Файл: Понятие и виды наследования (Развитие наследственного права в России).pdf
Добавлен: 30.04.2023
Просмотров: 255
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Понятие и содержание института наследования
1.1. Развитие наследственного права в России
1.2. Правоотношения и правопреемство при наследовании
2. Приобретение наследства и осуществление наследственных прав
2.1. Способы приобретения наследства
2.2. Понятие и состав наследства
3. Тенденции развития и проблемы наследственного права России
3.1. Наследственное законодательство России: недостатки и некоторые проблемы его применения
Наследственные правоотношения – правоотношения специфические, под ними зачастую понимаются различные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. По мнению одних ученых, наследственное правоотношение носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами[[15]]. Другие считают, что в случае наследования можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства.
Подобное понимание наследственного правоотношения по нашему мнению, представляется слишком узким, ибо наследование – это целый комплекс отношений, возникающих, как уже говорились, в связи со смертью физического лица (объявление гражданина умершим ст. 45 ГК РФ)[[16]].
По мнению А.А. Акатова для преемства в правах и обязанностях наследодателя мало наступления одного юридического факта (открытие наследства), необходима система фактов, состав юридических фактов, где наряду с центральным событием (смерть) важное место занимают действия, т.е. волевое поведение людей (действия по принятию наследства)[[17]]. Юридический факт – это в подавляющем большинстве случае тот акт поведения, который по воле лица, либо помимо его воли приводит в действие механизм правового регулирования[[18]]. Состав юридических фактов порождает сложный комплекс наследственных правоотношений.
Согласно ст. 8 ГК РФ основаниями для возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений являются события и действия[[19]]. Наследственные правоотношения являются одним из видов гражданских правоотношений, и, следовательно, обладают чертами и признакам, им присущими. Возникновение наследственных правоотношений, связано с событием – смерть человека. После смерти гражданина у наследника (по закону или (и) по завещанию) возникает право – принять (или не принять) наследство.
Таким образом, можно констатировать наличие абсолютного правоотношения, в котором праву наследника соответствуют обязанности неопределенного круга субъектов (именно это правоотношение именует наследственным)[[20]]. Тогда это правоотношение можно назвать правоотношением, возникающим из факта открытия наследства. Но данное правоотношение существует, как правило, не более 6 месяцев и прекращается вследствие возникновения иных наследственных правоотношений: правоотношения принятия наследства или правоотношения отказа от наследства.
Принятие наследства и отказ от наследства (как и составление завещания) – односторонние сделки[[21]], т.е. юридические факты, порождающие (изменяющие, прекращающие) гражданские права и обязанности, следовательно, и правоотношения. В юридической литературе не подвергается сомнению факт признания принятия наследства (и отказа от него) односторонней сделкой, а также несомненность обусловленности указанной сделкой правовых ее последствий (возникновение, изменение, прекращение субъективных прав и обязанностей) не позволяет объединить открытие наследства и принятие наследства в одно правоотношение. Из этого следует, что самостоятельность принятия наследства как односторонней сделки (хотя в самой своей возможности зависящей от правоотношения по открытию наследства) также приводит к признанию существования отдельных (хотя, несомненно, связанных) правоотношений: абсолютного правоотношения по открытию наследства и абсолютного отношения по принятию наследства (либо отказа от него).
Правоотношения по принятию наследства в отличие от правоотношений из факта открытия наследства, как правило, существуют непродолжительный срок: это время фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом, либо момент подачи заявления наследником нотариусу о принятии наследства.
Согласно действующей ныне ст. 1152 ГК РФ, принятие наследства – это особый акт и, соответственно, отдельное правоотношение[[22]].
Правопреемство, как признано в науке гражданского права – это переход права одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения[[23]]. Правопреемство существует двух видов: универсальное (всеобщее) и сингулярное (частичное). Римскими юристами было сформулировано правило, согласно которому преемство происходит во всех правах и обязанностях, следовательно, носит универсальный характер.
Большинство ученых придерживаются точки зрения, об универсальном характере наследственного преемства, однако представление сущности универсального правопреемства не одинаково. Таким образом, под универсальным правопреемством они понимают переход к наследникам:[[24]]
- совокупность прав и обязанностей определенного лица;
- совокупности имущественных прав, принадлежащих гражданину и не связанных с личностью их носителя;
- всего комплекса юридических отношений умершего;
- наследства как единого целого;
- совокупности имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица;
- не только имущественных пав и обязанностей, но и право образовательных правомочий, которые отражают процесс становления субъективного права.
Большинство российских цивилистов считает, что в российском законодательстве, как и в законодательстве большинства стран континентальной Европы, наследование определено как вариант универсального, непосредственного правопреемства.
Новое наследственное законодательство РФ впервые устанавливает, что при наследовании имущества умершего переходит к другим лицам в порядке особого рода – в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (п.1 ст. 1110 ГК РФ)[[25]].
Таким образом, наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества. Указанный гражданско-правовой термин, раньше встречался только в научных изданиях, законодатель же ввел термин в тексте закона и раскрыл сущность данного понятия.
Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей, а также предполагает переход наследства в один и тот же момент, что означает, что вне зависимости, как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации (например, право на недвижимое имущество), наследники приобретают имущество в одни и тот же момент: со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ)[[26]].
Некоторые правила раздела V ГК РФ «Наследственное право» предусматривают в виде исключения, что правопреемство при наследовании может быть и сингулярным. В этих случаях «к другим лицам» переходит отдельное имущественное право. Правило о переходе права на принятие наследства установлено для случая, когда наследник умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. Предусматривается, что его право на принятие причитавшегося ему наследства переходят к его наследникам, так как это не универсальное, а сингулярное правопреемство[[27]]. ГК РФ устанавливает, что право на принятие наследства при этом «не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника» (п.1 ст. 1156 ГК РФ).
Новая трактовка универсальности нисколько не ломает цельность конструкции наследственного правопреемства. Речь идет лишь о четком разграничении наследственных правоотношений, возникающих по поводу одного наследства, но по различным основаниям. В рамках соответствующих правоотношений наследование в полном объеме подчиняется правилам об универсальности наследственного правопреемства. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое «возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе»[[28]].
Таким образом, универсальность обозначает переход прав, так и обязанностей наследодателя (кроме тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя) как единого целого когда наследник не может избирательно принять те или иные права и обязанности, отказавшись от других. Ограничение ответственности наследника по долгам наследодателя размером наследственной массы не изменяет в этом отношении сущности универсального правопреемства.
1.3. Основания наследования
Согласно ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146 – ФЗ (ред. от 28.03.2017) (далее – ГК РФ) наследование допускается как по завещанию, так и по закону[[29]]. (Приложение 1)
В ст. 1137 ГК РФ также упоминается о завещании и о законе как основании наследования.
Если обратиться к ст. 1152 ГК РФ («Принятие наследства»), а точнее к абз. 2 п. 2, то законодатель, подчеркивая возможность призвания наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям, помимо традиционных (завещание, закон), называет такие основания, как наследственная трансмиссия, открытие наследства и тому подобное.
Относительно таких оснований наследования, как завещание и закон, вопросов не возникает, так как наследование по названным основаниям, как нами было уже отмечено, традиционно для нашего отечественного законодательства. Например, наследование по названным основаниям предусматривалось ст. 416 Постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР»[[30]] и ст. 527 Гражданского кодекса РСФСР[[31]].
Современное законодательство, регламентирующее наследственные правоотношения, кроме традиционных оснований наследования называет, как нами отмечено выше, наследственную трансмиссию, открытие наследства и тому подобное.
Сколько же все-таки оснований наследования? Для ответа на этот вопрос обратимся к мнению научного сообщества.
Г.Г. Черемных подчеркивает, что наше российское наследственное право предусматривает два основания наследования. К таким основаниям он относит закон и завещание. Наследственную трансмиссию Г.Г. Черемных относит к такому основанию, как закон[[32]]. (Приложение 2)
Конституционный Суд Российской Федерации, неоднократно рассматривая жалобы граждан, в которых нормы о наследственной трансмиссии подвергались оспариванию как неконституционные, характеризует нормы о наследственной трансмиссии как обеспечивающих наследственные права граждан[[33]].
В поддержку того, что существует два основания наследования, мы сошлемся на мнение З.В. Каменевой, которая, комментируя ст. 1152 ГК РФ пишет: «При признании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону) наследник может принять наследство, причитающееся ему, по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям»[[34]].
О том, что существует несколько оснований наследования, кроме двух традиционных, говорится только в абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ. Для дальнейшего анализа нам необходимо процитировать положения названного абзаца. Итак: «При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям»[[35]].
Отсюда можно сделать вывод о том, что перечисленные основания, законодатель разделили, на наш взгляд, на две группы. К первой группе отнес такие основания, как завещание и закон, а ко второй – наследственная трансмиссия, открытие наследства и тому подобное. Но, как показал анализ научной публикации и судебной практики, выделяют два основания наследования, завещание и закон.
Кроме того, в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1[[36]] предусмотрены отдельные статьи, которые устанавливают требования к выдаче свидетельства о праве на наследство по закону (ст. 72) и по завещанию (ст. 73). А о том основании наследовании, как наследственная трансмиссия, в Основах не упоминается.
Только в п. 12 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, которые утверждены Правлением Федеральной нотариальной палаты 28 февраля 2006 г.[[37]] (далее – Рекомендации), перечисляются три основания для призвания к наследованию – завещание, закон и наследственная трансмиссия.
То есть лицо, являющееся наследником по завещанию и по закону. Вправе принять наследство и по завещанию, и по закону, а также принять наследство по одному из оснований наследования, не принимая наследство по другим основаниям.
Как это выглядит на практике. Допустим, у наследодателя два сына, оба являются наследниками первой очереди по закону. Состав наследственной массы – дом, квартира и машино-место, квартира завещана старшему сыну, дом – младшему, машино-место в завещание не включено.