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника поступает к долям других на­следников того же наследодателя, причем выбор этих наследников осуществляет закон, говорят о приращении наследственных до­лей. Приращение может иметь место как при наследовании по за­кону, так и при наследовании по завещанию, причем и тогда, ког­да часть имущества будет унаследована по закону, а часть по заве­щанию. Как отпавший наследник, так и наследники, к которым переходит его доля, могут быть как наследниками по закону, так и наследниками по завещанию.


По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ср. ст. 551 ГК 1964г.) основания, при наличии которых происходит приращение наследственных долей, подверглись изменениям: с одной стороны, из них исключены те, при которых приращение не имеет место; с другой, предусмотрены те, которые в законе прямо не упоминались.

Приращение необходимо отличать от хотя бы и соприкасаю­щихся с ним, но вполне самостоятельных правовых явлений, в первую очередь от случаев, когда наследник отказывается от своей доли в наследстве в пользу кого-либо из других наследников того же наследодателя. Здесь выбор наследника, к которому при­растает доля наследника, отказавшегося от наследства, осуществ­ляет сам отказник, в то время как в случае приращения доли в том смысле, какой этому понятию придает закон, выбор производит закон.

Рассмотрим вначале те случаи приращения наследственных долей, в расчете на которые и смоделированы прежде всего прави­ла п. 1 ст. 1161 ГК, после чего перейдем к анализу других случаев, при которых приращение наследственных долей также может иметь место.

В абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК предусмотрены случаи, когда доля от­павшего наследника (а им может быть как наследник по закону, так и наследник по завещанию) переходит (прирастает) к призван­ным к наследованию наследникам по закону того же наследодате­ля пропорционально их наследственным долям, которые, по об­щему правилу, являются равными (см. п. 2 ст. 1141 ГК).

Это имеет место, во-первых, если наследник, призванный к наследованию, не примет наследства ни одним из способов, за­крепленных ст. 1153 ГК; во-вторых, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается от наследства в пользу другого наследника (см. ст. 1158 ГК); в-третьих, не будет иметь права на­следовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным в ст. 1117 ГК, либо вследствие недействительности завещания.

Отпавшим наследником может быть как наследник по закону, так и наследник по завещанию.

Обратим внимание на то, что в числе оснований для прираще­ния наследственных долей не указано такое, как лишение завеща­телем наследника права наследования (это основание было за­креплено в ч. 1 ст. 551 ГК 1964 г.). Объясняется это тем, что у та­кого наследника никакой доли в наследственном имуществе нет, а потому и прирастать, строго говоря, нечему. При распределении наследства его просто не нужно брать в расчет, независимо от то­го, идет ли речь о наследовании по закону или по завещанию. Но тогда по тем же основаниям о приращении нельзя говорить и тог­да, когда наследник не имеет права наследовать как недостойный по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1117 ГК, либо вследст­вие недействительности завещания (по крайней мере в тех случа­ях, когда завещание является ничтожным). Поскольку, однако, за­конодатель оба эти случая относит к таким, при которых прира­щение имеет место, с его позицией в этом вопросе необходимо считаться.


Абзац 2 п. 1 ст. 1161 ГК рассчитан на тот случай, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им наследни­кам. Поскольку речь идет о том, что завещано все имущество на­следодателя, отпавший наследник является одним из них, т. е. наследником по завещанию. В этом случае доля отпавшего на­следника переходит к остальным наследникам по завещанию и распределяется пропорционально их наследственным долям, ес­ли только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части имущества (например, если не предусмотрено, что эта часть имущества по завещательному отказу должна перейти к отказополучателю). И здесь законодатель стремится максимально соблюсти действительную или предполагаемую волю завещателя.

Правила о приращении наследственных долей не подлежат применению, если отпавшему наследнику подназначен наслед­ник. Актом подназначения наследника наследодатель прямо и не­двусмысленно сам определил судьбу той части наследства, которая причиталась бы наследнику по закону или по завещанию, если бы он не оказался отпавшим наследником. Приоритетное значение закон придает в данном случае воле завещателя, а потому правила о приращении наследственных долей применению не подлежат.

Правила о приращении наследственных долей не подлежат применению и тогда, когда призванный к наследованию наслед­ник откажется от наследства, но укажет при этом, что отказывает­ся от наследства в пользу другого наследника по закону или по за­вещанию того же наследодателя. Но если наследнику, отказавшемуся от наследства, наследодателем подназначен другой наследник, то к наследованию призывается подназначенный наследник, а не тот, в пользу которого отпавший наследник отказался от наследст­ва. Таким образом, правила о приращении наследственных долей в обоих случаях применению не подлежат, хотя и по разным осно­ваниям.

Если наследодатель завещал лишь часть своего имущества, то применение правил о приращении наследственных долей зависит от целого ряда обстоятельств. Так, если эта часть имущества заве­щана отпавшему наследнику, а к наследованию остальной части имущества призываются наследники по закону, то часть имущест­ва, причитавшаяся отпавшему наследнику, разверстывается между наследниками по закону.

Если наследник, которому завещана часть имущества, наслед­ство принимает, а отпавший наследник является одним из наслед­ников по закону, то причитавшаяся ему часть имущества перехо­дит к остальным наследникам по закону, призванным к наследо­ванию, в том числе и к наследнику по завещанию, если он одновременно является наследником по закону. Если же наслед­ник, которому завещана часть имущества, не относится к наслед­никам по закону, а других наследников по закону, кроме того, ко­торый отпал, нет, то причитавшаяся ему часть имущества стано­вится выморочной и в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации. Если отпавший наслед­ник был призван к наследованию как по закону, так и по завеща­нию, причем отказался от наследства по обоим основаниям, то судьба этого наследства зависит от того, есть ли у наследодателя другие наследники, и если есть, то по каким основаниям они при­зываются к наследованию. Если других наследников вообще нет, то наследственное имущество как выморочное переходит в собст­венность Российской Федерации. Если другие наследники отно­сятся лишь к наследникам по закону, то к ним в порядке наследо­вания по закону переходит все наследственное имущество отпав­шего наследника, независимо от того, причиталось ли оно ему по закону или по завещанию, причем приращение долей имеет место тогда, когда указанным наследникам причиталась часть наследст­ва и без той части, которая приходилась на долю отпавшего на­следника. Когда же этой части нет, то прирастать не к чему. Если оставшиеся наследники относятся как к наследникам по закону, так и к наследникам по завещанию, то часть имущества, которая причиталась отпавшему наследнику по закону, переходит ко всем остальным наследникам по закону, а та часть имущества, которая причиталась ему по завещанию,— к остальным наследникам по завещанию, причем независимо от того, относятся ли они одно­временно к наследникам по закону или нет.


Смотрите также файлы