Файл: Понятие и виды наследования (Понятие и основания наследования).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.04.2023

Просмотров: 74

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


ВВЕДЕНИЕ

Важным событием, произошедшим в современный период, связанным с развитием института наследования стало принятие Государственной Думой Российской Федерации части третьей Гражданского кодекса РФ, которая соответствует новым глобальным изменениям частного права и также установление конституционной гарантии права наследования.

Актуальность выбранной мною темы обусловлена наметившимися в настоящее время тенденциями развития гражданско-правого института наследования по закону, включая широкое применение института наследования по закону в наследственных правоотношениях, существующих на данный момент. Наследственное право относится к числу одних из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права.

Интерес к наследственному праву в настоящее время резко повысился в связи с достижением наивысшей точки своего развития. И данное обстоятельство не может не отразиться на уровне новых научных знаний в области наследования по закону.

Объектом выступают правоотношения, возникающие в связи с наследованием.

Предметом являются нормы гражданского законодательства, которые регулируют вопросы, связанные с наследованием.

Реализация поставленной цели обусловила необходимость постановки и решения следующих конкретных задач:

1. Изучить общие положения о наследовании;

2. Рассмотреть понятие и основания наследования;

3. Изучить состав наследства;

4. Выделить субъекты наследственного права;

5. Рассмотреть наследование по закону;

6. Изучить наследование по завещанию.

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1.1. Понятие и основания наследования

Понятие наследования впервые стало известным в связи с установлением третьей части Гражданского кодекса РФ[1].

Согласно ст. 1110 п. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации «При наследовании имущества умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное»[2].


Юридическая литература не дает конкретного определения наследованию. Так, например, Волкова Н.А. определяет наследование как приобретение наследником оставшегося после смерти наследодателя имущество. Ануфриева Л.П. полагает, что наследованием являются переходящие имущественные права и обязанности и некоторые личные неимущественные права наследодателя к одному или нескольким наследникам. Мисник Н.Н. рассматривает наследование как переходящее в порядке универсального правопреемства имущество умершего к наследникам.

Рассматривая такое понятие, как наследование, следует выделить ряд обстоятельств. Одним из них является то, что переход прав и обязанностей умершего гражданина осуществляется именно в порядке универсального правопреемства. Также, еще одним обстоятельством является переход всех прав и обязанностей к наследникам, за исключением тех, переход которых не допускается ГК в порядке наследования и иными законами либо в случае противоречия природе данных прав и обязанностей[3].

По мнению Хвостова В.М. далеко не все субъективные права и обязанности погибают со смертью наследодателя. Прекращаются лишь отношения, обусловленные личными качествами умершего гражданин. Это относится, в первую очередь, к личным неимущественным правам и обязанностям. Эти права и обязанности неотделимы от определенного субъекта и непередаваемы другим лицам. Примером является право на имя. По наследству не могут переходить права и обязанности тесно связанные с личностью наследодателя. Примером могут служить права и обязанности по возмещению вреда, алиментного характера, права на получение пенсии и.т.д.

Большая же часть прав и обязанностей наследодателя переходит к другим лицам. Данное явление считается правопреемством.

Существуют признаки, присущие универсальному правопреемству. Основным признаком является переход имущества в неизменном виде от наследодателя к наследникам. Данный признак проявляется в том, что переход наследства осуществляется в том же объеме и составе. Например, если имущество наследодателя было застраховано, то права и обязанности переходят к наследникам именно по договору страхования. Также, не прекращается право залога, в случае, если переходящий по наследству дом заложен. Следующим признаком универсального правопреемства является переход наследства «как единого целого»[4].

Наследственное имущество - это единство, комплекс имущественных и необходимых для их реализации неимущественных прав и обязанностей. Зачастую авторы именуют его наследственной массой. Третий признак универсального правопреемства заключается в том, что оно совершается в «один и тот же момент». Это подразумевает одновременный переход комплекса прав и обязанностей наследодателя к наследникам, то есть невозможно принять одни права раньше, а другие позже. Следовательно, наследник, принявший какие-либо отдельные права, признается автоматически принявшим и все известные и неизвестные ему права наследодателя[5].


Значение наследования заключается в том, что все граждане должны осознавать и быть уверены в том, что после их смерти все блага, полученные ими при жизни перейдут в соответствии с их желанием, а при отсутствии его выражения - согласно воле закона к близким родственникам. Также, в предусмотренных законом случаях принадлежащее наследодателю при жизни имущество перейдет к лицам, к которым он мог бы и не быть расположен (необходимые наследники). Осуществление этих начал обеспечивает интересы не только наследодателя и наследников, но и третьих лиц, для которых со смертью наследодателя возникают какие-либо правовые последствия[6].

В России наследственное право разделяет понятие «основание наследования» на 2 вида: наследование по завещанию и наследование по закону. Говоря иными словами, отличие одного основания от другого выражается в наличии или отсутствии волеизъявления умершего. Как указано в ч. 2 ст. 1111ГК РФ наследование по закону применяется в том случае, если оно не изменено завещанием и в иных случаях, установленных гражданским кодексом[7].

Прежде существующие гражданские кодексы устанавливали те же основания наследования. Отсюда следует, что российское гражданское законодательство традиционно подходит к делению основания наследования-по завещанию и по закону. Следует отметить, что наследование по закону являлось преимущественным в советский период. В ч.1 ст.1111 ГК РФ наследование по закону стоит после наследования по завещанию. Главы гражданского кодекса, посвященные наследованию, изложены в том же порядке. Как вытекает из самого термина, наследование по завещанию осуществляется в том случае, если наследодателем было составлено и оформлено завещание при жизни должным образом.

Наследование по закону осуществляется в случае, если:

  1. отсутствует завещание;
  2. суд признал завещание недействительным полностью или частично в соответствии с законным порядком;
  3. завещана лишь часть имущества, при этом наследоваться по закону будет имущество, не упомянутое в завещании;
  4. наследник по завещанию умер или произошла ликвидация юридического лица (наследника);
  5. отказ или непринятие наследства по завещанию наследником;
  6. недействительно завещание;
  7. имущество было признано выморочным;
  8. отсутствуют наследники, которые указаны в завещании[8].

Законодатель рассматривает наследование по закону и наследование по завещанию как два вида одного явления-наследования. В данном разделе акцент падает на единство правовых понятий. В случае наличия либо отсутствия завещания получатели имущества наследодателя именуются «наследниками». Необходимо обратить внимание на то что, оба основания пользуются равной юридической силой, несмотря на приоритет наследования по завещанию. Равным объемом прав и обязанностей наделены как наследники по закону, так и по завещанию[9].


1.2. Состав наследства

Наследство представляет собой одну из категорий наследственного права и подразумевает переход имущества после смерти его владельца к наследникам[10].

  • состав наследства включаются, принадлежащие наследодателю в соответствии со ст.1112 ГК РФ:

1)вещи. Как движимые, так и недвижимые. К ним следует отнести деньги, ценные бумаги, автомобиль, участок, жилой дом, драгоценности, денежные вклады и т.д. Исключение составляют вещи, которые изъяты из оборота, так как они не могут являться принадлежащими к гражданам.

2)иное имущество, включающее имущественные права и обязанности. К имущественным правам следует отнести права требования, также, права, заключенные наследодателем, которые вытекают из договоров и т.д. Под имущественными обязанностями наследодателя подразумеваются его долги.

  • ним относится ипотека, задолженность по уплате таможенных платежей и т.д.

Состав наследства включает в себя те имущественные права и обязанности, обладателем которых являлся сам наследодатель, когда находился в живых.

    • случае возникновения прав и обязанностей лишь в результате смерти наследодателя их переход невозможен от наследодателя к наследнику, а появляется у наследника по другим основаниям. Примером сможет служить договор личного страхования, то есть если наступила смерть застрахованного лица по данному договору, то страховая сумма выплачивается выгодоприобретателю, которым может являться наследник. В связи с тем, что наследодатель не имел права получать страховую сумму на момент открытия наследства, в данном случае не будет осуществляться наследственное правопреемство[11].

В случае определения состава наследства необходимо помнить о том, что в соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, которое было нажито супругами во время брака, считается их совместной собственностью. В п.1 ст. 34 СК РФ перечислено то, что относится к общему имуществу супругов. Также, супруг, осуществляющий ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и по каким-либо другим уважительным причинам не имеющий самостоятельного дохода, имеет право на общее имущество супругов.

Но существуют исключения. Вещи индивидуального пользования, к которым относится одежда и т.п., приобретенные супругами в браке, будут являться собственностью супруга, непосредственно пользовавшегося этими вещами. Также, имущество будет считаться личной собственностью, если оно принадлежало супругу до вступления в брак, либо было передано в дар на момент нахождения в браке или по наследованию[12].


Разберем вопрос о том, что не может входить в состав наследства. В соответствии с действующим законодательством в состав наследственной массы не включаются:

1)права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя. Сюда следует отнести право на возмещение вреда, который был причинен жизни или здоровью гражданина, право на алименты. Данные права и обязанности характеризуются тем, что они являются неразрывно связанными с личностью умершего. Данная связь должна предусматривать именно неразрывность, т.е. без этого правоотношения не могут осуществляться права или обязанности. Лицо, которому принадлежат эти права(например, право на получение алиментов) обладает правом на получение периодических платежей. Следовательно, в случае смерти гражданина, получавшего такие платежи, прекращаются данные права.

2)личные неимущественные права, к которым относятся: право на охрану жизни, право на тайну переписки, право на неприкосновенность брачного союза и его тайны.

Существует вопрос, касающийся исключения из наследственной массы неимущественных прав, который не до конца является решенным. Безусловно, наследованию не подлежит право на деловую репутацию, честь

и достоинство и т.д. В этом случае особое внимание отведено исключительным правам, а в частности, личным неимущественным правам автора[13].

Данные права не могут передаваться по наследству, но некоторые из них все-таки обладают таким правом, например, право на обнародование произведения. Более того, в п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ установлено, что личные неимущественные права и иные нематериальные блага, которые принадлежали умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, включая наследников правообладателя.

Корнем данной проблемы является то, что Закон «Об авторском праве смежных правах» право на обнародование произведения имущественное по своей сути относит к правам неимущественным[14].

Тем не менее, данная проблема была решена путем введения в действие части четвертой Гражданского кодекса, в ст. 1241 которой предусмотрено,что «Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя».