Добавлен: 28.04.2023
Просмотров: 272
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Понятие и правовая природа гражданско-правового договора
1.1. Понятие договора в теории гражданского права и современном законодательстве
1.2. Правовая природа гражданско-правового договора
2. Значение и сфера применения гражданско-правового договора
2.1. Значение договора в регулировании общественных отношений
- договоры, которые заключаются государственными субъектами права, что представляет собой непосредственное государственное правотворчество;
- договоры, в которых участниками выступают государственные и негосударственные субъекты права, т.е. речь идет о совместном правотворчестве;
- договоры, которые заключают между собой негосударственные субъекты права – санкционированное негосударственное правотворчество[23].
Гражданско-правовые договоры могут носить как возмездный, так и безвозмездный характер, быть реальными или консенсуальными, поименованными и непоименованными.
Возмездными договорами являются договоры, в соответствии с которыми при передаче товаров, оказании услуг или выполнении каких-либо работ необходимым является проведение оплаты, т.е. конкретно указанной денежной суммы. Даже в тех случаях, когда в договоре нет указания на цену и не имеется невозможности ее определения, на основании его условий, при оплате за исполнение договора применяется цена аналогичная то, которая обычно имеет место для услуг, работ или товаров такого же рода[24].
Безвозмездный характер договора наоборот предопределяет то, что отсутствует встречное представление, на что имеется прямое указание в законодательстве. Так, некоторые договоры носят только возмездный характер – договоры купли-продажи, аренды, и т.д. Другие могут быть только безвозмездными, например – договор дарения. Также имеются договоры, которые могут являться, как возмездными, так и безвозмездными, например, договоры поручения или хранения[25].
Договоры могут подразделяться на консенсуальные и реальные, что связано с моментом начала действия договора, вступления его в силу. Консенсуальность является признаком договора, подразумевающим достижение согласия касательно всех существенных условий заключаемого договора. После получения подобного согласия, договор считается заключенным. Для реальных договоров договор считается заключенным с того периода времени, когда произошла передача вещи[26].
Следующая классификация договоров делит договоры на поименованные и непоименованные.
Первая категория договоров предполагает то, что правила о договоре нашли отражение в законодательных норма, то есть применительно к нашему законодательству, если его формулировка содержится в ГК РФ и, в том случае, если к нему возможно применение тех или иных норм регулирования, называется поименованным.
Непоименованным является договор, который не предусматривается законом или другими нормативными актами, не подразумевает применения норм права, а возможность заключения которого, которого определяет сами стороны[27].
Учеными также выделяются такие группы договорных отношений, как те в которых участвуют:
1) предприниматели;
2) граждане;
3) участники внешнеэкономических отношений[28].
Договоры также делятся на односторонние и двусторонние, что зависит от наличия либо отсутствия у одной, либо у обеих сторон участвующих в договоре встречных обязательств[29].
Также выделяются многосторонние договоры при наличии участия в договоре более двух сторон.
Также в зависимости от действия во времени договоры могут быть краткосрочного, долгосрочного или бессрочного характера[30].
Имеются классификации и по другим основаниям.
Таким образом, понятие «гражданско-правовой договор» имеет множество значений. Договор – это 1) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; 2) гражданско-правовое отношение, порождаемое договором-соглашением; 3) документ, содержащий условия соглашения.
1.2. Правовая природа гражданско-правового договора
Гражданский кодекс РФ является исключительно универсальным правовым инструментом при регулировании договорных отношений, а в случае невозможности разрешить правовые отношения напрямую, отсылает участников правоотношений к иным нормативно-правовым актам, например к федеральным законам[31].
Так как договор представляет собой сделку, то естественным выглядит указание, содержащееся в п. 2 статьи 420 ГК РФ о возможности применения к договорам правил о двух- и многосторонних сделках, что нашло отражение главе 9 ГК РФ, если Кодексом не предусматривается другое. Так, к договорам возможно применение указаний ГК РФ, включенных в п. 3 ст. 154 (о необходимости выражения согласованной воли сторон при заключении договора), ст. 157 (о сделках, которые совершаются под условием), ст. 158-165 (о формах сделок и их государственной регистрации), ст. 166-181 (о недействительности сделок)[32].
Конструкция главы 9 ГК РФ построена с учетом того, что она может быть применима в регулировании договорных отношений[33]. Кроме того, для односторонних сделок возможно применение соответственно общих положений касательно обязательств и о договоров, если при этом нет противоречия закону, одностороннему характеру и существу сделки (ст. 156 ГК).
Рассматривая правило, включенное в п. 3 статьи 420 ГК, о том, что к обязательствам, которые возникают из договора, возможно применение общих положений об обязательствах, указанных в ст.ст. 307 - 419 ГК, если правилами главы 9 ГК РФ и правилами касательно отдельных видах договоров, содержащихся в ГК не предусмотрено иное, необходимо отметить следующее. Все обязательственные правовые нормы делятся на две большие группы:
1) Общая часть обязательственного права, которая образует разд. III ГК РФ (ст. 307-453). Здесь содержатся нормы, касающиеся оснований возникновения обязательств, их исполнения, ответственности при нарушении, видов договоров, их заключения и т.д.[34];
2) Особенная часть обязательственного права. Здесь содержатся нормы, касающиеся регулирования отношений, возникающих из конкретных видов договоров (о купле-продаже, аренде, дарению и др.[35]).
Нормами Общей части обязательственного права регулируются все виды обязательств. По иному могут устанавливать правила касательно отдельных видов обязательств. Причем вопреки указанию п. 3 ст. 420 ГК РФ, некоторые специальные правила касательно конкретных видов договоров могут содержаться не только в Гражданском кодексе. Они находят отражение во многих других законах и иных правовых актах (транспортные уставы и кодексы, Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»[36] и т.д.).
Порой в законе говорится о дополнительном соглашении к договору. В практической деятельности заключение подобных дополнительных соглашений является достаточно распространенным явлением. Поэтому необходимо дать определение соотношения понятий договора и дополнительного соглашения к договору.
Словосочетание «дополнительное соглашение к договору» также многозначно. Под дополнительными соглашениями понимаются:
а) действия (соглашения) участников уже существующих договоров, направленных на изменение (дополнение) условий договоров-соглашений, изменение (дополнение) прав и обязанностей участников правоотношений;
б) документы, содержащие условия касательно изменений (дополнений) договоров-соглашений[37].
Важно иметь в виду, что дополнительное соглашение к договору не работает само по себе, поскольку в отсутствие того договора, к которому оно дополнительно (его незаключенность, недействительность), дополнительное соглашение есть юридический ноль[38].
Договорные отношения субъектов гражданского права основаны на их взаимном юридическом равенстве, исключающем властное подчинение одной стороны другой. В данном случае речь идет о свободе договора.
Принцип свободы договора является одним из центральных принципов в гражданском праве. Он не только получил прямое закрепление в ст. 1 и 421 ГК РФ, но им пронизываются почти все другие других нормы о договорах, т.е. происходит выражение такого более общего принципа, как диспозитивность[39]. Свобода договора имеет связь с такими началами гражданского права, как юридическое равенство и автономия воли субъектов гражданского права, беспрепятственное осуществление ими гражданских прав, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела (пп. 1–2 ст. 1 ГК РФ).
Основным предназначением принципа свободы договора, так же как и других принципов, является использование его для устранения пробелов в гражданском законодательстве, когда необходимо применение аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК РФ)[40].
В соответствии с общим правилам сторонам предоставлена свобода в общих рамках закона включении в договоры любых, не противоречащих закону условий, при этом каждый из контрагентов может действовать в своих интересах.
Традиционно выделяются три составляющих свободы договора:
- свобода заключение или не заключения договора;
- выбор вида заключаемого договора (в том числе смешанного или непоименованного договора);
- определение условий договора по своему усмотрению.
Кроме того, часть авторов в качестве независимых составляющих свободы договора выделяют: право выбора контрагента по договору формы договора[41]; выбора места и времени заключения договора, а также порядка его заключения; установления срока действия договора[42].
В качестве примера обобщения суждений об элементах, составляющих содержание свободы договора, можно привести высказывание Н.И. Клейн о том, что свобода договора проявляется в следующих различных аспектах, предусмотренных ст. 421 ГК РФ: это право самостоятельно решать, заключать или не заключать договор (и, как правило, отсутствие возможности понудить контрагента к заключению договора в судебном порядке); предоставление сторонам договора широкого усмотрения при определении его условий; право свободного выбора контрагента договора; право заключать как предусмотренные ГК РФ, так и не поименованные в нем договоры; право выбора вида договора; право заключать смешанные договоры[43].
Свобода договора означает также право сторон договора выбрать его форму и способ заключения (ст. 434 ГК РФ); возможность сторон в любое время своим соглашением изменить или расторгнуть договор (ст. 450 ГК РФ); право выбрать способ обеспечения исполнения договора (гл. 23 ГК РФ) и др.
Подробное разъяснение в законодательстве содержания принципа свободы договора является необходимым для того, чтобы у участников гражданских правоотношений имелась реальная возможность по реализации их субъективных прав на равных началах с другими участниками этих отношений[44].
Применение такого приема законодательной техники, как перечисление правомочий субъектов гражданского права в контексте принципа свободы договора привело к возникновению в научной литературе точки зрения, в соответствии с которой свободу договора следует рассматривать не только как принцип гражданского права, но и как своеобразное субъективное гражданское право[45].
Свобода договора определяется как мера возможного поведения управомоченного лица. Субъективное право свободного заключения договора является абстрактным и не исчерпывается заключением или незаключением какого-либо конкретного договора с каким- либо определенным лицом. Конкретизация правоотношения, связанного с реализацией данного права, неизбежно потребует установления конкретного юридического факта, лежащего в основании возникновения данного права, что не представляется возможным. В силу этого свобода договора является конституционным, неотчуждаемым и неимущественным по своему характеру правом гражданина, возникающим с момента его рождения[46].
Вместе с тем свобода договора имеет и другие проявления. Так, по общему правилу стороны договора своим соглашением могут расторгнуть (прекратить) его (п. 1 ст. 450 ГК)[47].
Свобода договоров является небезграничной, поскольку в определенных отношениях она может быть ограничена. Так, например органами по регулированию естественных монополий могут определяться потребители, которые подлежат обязательному обслуживанию, а также установление цен (тарифов) или их предельного уровня на продукцию монополий[48].
Незаконным является навязывание предпринимателями своими контрагентами условий договоров, которые для них невыгодны, или необоснованно отказывать или уклоняться от заключения договора, что представляет собой разновидность недобросовестной конкуренции либо ограничение конкуренции[49]. Тщательная защита необходима гражданам-потребителям, которые заведомо являются более слабой стороны при взаимоотношениях с профессиональными предпринимателями[50].