Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 161
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА. ОБЪЕКТИВНОЕ, СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО
Общая характеристика типов государств на этапах исторического развития человеческого общества
1.2. Право - как особый вид социальных норм
1.3. Общая характеристика понятия «объективное», «субъективное» право»
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
2.1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, принципы
2.2. Общая характеристика отдельных элементов гражданского права
- вещное право;
- обязательственное право;
- исключительные (интеллектуальные) права;
- корпоративное право.[9]
Метод гражданского права - способ регулирования общественных отношений, представляющий систему специфических приемов, с помощью которых устанавливаются правила поведения участников общественных отношений.
Этот метод предполагает:
- равенство участников гражданско-правовых отношений;
- автономию воли участников гражданско-правовых отношений;
- имущественную самостоятельность участников гражданско- правовых отношений;
- восстановительный характер, защиту гражданских правоотношений;
- компенсационный характер, гражданско-правовую ответственность участников общественных отношений.
На основании вышеизложенного. можно сделать вывод, что общее понятие гражданского права, заключается в принципах и методе последнего, на отдельных аспектах которых, будет сказано ниже.
2.2. Общая характеристика отдельных элементов гражданского права
Право собственности, является фундаментальным правом урегулированным нормами, как Основного Закона нашей страны, так и нормами материального права общего действия, а именно нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Анализ правового поля нашей страны, позволяет утверждать, что понятие право собственности на уровне общих норм Гражданского Кодекса РФ, а именно: в Главе 13.[2]
Содержательный анализ вышеуказанного законодательного акта гражданского законодательства, позволяет утверждать, что под понятием право собственности законодатель подразумевает диспозитивную возможность конкретно взятого лица на распоряжение, владение и пользование конкретным объектом материального мира, по собственному усмотрению без учета волеизъявления иных (третьих) лиц.
Следует отдельно отметить, что собственник конкретного объекта материального мира, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом , осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.[2]
При этом следует отметить, что исходя из воли законодателя, собственность и обязывает. Собственник должен содержать тот или иной объект материального мира, принадлежащий последнему на праве собственности, если иное не установлено законом либо договором.
При этом, как в любом правоотношении, реализация права собственности, предусматривает наличие субъекта (субъектов), и объект права собственности.
Субъектами права собственности, является государство, муниципальное образование, а также физические и юридические лица.[2]
При этом следует отметить, что законодатель по общему правилу допускает, то что законом может быть установлено, что отдельные объекты материального мира, могут принадлежать государству либо муниципальному образованию.
Следует отметить, что законодатель допускает наличие в собственности юридических и физических лиц, любого имущества, кроме того, которое нормам специального Закона, может принадлежать только государству, муниципальным образованиям, субъектам Федерации.
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к обоснованному выводу, о том, что понятие права собственности как правовой категории, урегулировано, на уровне норм материального права Российской Федерации, законодатель при этом обозначает объект и субъект права собственности, а также формулирует нормы отсылочного характера, к иным нормам, как Гражданского Кодекса Российской Федерации, так и иным законодательным актам, с целью урегулирования в специальном порядке, тех или иных аспектов касающихся реализации права собственности физическими и юридическими лицами, муниципальными образованиями, субъектами Федерации, а также государством.
Договорные правоотношения, являются самыми распространенными правоотношениями в гражданском праве.
Договор – это действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение, или прекращение гражданских прав и обязанностей.[2]
В договоре, предметно и содержательно проявляется воля участников такого правоотношения, которая должна быть закреплена в соответствующей, надлежащей форме.
Наличие волевой составляющей, является неизменным элементом любого договора.
Воля участников любого договора, проявляется в первую очередь в существенных условиях договора.
Форма волеизъявления – это форма сделки.
Содержательный анализ действующих норм материального права, позволяет утверждать, что последние допускают две формы договоров, а именно: письменная и устная.
Согласно общим правилам в устной форме заключаются договора, если стоимость предмета такого договора не превышает определенной Законом суммы, а также договора которые исполняются в момент заключения последних, кроме договоров, которые заключаются между предприятиями, учреждениями, организациями, или если Законом для таких договоров предусмотрена письменная форма. [10]
Все остальные договора заключаются в письменной форме, при этом дальнейший содержательный анализ норм материального права, позволяет утверждать, что письменная форма договора, в свою очередь подразделяется на простую письменную, а также письменную форму договора которая в свою очередь подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации (договор купли – продажи недвижимого имущества, например, и т.д).
При этом, следует отметить, что нормы материального права с нарушением требования правильной формы договора, связывают определенные отрицательные правовые последствия.
Если речь, например, идет о простой письменной форме договора, то несоблюдение последней лишает сторону такого договора права ссылаться для подтверждения такого договора на показания свидетелей.[11]
Если же речь идет о письменной форме договора, который подлежит нотариальному удостоверению , то несоблюдение последней влечет по общему правилу, недействительность такого договора.
Содержательный анализ действующих норм материального права Российской Федерации, а именно Гражданского Кодекса нашей страны, позволяет обоснованно и мотивированно утверждать, что по общему правилу, существенными условиями любого договора, является:
- Предмет договора;
- Цена договора;
- Срок договора;[2]
В зависимости от отрасли конкретных правоотношениях, к данным фундаментальным условиям, согласно императивных норм материального права, могут быть присоединены, также и иные существенные условия, такого, конкретного, договора, как – то: качество товара (услуги), комплектность, и т.д.
Исходя из сферы таковых обязательственных правоотношений, законодатель на императивном уровне определяет необходимый перечень существенных условий такого договора, наличие которых по его мнению, вполне достаточно для полной реализации в целом устанавливаемых, изменяемых, либо прекращаемых правоотношений.
Однако, при наличии императивной составляющей любого договора, следует отметить также и о диспозитивной составляющей любого договорного правоотношения, а именно, разрешение законодателя, устанавливать на собственное усмотрение тех или иных условий договора, в т.ч. и придания последним статуса существенных.[2]
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к обоснованному выводу, что в любом договоре, как самостоятельном правоотношении, не может быть меньше условий, которые законодателем определены как императивные, в тоже время законодатель допускает установление на усмотрение сторон иных условий такого договора, в т.ч. придание последним на диспозитивной основе статуса существенных.
Договор - это юридический факт, являющийся основанием для возникновения, изменения или прекращения обязательственного правоотношения, являющийся, документом, в котором закреплен факт установления, изменения или прекращения обязательства.[9]
В правовой сфере понятия «договор» и «соглашение» в принципиальном плане также тождественны и имеют одинаковое юридическое значение. Этот тезис не колеблют особенности употребления терминов «договор» и «соглашение». Термин «договор» является наиболее употребляемым для обозначения правового договора (соглашения), в силу чего его можно считать основным (обобщающим) термином для обозначения названного юридического явления.
Кроме того, можно обнаружить тенденцию, согласно которой договорами именуются наиболее значимые договоры (соглашения), окончательные и основные договоры (соглашения), в то время как соглашениями чаще обозначаются менее значимые.[10]
Договора, по количеству участников (сторон), можно также классифицировать на дво – и многосторонние.[2]
Так, для возникновения многостороннего договора, необходимо волеизъявление трех и более лиц.
Одним из примеров многосторонних договоров, можно привести договор о совместной деятельности.
На основании договора о совместной деятельности трех и более лиц, последние совместно действуют для достижения взаимовыгодной хозяйственной цели.
В зависимости от способа заключения договора, последние подразделяются на консенсуальные и реальные.[2]
Консенсуальные договора (от лат слова consensus), считаются заключенными с момента достижения согласия сторон по все существенным условиям.[23]
Следует отметить, что большинство договоров, являются консенсуальными.
Реальным договором, считается таковой, заключенный в момент передачи вещи. Передача вещи при этом считается изъявлением воли.
Примерами реальных договоров, могут служить: договора найма (аренды), займа, и т.д.[2]
Гражданское правоотношение в праве, во многих случаях существует в форме гражданского обязательства.
Под обязательством понимают юридическую связь, в силу которой одно лицо (должник), обязано осуществить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, например: передать имущество, исполнить работу, выплатить денежную сумму, или воздержаться от определенного поведения, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязанностей последнего.
Одной из форм возникновения обязательств, является договор.
В обязательстве, существуют две стороны – кредитор и должник, о чем мы говорили выше.
Кредитор – это лицо, которому принадлежит право требования (право требовать возврата суммы займа, имущества, являющегося предметом договора имущественного найма, передачи вещи, обусловленной договором купли – продажи, оплаты стоимости вещи, и т.д.
Должник при этом обязан исполнить определенное действие, а именно ( передать вещь, оплатить стоимость вещи, и т.д), либо воздержаться от того или иного, конкретного действия.[10]
Система судебных органов Российской Федерации – представляют самостоятельную ветвь власти, деятельность которой урегулирована Конституцией Российской Федерации, а также нормами специального законодательства регулирующих как судебное производство разных юрисдикций, так и статус судей а также гарантии осуществления последними деятельности в сфере судопроизводства.[11]
Судебная ветвь власти делится на суды общей юрисдикции, и конституционной.[1,3,4]
К судам общей юрисдикции, условно относятся система вертикально интегрированных судебных органов, которые по правовой природе своей «операционной» деятельности, осуществляет судопроизводство в сфере защиты частных, прав физических и юридических лиц, в частности в порядке гражданского, арбитражного производств, осуществляя такую деятельность руководствуясь нормами соответствующего процессуального права.
Система судебных органов Российской Федерации, осуществляет свою деятельность независимо и самостоятельно, руководствуясь только Конституцией и иными Законами Российской Федерации, а также нормами международных договоров, которые прошли соответствующую процедуру принятия в России.[3]
Статус, а также социальные гарантии судьи урегулированы нормами Основного Закона России, которые нашли свою имплементацию в нормах соответствующего специального Закона, [3] системный анализ которого, позволяет утверждать, что наряду с определенными составляющими определяющими независимость и неприкосновенность а также социальные гарантии судейского корпуса, специальный Закон выдвигает к последним и определенные требования, а именно в плоскости возрастного и образовательного ценза, а также внедрение определенных ограничений связанных с правами и свободами гражданина.