Файл: Понятие и виды наследования (понятие субъектов наследственных правоотношений).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.04.2023

Просмотров: 50

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы данной работы заключается в том, что наследственные отношения в той или иной мере затрагивают интересы каждого гражданина, они распространены повсеместно, а значит, полное, детальное исследование и регулирование данных отношений является насущной потребностью для любого общества.

В настоящее время присутствует внешнее сходство основных моделей институтов наследственного права, действовавших на предшествующем этапе российской истории - советском и действующих на современном этапе. Однако идеология нового российского наследственного права по сравнению с прежним наследственным правом РСФСР имеет существенно иной смысл, обусловленный новой организацией экономических, государственно-правовых, социальных, культурных, нравственных условий жизни общества в современной России. Новое наследственное право России в недостаточной мере отвечает идеям охраны интересов семьи и справедливого частного обеспечения определенных лиц за счет наследственного имущества, в связи с чем данная тема является весьма актуальной.

Цель данной работы заключается в изучении понятия и видов наследования.

Поставленная цель обусловила выдвижение следующих задач:

- дать характеристику понятия «наследства» и его оснований;

- дать понятие субъектов наследственных правоотношений;

- охарактеризовать наследование по закону;

- охарактеризовать наследование по завещанию.

Предметом исследования является правовые нормы, регулирующие наследование по закону.

Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений, возникающих при характеристике понятия и видов наследования.

Методологической основой дипломного исследования явились общенаучные диалектические методы познания и частно-научные методы: описательный, формально-юридический, формально-логический, сравнительно-правовой, конкретно-исторический.

По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка использованных источников.

1. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие наследования


В объективном смысле право наследования – это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью гражданского права.

В субъективном смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства [7, с. 11].

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан, ибо по наследству переходит только имущество, составляющее собственность граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности (у наследников) [6, с. 121].

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК) [3].

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены личными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других. Большинство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умершего гражданина переходит к другим лицам.

В п. 1 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству. Во-первых, это переход имущества от умершего к другим лицам в неизменном виде. Проявляется указанная черта в том, что не меняются характер, содержание и объем соответствующих прав и обязанностей [8, с. 111].

Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных коллективных образований законодательство устанавливает ряд исключений из этого положения. Скажем, наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право лишь на получение компенсации, соразмерной той доле в общем имуществе такого хозяйства, которую он унаследовал (п. 2 ст. 1179 ГК) [3].

Такая конструкция оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего права.

Во-вторых, наследство переходит как единое целое. Уже давно замечено, что наследственное имущество – это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей. В литературе его называют также наследственной массой [9, с. 16].


Третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно совершается в один и тот же момент. Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права раньше, а другие позже. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные известные и неизвестные ему права умершего.

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание.

Действующий ГК ставит на первое место наследование по завещанию (ст. 1111). Это объясняется тем, что российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Приоритетность наследования по завещанию закреплена нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК) [10, с. 33].

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. В ст. 40 СК указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и(или) в случае его расторжения, т.е. развода.

1.2. Субъекты наследственных правоотношений


Наследственные правоотношения - об­щественные отношения, возникающие при переходе материальных и нематериальных благ умершего лица другим лицам в порядке насле­дования независимо от основания наследования. Состав наследственных правоотношений образу­ют следующие элементы: субъекты, содержание и предмет наследственных правоотношений [11, с. 45].

Наследование - это процесс передачи иму­щества (наследства, наследственного имущест­ва) умершего к другим лицам.

Субъектами наследственных правоотноше­ний являются наследники.

Наследниками могут быть физические лица, указанные в завещании или в законе и находя­щиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и ро­дившиеся живыми после открытия наследства дети. Эти лица являются правопреемниками на­следодателя. При этом закон не ограничивает круг наследников дееспособностью, по возрасту, отношением к гражданству какой-либо стра­ны. Это значит, что наследниками могут быть не только совершеннолетние, но и несовершенно­летние лица, а также дееспособные и недееспо­собные граждане. Призываться к наследованию могут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства [12, с. 36].

Данные положения относятся к наследова­нию по закону и по завещанию.

В ситуациях, когда граждане, являющиеся на­следниками друг друга, умирают в один и тот же день, они не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них.

Наследодатель вправе завещать свое иму­щество или его часть в пользу юридического лица - государственной, общественной, рели­гиозной организации или объединению, а также иному юридическому лицу. При этом к наследо­ванию могут призываться только юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства [13, с. 11].

Наследником может быть и государство. В том случае если отсутствуют наследники по за­кону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследни­ки отстранены от наследования, а также если ни­кто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства без указания, в чью пользу происходит отказ, то иму­щество умершего будет считаться выморочным и перейдет в порядке наследования по закону в собственность РФ [14, с. 3].

Российская Федерация, субъекты РФ, дру­гие населенные пункты, а также иностранные государства могут быть наследниками, если в отношении них наследодателем совершено за­вещание.


В общей теории права субъектами признаются участники правоотношений, обладающие по закону правоспособностью, т. е. способностью иметь гражданские права и нести обязанности.

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник (наследники) [15, с. 12].

Гражданский кодекс РФ не закрепляет понятия «наследодатель». Поэтому под наследодателем понимается умерший человек, обладавший на момент смерти определенным имуществом (наследством), которое в соответствии с законом может быть унаследовано наследником (наследниками) либо по завещанию, либо по закону.

Наследодателями как по завещанию, так и по закону могут быть только граждане (физические лица) [16, с. 16].

По нормам российского наследственного права и в силу ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, гарантирующей соблюдение права наследования, наследодателем в нашей стране может быть любое лицо, являющееся собственником того или иного имущества. Определенные ограничения в действующем законодательстве устанавливаются лишь для лиц, пожелавших составить завещание. Так, дееспособность наследодателя будет иметь значение только при составлении завещания, так как от дееспособности завещателя будет зависеть и действительность завещания как гражданско-правовой сделки. При наследовании по закону дееспособность наследодателя не имеет значения, так как наследство открывается в силу такого события, как смерть гражданина.

Так, Голансков А.А., Рябова Л.А. обратились в суд с иском к Голансковой Е.В. об установлении родственных отношений, признании действий нотариуса незаконными, признании свидетельств о праве собственности и праве на наследство по закону недействительными, признании наследников принявшими наследство, ссылаясь на следующие обстоятельства.

<дата обезличена> умер Галансков А.А., являющийся родным отцом истцов, постоянно проживающий до смерти по адресу: РБ, <адрес обезличен>. От отца осталось наследство, состоящее из бревенчатого жилого дома за номером <адрес обезличен> <адрес обезличен> РБ. Поэтому наследниками умершего является истцы и жена - ответчица Голанскова Е.В. Поэтому после смерти наследодателя его жена Голанскова Е.В. оставила бесхозным все наследственное имущество - дом и хозяйственные постройки и фактически начала проживать по адресу: <адрес обезличен>. В следствии этого наследственное имущество полностью пришло в негодность. Истец Голансков А.А., реализуя право наследника, вступил во владение наследственным имуществом, полностью отремонтировал за свой счет дом и хозяйственные постройки, оплатил за свой счет налог на имущество и землю и начал проживать в этом доме, т.е. Голансков А.А. фактически принял наследство и по настоящее время проживает в этом доме. Для того, чтобы узаконить принятие наследства и зарегистрировать право собственности на наследуемое имущество, истец Голансков А.А. в начале марта 2010 года обратился с заявлением к ответчику - нотариусу Велиевой Г.Н. о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Однако, заявление истца нотариусом не было принято и зарегистрировано. Отказ в принятии заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус мотивировала тем, что истец должен в судебном порядке установить родственные отношения с наследодателем, т.к. в свидетельстве о рождении истца фамилия отца указана «Голансков», а согласно свидетельству о смерти наследодателя его фамилия «Галансков». Ответчица Голанскова Е.В. после ремонта дома и надворных построек истцом Голансковым А.А., убедившись, что наследственное имущество в настоящее время опять представляет ценность для жилья, 22 марта 2010 года обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Несмотря на то, что ею также был пропущен срок для принятия наследства, а также необходимо было устанавливать родственные отношения с наследодателем, заявление от Голансковой Е.В. нотариусом было принято и ей <дата обезличена> выдано свидетельство о праве на наследство по закону 1/2 долю бревенчатого жилого дома. Выдача свидетельства о праве собственности от <дата обезличена> Голансковой Е.В. на 1/2 доли дома и надворных построек является незаконным, так как согласно ст. 34 СК РФ они были куплены им до вступления Галансковым А.А. в брак с ответчицей <дата обезличена> и не являются совместно нажитым имуществом. 25 марта 2010 года истцы обратились к нотариусу с заявлением о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство ответчице. В нарушении требований гл. 11 «Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство», «Основ законодательства о нотариате» от 11.02.1993 г. № 4462-1, нотариус, зная, что имеются другие родственники, незаконно выдала свидетельство о праве на наследство одному из наследников - ответчице Голансковой Е.В. Так как нотариус Велиева Г.Н. отказалась у истцов принять и зарегистрировать заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство при личной явке, 24 мая 2010 года истцы засвидетельствовали свои подписи у другого нотариуса - 1 и направили заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу Велиевой Г.Н. по почте. Ответчик - нотариус Велиева Г.Н. отказалась принять поступившие по почте заявления истцов, в результате чего 26 июня 2010 года заявление истцов почтой были возвращены [5].