Файл: Понятие и виды наследования (Источники правового регулирования наследственных отношений в Российской Федерации и странах Европы).pdf
Добавлен: 30.03.2023
Просмотров: 314
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Понятие и особенности института наследования по законодательству Российской Федерации
1.2 Виды наследования: наследование по закону, наследование по завещанию
2 Источники правового регулирования наследственных отношений в Российской Федерации и странах Европы
Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 1 ст. 1110 устанавливает положение о том, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, что говорит о том, что данную норму можно рассматривать как правовую гарантию перехода принадлежавшего имущества наследодателя к другим лицам в соответствии с его волеизъявлением, а при отсутствии такового - в соответствии с законом.
Однако следует не забывать, что одним из предназначений института наследования, обеспечивающего интересы наследодателя, является факт правовой защиты интересов наследников. Как отмечено в юридической литературе, в ряде случаев интересы наследников защищены законом независимо от выражения волеизъявления наследодателя, например, право на обязательную долю в наследстве[11][12].
При раскрытии понятия правопреемства в его универсальном смысле следует иметь в виду, что в теории гражданского права оно рассматривается как общее правопреемство. Отметим, что такому правопреемству противостоит сингулярное (специальное) правопреемство, при котором правопреемник принимает не все, а лишь отдельные права и обязанности[13].
Закрепляя положения о наследовании как универсальном правопреемстве, ГК РФ однако делает оговорку: «если из правил настоящего Кодекса не следует иное», что дает основание полагать, что наследование может быть осуществлено как посредством универсального так и сингулярного правопреемства, либо сочетания того и другого, но только в случаях, предусмотренных нормами ГК РФ. Пример такого правопреемства - завещание имущества с определенным обременениям: уступка требования, перевод долга и т.п.[14].
Большинство цивилистов рассматривает наследование как разновидность гражданско-правовых отношений по переходу права собственности, когда имущество наследодателя переходит к другим лицам в порядке гражданского правопреемства и регулируется ГК РФ, а в случаях, предусмотренных законом, - иными правовыми актами[15]. Отметим, что при подобной формулировке, понятие наследования весьма близко к понятию наследственного права, определяемого как: «...совокупность правовых норм, регулирующих отношения по правопреемству имущества умершего в соответствии с его волеизъявлением, выраженном в завещании, а при отсутствии такового - в соответствии с требованиями, установленными наследственно-правовыми нормами ГК РФ»[16].
Юридический факт, порождающий возникновение наследственных правоотношений - это открытие наследства. Смерть гражданина - момент возникновения наследственных правоотношений. Если суд наследодателя умершим, то днем открытия наследства считается день, в который такое решение суда вступает в законную силу.
Кроме того, как справедливо указывают исследователи, если речь идет о наследовании по закону, то необходимо установить степень родства между наследником и наследодателем, нахождение наследника и наследодателя в браке, определение обязательных наследников, факт совместного проживания, факт зачатия лица при жизни наследодателя и т.п.
В том случае, если же речь идет о наследовании по завещанию, то помимо прочих условий реализация наследственных правоотношений напрямую зависит от действительности завещания.
Таким образом, произведя анализ теоритических законодательных источников, анализ практик, изучив действующее законодательство РФ о наследовании, можно сделать следующие выводы:
- Так, субъектами наследственного правоотношения, являются только наследники, другие лица, кроме наследников, могут быть лишь субъектами наследственного правопреемства.
- Утверждение: «...если из правил настоящего Кодекса не следует иное», произведенное законодателем в п. 1 ст. 1110 ГК РФ, дает возможность говорить о допустимости в отдельных случаях сингулярной формы наследственного правопреемства, которая проявляется, например, при осуществлении завещательного отказа.
- Законодателем закреплены конкретные гарантии прав нетрудоспособных или несовершеннолетних детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, и его нетрудоспособных иждивенцев, которые отражаются в установлении обязательной доли в наследстве.
- Объектом наследственных правоотношений являются вещи, имущественные права, имущественные обязанности, иное имущество. Однако соответствии с ГК РФ не допускается наследование доли в праве на получение ренты по договору пожизненной ренты; права ссудополучателя по договору безвозмездного пользования, имущество, возвращаемое наследникам реабилитированных лиц.
- Решением проблемы в подтверждении степени родства, есть принятие нотариусом в момент открытия наследственного дела, заявления от одного из наследников о включении спорного не подтвержденного документарно (при наличии ошибок в документах, подтверждающих родство с наследодателем) наследника в круг наследников. Если наследник наследует один, такой вопрос решается в судебном порядке.
1.2 Виды наследования: наследование по закону, наследование по завещанию
Рассматривая вопрос о видах наследования, а именно о наследовании по завещанию и наследовании по закону, следует отметить, что закон установил явный приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону свидетельством чему является формально-юридическая конструкция ст. 1111 ГК РФ и раздел V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования.
Если обратиться к истории развития российского законодательства, то очевидным является, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе, но с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки.
В юридической литературе, посвященной вопросам наследственного права, сформулированы многочисленные определения завещания.
Так, Бегичев А.В.под завещанием понимает «односторонне распорядительную, лично формальную сделку, совершенную на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства».
Эйдинова Э. Б. указывает, что «завещание есть юридический акт, не имеющий юридического значения при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти и, главным образом, в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц»[17][18][19][20].
Из приведенных определений видно, что все они отображают основную суть завещания и отличаются только лишь набором его признаков. Единственное сущностное различие касается предмета завещательного распоряжения, где решен вопрос о возможности включения в завещание распоряжений по поводу личных неимущественных прав.
Основной принцип завещания заключается в свободе его совершения (ст. 1119 ГК). С принципом свободы завещания связан предусмотренный законодательством достаточно широкий круг лиц, которые могут являться наследниками по завещанию. В настоящее время круг наследников по завещанию определен ст. 1116 ГК.
Одной из отличительных особенностей наследования по завещанию является его приоритет перед наследованием по закону. При этом закон особо оговаривает возможность выбора формы завещания (ст.ст. 1120, 11251128 ГК РФ).
Нацеленность норм ГК РФ на побуждение граждан к составлению завещаний является весьма логичной, так как именно с помощью завещания наследодатель может более оптимально выразить собственную волю в отношении своего имущества.
Завещание может быть составлено гражданином, который на момент его составления является полностью дееспособным, и в соответствии со ст. 21 ГК РФ достиг возраста восемнадцати лет.
Определенный интерес представляет собой вопрос об удостоверении завещания от имени гражданина, ограниченного судом в дееспособности по причине злоупотребления наркотическими средствами или спиртными напитками. На сегодняшний момент данная проблема благополучно разрешена, что отображено в п.2 ст. 1118 ГК РФ.
Однако следует иметь в виду тот факт, что если наследодатель страдает алкоголизмом в хронической форме, то это не является основанием для признания сделки недействительной. Факт составления завещания гражданином в момент, когда он не был способен понимать значение своих действий и руководить ими, может быть доказан исключительно в судебном порядке. Так, в Нефтеюганский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ- Югра) обратилась гр. В. с иском, о признании завещания гр. Р. недействительным, а также о признании постановления об отказе в совершении нотариального действия временно исполняющего обязанности нотариуса Нефтеюганского нотариального округа ХМАО - Югры Тюменской области ФИО незаконным, отменив его. Истец считает, что гр. Р., в момент совершения завещания не мог в полной мере осознавать своих действий вследствие употребления алкоголя. Также у истца существует ряд претензий к тексту завещания и сомнения в подлинности подписи на завещании. По данному делу Суд принял решение: в удовлетворении исковых требований гр. В. о признании недействительным завещания гр. Р.[21].
Одной из достаточно сложных проблем при удостоверении завещания, усматривается проблема установления дееспособности завещателя[22]. Нотариус определяет дееспособность гражданина путем проверки определенных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, а также визуально в ходе беседы, в результате которой нотариус составляет свое мнение касательно адекватности гражданина. Выявить действительные намерения завещателя, объяснить ему смысл и последствия совершаемых им действий не всегда получается возможным, по причине несовершенства законодательства, в котором не определяется механизм установления дееспособности граждан. К сожалению, этот вопрос вообще не затрагивается Основами законодательства РФ о нотариате. У нотариуса нет никаких законных оснований для обращения в специализированное медицинские учреждение для получения достоверных сведений о состоянии здоровья гражданина. В научной литературе витает мнение о том, что если у нотариуса есть хотя бы малейшие сомнения в способности наследодателя руководить своими действиями и понимать их значение, в удостоверении завещания следует отказать, даже если относительно этого вопроса нет судебного решения.
В практике встречаются завещания, при составлении и удостоверении которых нотариус не разъяснил завещателю право наследников на обязательную долю в наследстве[23][24]. Однако, несмотря на то, что при удостоверении нотариусом такого завещания, допущены нарушения положения п. 6 ст. 1125 ГК РФ, в соответствии с которым он обязан разъяснять завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ, ничтожности завещания такое нарушение не влечет. В крайнем случае, можно сделать предположение лишь об оспоримости завещания в зависимости от его остальных условий[25][26]. Следует иметь в виду, что положения закона, закрепленные в ст. 1149 ГК РФ, существуют объективно и никак не зависят от воли заявителя.
К форме составления содержания завещания закон определят ряд конкретных требований, однако несоблюдение таких требований не влечет во всех случаях недействительность такого завещания. Так, Решением Нефтеюганского районного суда (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) было отказано в удовлетворении исковых требований гр. Ф. к гр. Ж. о признании завещания недействительным[27]. Согласно иска гр. Ф. к гр. Ж. завещание, которое было совершено ее умершим отцом имеет нарушения при его составлении - не указан адрес места жительства ответчика, что согласно Основ законодательства о нотариате, является обязательным требованием к форме составления завещания.
Следует обратить внимание, в законодательстве предусмотрены исключительные случаи, когда завещание может быть подписано не завещателем, а другим лицом. Перечень причин, по которым завещатель обращается за помощью к рукоприкладчику, ограничен и является исчерпывающим, что отображено в п. 3 ст. 1125 ГК РФ. В силу таких обстоятельств по просьбе завещателя завещание может подписать другой гражданин в присутствии нотариуса или уполномоченного должностного лица, с указанием причин, по которым завещатель не может подписать документ самостоятельно. Следует подчеркнуть, что лицо, в пользу которого составлено завещание, не может выступать в роли рукоприкладчика, а также не может присутствовать при составлении и удостоверении завещания, во избежание либо-какого влияния на завещателя и формирование им своего волеизъявления.
При составлении и удостоверении завещания возможно присутствие свидетеля.
Составляя завещание, завещатель может определить наследнику конкретные обязанности - обусловить получение наследства неким условием относительно характера поведения наследника. Условия завещания должны излагаться в рамках закона и не противоречить ему, иначе такое завещание будет признано недействительным. Если в завещании содержаться условия, которые наследник не может выполнить по состоянию своего здоровья или по другим обстоятельств, то такое завещание может быть признано недействительным.