Файл: Виды договоров (Понятие договора ).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.04.2023

Просмотров: 235

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

Общий смысл договоров в жизни людей и в регулировке имущественных и личных неимущественных отношений между ними непросто переоценить. Важным средством персонального правового регулирования имущественных и неимущественных отношений считается договор. Договор приводит к установлению юридической связи между участниками отношений.[1]

Использование договоров уже на протяжении многих тысяч лет объясняется помимо всего тем, что речь идет о разнообразной правовой форме, в которую могут входить совершенно различные по характеру общественные отношения. Ведущее назначение договора сходиться к регулировке, в рамках закона, поведения людей путем указания на пределы их вероятного и возможного поведения, а также последствия нарушения надлежащих требований.[2] Регламентирующая роль договора объединяет его с законом и нормативными актами. Условия договора отличают его от правовой нормы ключевым образом двумя основными особенностями. Первая связана с происхождением правил поведения: договор выражает только волю сторон, а правовой акт – волю создавшего его органа. Вторая различает границы действия первого и второго правила поведения: договор рассчитан на урегулирование поведения только его сторон – для тех, кто не относится к сторонам, он может создать права, но не обязанности, так правовой или же иной нормативный акт создает общее для всех правило (любое ограничение круга лиц, на которых распространяется правовой акт, им же определяется). Указанные особенности отличают только гражданско-правовой договор. В договоре, по которому перечисленные особенности отсутствуют, имеется в виду различные виды публично-правовых договоров, эта граница, отграничивающая его от нормативного акта стирается. Договор является идеальной формой активности участников гражданского оборота.[3]

Специфическим сборником договоров в праве является Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК) в его второй части. Гражданский Кодекс Российской Федерации обозначает договор как соглашение двух или нескольких лиц об изменении, установлении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Таким образом, ГК РФ не указывает примеров, какое значение имеет договор в обществе, в какой мере нужен он как институт обязательственного права, актуальность этого вопроса получает более выраженный характер. Заключение договоров приводит к установлению юридической связи между участниками гражданского оборота.[9]


Значимую роль в договорном регулировании по Гражданскому Кодексу принадлежит нормам, расположенным в его разделах I «Общие положения», а также III «Общая часть обязательственного права». Вышеперечисленные разделы включают множество норм, эти нормы предназначены для применения их к договорам, а часто им адресованы. Вместе с этим подобные нормы, которые имеют в виду договоры либо рассчитаны преимущественно на применение к подобным договорам, расположены в разделе II ГК «Право собственности и другие вещные права». Такие нормы составляют основу третьей части ГК (в данном случае имеется ввиду раздел, который посвящен интеллектуальной собственности).

ГК содержится около 30 законов, из них 20 это доля актов, отданных договорам (законы об ипотеке, страховании, а также транспортные уставы и кодексы и др.). Вместе с этим есть и большое количество других законов, а и указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, актов министерств и иных федеральных органов исполнительной власти.

Задачей предоставленной работы является изучение и исследование понятия, значения, классификации и видов договоров в гражданском праве России. С данной целью станут, исследованы договора, на основании которых складываются их видовые признаки. Объектом изучения курсовой работы является договорное право в российском законодательстве. Предмет изучения работы составляют проблемы видовой классификации договоров.

1. Понятие договора

Само понятие «договор» применяется в гражданском праве в разных значениях. Под договором понимают и юридический факт, который лежит в фундаменте обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором установлен факт назначения обязательственного правоотношения[1]. В данной работе рассмотрим договор как юридический факт, лежащий в основе обязательственного правоотношения. В этом смысле договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей согласно п. 1 ст. 420 ГК.

Договор - это наиболее общеизвестный вид сделок. Однако есть немногочисленные односторонние сделки, которые не относятся к числу договоров.[23] Большая часть встречающихся в гражданском праве сделок это договоры. Поэтому договор подчиняется общим для всех сделок правилам. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках.[2] К обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами о договорах и правилами об отдельных видах договоров п. 2, 3 ст. 420 ГК.


Также как и любая сделка, договор являет собой волевой акт. Однако этот акт обладает отличительными особенностями. Он представляет собой не разобщенные действия двух или более лиц, а общее волеизъявление, выражающее их общую волю.[16] Для того чтобы эта воля могла быть сформирована и закреплена в договоре, он должен быть свободен от какого-либо внешнего воздействия. Поэтому ст. 421 ГК фиксирует целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора.

Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского права свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор. Пункт 1 ст. 421 ГК устанавливает: «Граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством». В настоящее время случаи, когда обязанность заключить договор установлена законом, не так многочисленны. Как правило, это имеет место тогда, когда заключение такого рода договоров соответствует интересам как всего общества в целом, так и лица, обязанного заключить такой договор.[3] Например, в соответствии с п. 1 ст. 343 ГК залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, застраховать за счет залогодателя заложенное имущество.[9]

Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора. Так, в приведенном примере, когда залогодатель или залогодержатель в силу закона обязан заключить договор страхования заложенного имущества, за ним сохраняется свобода выбора страховщика, с которым будет заключен договор страхования.[5]

В-третьих, договора свободу гражданского в вида Так, в с п. 2, 3 ст. 421 ГК могут договор, как так и не законом или правовыми Стороны заключить в содержатся различных предусмотренных или правовыми (смешанный [4] К сторон по договору в частях о элементы содержатся в договоре, иное не из сторон или смешанного

В-четвертых, договора свободу сторон при условий В с п. 4 ст. 421 ГК договора по сторон, случаев, содержание условия законом или правовыми В когда договора нормой, применяется поскольку сторон не иное норма), могут соглашением ее либо условие, от в [5] При такого условие определяется нормой. п. 2 ст. 616 ГК что обязан за счет ремонт, иное не законом или Если для видов законом не другое, то при договора могут к о что ремонт производить за счет а не это п. 2 ст. 616 ГК.[9]


При всей свободе договора, последний должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения. Существование императивных норм необходимо для защиты публичных интересов или интересов слабой стороны договора. Так, в целях защиты интересов потребителей п. 2 ст. 426 ГК устанавливает, что цена товаров, работ и услуг, а также другие условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей.[6] Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров п. 2 ст. 422 ГК.

Таким образом, к договорам применяется общее правило, как «закон обратной силы не имеет», что, конечно, придает стабильность гражданскому обороту. Участники договора могут быть в полной уверенности, что последующие изменения в законодательстве не могут изменить условий заключенных ими договоров.[7] Однако потребности дальнейшего развития гражданского оборота могут столкнуться с такими препятствиями, которые заложены в условиях заключенных договоров.[5] В целях превзойти эти препятствия в п. 2 ст. 422 ГК предусмотрена возможность изменения условий уже заключенных договоров путем введения обязательных для участников договора правил, действующих с обратной силой. При этом следует обратить внимание на то, что вновь введенные правила, только в том случае обязательны для участников ранее заключенных договоров, если обратная сила им дана законом. Иные правовые акты не могут действовать с обратной силой в отношении заключенных договоров.[8]

Подводя итог, можно сказать, что термин “договор” расшифровывается комплексно - и как соглашение, и как документ, закрепляющий это соглашение, и как возникающее обязательство. Таким образом, следует определить, в каком именно из приведенных значений употребляется термин “договор” в той или иной норме Гражданского кодекса.

Требования, на которых достигнуто соглашение сторон, формируют содержание договора. Согласно юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные.

Значимыми признаются условия, которые нужны и достаточны для заключения договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо утвердить все его существенные условия.[6] Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из его существенных условий. Таким образом, важно четко определить, какие именно условия для данного договора являются существенными. Область существенных условий зависит от особенностей конкретного договора.[9] Например, цена земельного участка, здания, сооружения, квартиры или другого недвижимого имущества является существенным условием договора купли-продажи недвижимости по п. 1 ст. 555 ГК, хотя для обычного договора купли-продажи цена продаваемого товара существенным условием не считается по п. 1 ст. 485 ГК. В решении вопроса о том, относится ли данное условие договора к числу существенных, законодательство устанавливает соответствующие ориентиры.[10]


Во-первых, существенными являются условия о предмете договора п. 1 ст. 432 ГК. Без определения того, что является предметом договора, невозможно заключить ни один договор. Таким образом, невозможно заключить договор купли-продажи, если между покупателем и продавцом не достигнуто соглашение о том, какие предметы будут реализованы в соответствии с данным договором. Нельзя заключить договор поручения, если между сторонами не достигнуто соглашение о том, какие юридические действия поверенный обязан осуществить от имени доверителя и т.д.[8]

Во-вторых, к числу существенных относят такие условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные. Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 339 ГК в договоре о залоге необходимо указать предмет залога и его оценку, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом.[11] Так же должно содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

В-третьих, существенными признаются такие условия, какие необходимы для договоров данного вида. Необходимыми, а стало быть, и значимыми, для конкретного договора считаются те условия, которые выражают его природу и без которых он не может существовать как данный вид договора. К примеру, договор обычного товарищества невозможен без определения сторонами общей хозяйственной или иной цели, для достижения которой они обязуются совместно действовать. Договор страхования неосуществим без установления страхового случая и т.д.

Наконец, в-четвертых, существенными являются и все без исключения условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Это означает, что по согласованию одной из сторон в договоре существенным является и такое условие, которое не признано таковым законом или иным правовым актом и которое не выражает природу данного договора.[17] Таким образом, требования, которые предъявляются к упаковке продаваемой вещи, никак не причислены к числу существенных условий договора купли-продажи действующим законодательством и не выражают природу данного договора. Но для покупателя, приобретающего вещь в качестве подарка, упаковка товара может стать существенным обстоятельством. По этой причине, если покупатель потребует утвердить условие об упаковке приобретаемого товара, оно становится существенным условием договора купли-продажи, без которого вышеуказанный договор купли-продажи не может быть заключен.[12]