Файл: Понятие и виды наследования (Субъекты, понятие наследования).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.03.2023

Просмотров: 180

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Под наследниками следует понимать субъект наследственного правопреемства, к которому переходит имущество умершего.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) определяет круг лиц, которые могут быть наследниками, как по завещанию, так и по закону.

Во-первых, наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Наследниками по завещанию и по закону могут быть граждане, зачатые при жизни наследодателя, но не являющимися детьми наследодателя – это братья, сестры и племянники наследодателя. Охрана интересов не родившегося ребенка является одним из важных моментов наследственных отношений, но в данном случае есть главное обстоятельство, при котором наступает возможность наследования имущества умершего – ребенок должен родиться живым. Если же ребенок родиться мертвым, то факт зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность возникает с момента рождения, а она так и не наступила. Но также есть и еще одно обстоятельство, в случае если ребенок родиться живым, но умрет через некоторое время, в данном случае применяются общие правила о наследовании имущества. После смерти наследодателя, если женщина беременна от наследодателя, ей необходимо обратиться к нотариусу и написать заявления о появлении на свет наследника, после чего нотариус приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство до рождения ребенка. Также бывает так, что на момент смерти наследодателя женщина может быть в разводе с ним или же не состоять в браке совсем, то в данной ситуации необходимо будет подтвердить родство с наследодателем в судебном порядке.

Во-вторых, наследниками могут быть юридические лица, существующие на момент открытия наследства, указанные в завещании. В случае если наследником является юридическое лицо, то необходимо установление существования юридического лица на момент открытия наследства, оно подтверждается выпиской из единого государственного реестра юридических лиц. Также бывают случаи, когда при наследовании имущества могут происходить изменение юридического лица, главное чтобы эти изменения не затрагивали его юридической личности, то есть чтобы на момент открытия наследства юридическое лицо оставалось тем же субъектом права, каким оно было на момент составления завещания.

Но есть и несколько моментов, при которых наследование завещания не возможно:


1) если имеет место универсальное правопреемство между двумя компаниями (указанное в завещании лицо не существует) то в данном случае другое юридическое лицо наследовать имущество не может;

2) если завещание совершено в пользу секты, не признанной юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, и оно проповедует взгляды, призывающие к убийству людей или же самоубийству, то по судебному решению завещание может быть признано недействительным в виду противоречия основам правопорядка Российской Федерации.

К наследованию по завещанию могут призываться также иностранные государства и международные организации (ООН или Всемирная организация здравоохранения).

В-третьих, наследниками могут быть: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. В жизни бывают такие случаи, когда у умершего человека нет родственников и он не оставил завещание о наследовании своего имущества кому-либо, то принадлежащее имущество наследодателя переходить в пользу государства как выморочное. Государство как наследник по закону не вправе отказаться от наследства, ему не нужно осуществлять никаких действий, направленных на получение наследства. Отказ от наследства в пользу государства российское законодательство не предусматривает, отказ возможен только в пользу других лиц из числа наследников по закону любой очереди, а государство не указано в качестве наследника какой-либо очереди[7].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что наследниками по завещанию могут быть: граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Также хочется отметить, что в соответствии с гражданским законодательством наследниками могут быть не только российские граждане и юридические лица, а также иностранные граждане, иностранные юридические лица и лица без гражданства. Российское законодательство не устанавливает каких-либо ограничений принятия наследства в зависимости от пола, расы, вероисповедания и физического или душевного состояния человека. В случае если гражданин признан недееспособным, все юридические действия вместо него совершают его законные представители.


2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОСНОВАНИЙ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Общие положения

В ходе развития наследственного права получили свое оформление два основания наследования: завещание и закон. При изучении проблемы оснований наследования закономерно возникает вопрос о времени возникновения существующих сегодня оснований наследования. Многие авторы обращались к анализу проблемы «первенства появления» того или иного основания наследования.

Анализ точек зрения по обозначенному вопросу позволяет сформулировать вывод о том, что наследование по закону - это первый по времени, «естественный» вид наследственного правопреемства. Сущность наследования по закону метко выражена в одном средневековом изречении, относящемся к характеристике древне-германского наследственного права: «Solus Deus heredem facere potest non homo» - только Бог может определить личность наследника, но не человек. Яков Канторович в своей работе «Основные идеи гражданского права» по этому поводу писал, что «исторически наследование по закону предшествовало наследованию по завещанию.

Первоначально, по древнему праву, которое было проникнуто началами общинного и родового быта, существовало только наследование по закону; завещательный порядок наследования этому праву неизвестен» [8]. Аналогичным образом рассуждал И. А. Покровский, по мнению которого, древнейшее право отмечено существованием единственного вида наследования - наследования по закону [9].

Итак, институт наследования по закону сопровождал человеческое общество на протяжении долгого времени, на различных этапах его развития. В соответствии с действующим до 01 июня 2019 года законодательством РФ наследование осуществляется по двум основаниям: по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ).

На первый взгляд, перед нами четкая и лаконичная формулировка, исключающая двусмысленное толкование. Однако, в цивилистической науке ведутся оживленные дискуссии по вопросу о существующей в российском правопорядке системе оснований наследования. Так, например, советские авторы О. С. Иоффе и В. К. Дронников помимо указанных в законе двух оснований выделяли еще и третье: О. С. Иоффе указывал на наследование по основанию выморочности наследственного имущества, а В. К. Дронников определял основанием наследования «право на обязательную долю»[10].


Несмотря на то, что авторы сформулировали свои выводы применительно к советскому наследственному законодательству, их высказывания не потеряли своей актуальности и в настоящее время, так как законодатель сохранил преемственность правовой регламентации системы оснований наследования. В качестве комментария к отмеченной позиции считаем возможным отметить, что упомянутые «иные» основания наследования - выморочность имущества и наследование обязательной доли - следует рассматривать как частный случай наследования по закону, о чем, в частности свидетельствует местоположение соответствующих норм (они расположены в Главе 63 ГК РФ «Наследование по закону».

Особо следует остановиться на положениях ст. 1152 ГК РФ, которые осложняют понимание вопроса о системе оснований наследования. В п.2 ст. 1152 ГК РФ говорится о том, что наследник может быть призван к наследованию по нескольким основаниям: по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное. Данная формулировка позволила некоторым автором сформулировать вывод о том, что российское гражданское законодательство предусматривает более двух оснований наследования.

Так, например, Э. Г. Пилипсон с опорой на положения ст. 1152 ГК РФ говорит о множественности оснований наследования [11]. Однако, большинство авторов критикуют содержащееся в ст. 1152 ГК РФ законодательное решение. Так, например, М. С. Абраменков упрекает законодателя в терминологической неточности и предлагает в данном случае вести речь не об основаниях наследования, а об основаниях принятия наследства.

Со своей стороны, отметим, что перечень оснований наследования исчерпывающим образом обозначен в императивной норме ст. 1111 ГК РФ. В этой связи предложенное Э.Г Пилипсоном толкование п. 2 ст. 1152 ГК РФ противоречит содержанию и смыслу ст. 1111 ГК РФ[12]. Сложившуюся ситуацию мы можем объяснить несовершенством законодательной техники.

Некоторые ученые критикуют употребляемый законодателем термин «основание наследования». Так, например, В. А. Белов утверждает, что и закон, и завещание следует рассматривать в качестве источников гражданского права. В этой связи автор определяет завещание и закон как акты, в которых содержатся формально закрепленные обязательные правила поведения, исполнение которых обеспечивается государственным принуждением. Другое дело, что завещание будет относиться к числу так называемых ненормативных источников, то есть источников предписаний, касающихся отдельного конкретного случая (не имеющих всеобщего значения). И закон, и завещание определяют круг лиц, подлежащих призванию к наследованию; разница в том, что закон это делает для всех случаев определенного рода и вида, а завещание - для единственного случая открытия конкретного наследства. Закон есть необходимое условие существования наследственного права в целом как подотрасли гражданского права.


Завещание - это столь же необходимое условие возникновения данного конкретного наследственного правоотношения [13]. Резюмируя все сказанное В. А. Беловым, отметим, что по сути, он рассматривает завещание и закон как два различных способа определения круга лиц (наследников), подлежащих призванию к наследованию.

В. И. Серебровский, рассматривая основания призвания к наследованию на основе норм советского права, пришел к следующему актуальному и для действующего законодательства выводу: при наследовании по закону, непосредственно сам закон основанием наследования не является, ведь наследование не возникает из него.

Фактически наследование возникает из совокупности предусмотренных законом юридических фактов, то есть из фактического состава. Так, при наследовании по закону требуется наличие следующих юридических фактов: смерть наследодателя (биологическая или же юридическая), состояние в браке с наследодателем, наличие родства с наследодателем, и т.п.

Сказанное в полной мере относится и к наследованию по завещанию.

Таким образом, как для наследования по завещанию, так и для наследования по закону необходим целый перечень предусмотренных законом юридических фактов. Вместе с тем, по справедливому утверждению Ю. К. Толстого, отсутствие хотя бы одного из них исключает призвание наследника к наследованию по крайней мере по тому основанию, по которому он был бы призван к наследованию, если бы весь этот перечень был налицо [14].

В ходе анализа нормы ч.1 ст. 1111 ГК РФ обращает на себя внимание порядок, в котором перечислены виды наследственного правопреемства. Так, на первое место законодатель поместил наследование по завещанию, а на второе - наследование по закону. Следует отметить, что наследование по завещанию поставлено на первое место не только в ст. 1111 ГК РФ, но и в целом в разделе V ГК РФ: наследованию по завещанию посвящена глава 62, за которой следует глава 64 «Наследование по закону».

Таким образом, данная норма еще раз подтверждает, что наследование по завещанию является ведущим основанием , а наследование по закону носит подчиненный, субсидиарный характер . Также Конституционный суд РФ подчеркнул приоритетный характер выраженной в завещании воли частного лица - наследодателя. Что касается наследования по закону, то в соответствии со ст. 1111 ГК РФ, оно имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием [15].