Добавлен: 14.05.2023
Просмотров: 258
Скачиваний: 3
В последствии стало иметь место выдача из имущества, предназначавшегося наследникам, некоторых частей (легатов и отказов) в собственность церкви. Отдельные народы, отступление от традиционных норм наследования по закону и определение наследника могло допускаться, например, в Риме, с разрешения всей общины, народного собрания (testamentum comitiis calatis). Необходимо отметить, что свобода подобных волеизъявлений допускалась гораздо труднее для недвижимого имущества гораздо легче для движимого имущества. В частности, германское обычное право допускало завещание только для движимости, а недвижимое имущество могло переходить исключительно к родственникам и, при этом, ими не наследовались долговые обязательства умершего. Также свободное волеизъявление довольно долго не имело силы для родового имущественного наследства. [15, с.62]
Наследование помещает одних людей изначально в более привилегированное положение, чем других. В силу этих причин, на протяжении всей истории, само право наследования постоянно критиковалось и оспаривалось. На Руси круг лиц, определенных наследованием по закону, также постепенной расширялся. В средние века он стал распространяться на ближайших и дальних родственников. При этом, сфера влияния гражданских прав русских людей расширяется по ходу истории, даже не взирая на различные стесняющие условия, вводимые Московским государством. В дальнейшем, уже в Российской Империи, наследственные права, еще больше расширяются права для наследодателя по отношению к любому имуществу, за исключением родового; т.е. в качестве наследников по закону мог выступать уже практически кто угодно. [11, с.108]
Одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 1918 года, наследование было отменено. Все имущество, которое оставалось после смерти владельца, объявлялось достоянием советского государства. Часть этого имущества могли получить только нетрудоспособные родственники умершего в качестве содержания. Впоследствии наследование вновь было введено в советской республике в 1922 году, однако общая сумма наследства могла составлять не более 10 000 червонцев. В дальнейшем данное ограничение на наследство отменили.
По Гражданскому кодексу РСФСР (1964 год) к наследникам по закону относились:
- в первоочередном порядке – дети (включая усыновленных), супруги и родители (усыновители) умершего, включая детей, которые родились после смерти умершего;
- во вторую очередь – братья и сестры умершего, его дедушки и бабушки как с обеих сторон. [7, с.29]
На протяжении всей истории развития наследственного права шел постоянный поиск таких норм и юридических институтов, которые максимально могли бы удовлетворить требования и потребности общества и отвечали бы тогдашней экономической и политической ситуации. Так и после развала советской системы и не дожидаясь введения в действие третьей части ГК РФ, законодатели правильно сочли нужным произвести хотя бы «косметический ремонт обветшавшего фасада» наследования по закону, а впоследствии и капитальный. С 1-го марта 2002 года вступила в силу 3-я часть ГК РФ, посвященная наследственному праву, в соответствии с которой число очередей наследников по закону было доведено до восьми. [3]
Основные принципы наследственного права остались неизменны, а то, что некоторые авторы называли новеллами наследственного права, в реальности лишь было кодифицированным закреплением уже известного на практике. Те семь изменений, которые с начала XXI-го века были внесены в пятый раздел части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации о наследовании, в общем являются незначительными с точки зрения развития наследственного права и носили в большей степени юридико-технический характер.
2. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
2.1. Наследование по закону
Наследование по закону производится главным образом в таких случаях, когда наследодателем не составлено завещания, либо о нем ничего не было известно, а закон как бы пытается угадать кому бы при жизни наследодатель оставил свое имущество, если бы все-таки было составлено завещание. Помимо этого, наследование по закону осуществляется, если завещание есть, однако оно (частично или полностью) признано недействительным, либо наследники оказались недостойными; либо не приняли или отказались принять наследство; либо в завещании наследодатель ограничился только указанием на лишение некоторых наследников права на наследство; либо если распоряжениями по завещанию охвачено не все имущество наследодателя. Поэтому на практике зачастую случаются ситуации, когда к наследованию одновременно призываются наследники и по завещанию, и по закону. [18, с.41]
К наследованию по закону призываются наследники в порядке очереди, которая предусмотрена ГК РФ, традиционно основывающаяся на степени родства наследодателя и наследников. При отсутствии наследников предыдущей очереди осуществляется переход к последующей. Доли наследников являются равными, исключение – наследники по праву представления, получающие на всех долю предка, как бы его представляющего. Отсутствие наследников (помимо их отсутствия в прямом смысле) – это случаи, когда никто из наследников не имеет права наследовать имущество наследодателя, либо они отстранены от наследства, либо лишены наследства наследодателем, либо отказались или не приняли наследства. [18, с.43]
Инновацией, привнесенной ГК РФ, является расширение круга наследников по закону. ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников, которые включают супругов наследодателя, родственников по пятую степень родства, пасынков, падчериц, отчима и мачеху наследодателя, а также лицам, которые не входят в круг наследников по закону, но находились на иждивении наследодателя. [3, ст.1142-1145]
ГК РФ при этом не изменил круга наследников первой очереди. По-прежнему к ним относятся дети наследодателя, его родители и супруг, т.е. в первую очередь, кроме супруга наследодателя, наследуют его родственники по прямой нисходящей и восходящей линии. Так как семейное законодательство равенство детей признает вне зависимости рождены ли они в браке или вне брака [5, ст.53], сохраняет в отношении родителей все права детей при признании брака недействительным [5, п.3 ст.30], лишении родительских прав [5, п.4 ст.71], дети независимо наследуют на равных основаниях. В случае смерти наследников до открытия наследства по праву представления к наследованию призываются их нисходящие родственники – внуки наследодателя, а также их потомки. При этом законодательством не определены критерии для установления степени родства с умершим лицом – возможных потомков внуков наследодателя. Анализируя совокупность норм третьей части ГК РФ, можно сделать вывод, что по праву представления в порядке первой очереди могут наследовать все кровные родственники по прямой нисходящей линии. [3]
Супруг наследодателя к наследованию может быть призван, если брак не был расторгнут к моменту открытия наследства либо признан недействительным. Отец имеет право наследство детей, если он состоял в браке на момент рождения ребенка с его матерью либо отцовство в соответствии с требованиями семейного законодательства было установлено. При этом не имеет значения, в каком порядке (принудительном или добровольном) и по чьей инициативе оно устанавливалось.
Прежде всего, к наследованию могут призываться родственники наследодателя. В законе установлено при этом, что степень родства определяется по числу рождений, которые отделяют родственников друг от друга. Приравниваются к рождению акты усыновления только в отношении усыновителя и его родственников, а также в отношении усыновленного и его потомков. [9, с.119]
Позитивный момент, несомненно, – выделение в достаточно содержательную отдельную статью правил о наследовании усыновленными и усыновителями. Нормы ГК РФ приведены в соответствие с Семейным кодексом Российской Федерации (далее по тексту – СК РФ), в котором следует прямо, что при усыновлении возникает правовая связь не только между усыновленным и усыновителем, но и между родственниками усыновителя, а также детям и внукам усыновленного. [5, ст.137] На данном основании наследственные правоотношения и возникают в случае наследования по закону. Исключение из общего правила о прекращении с кровными родственниками правовой связи делается в случаях, когда предусмотрена законом возможность сохранить отношения между отдельными кровными родственниками и ребенком. Таким образом, если ребенок является усыновленным, его имущество может наравне с усыновителем наследовать родитель, права которого были сохранены при усыновлении. Такая ситуация возникает, во-первых, когда при усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как неимущественные, так и имущественные) сохраняются желанию отца, если усыновитель – женщина, или по желанию матери, если усыновитель – мужчина. [5, п.3 ст.137] Во-вторых, в случае смерти одного из родителей (обоих родителей) по просьбе дедушки или бабушки ребенка могут быть сохранены отношения (как неимущественные, так и имущественные) по отношению к родственникам умершего родителя. [5, п.4 ст.137] Не требуется при этом согласия усыновителя, так как суд должен руководствоваться, в первую, интересами ребенка. Сомнений не вызывает, что при отсутствии указания о сохранении отношений с определенными лицами в решении суда об усыновлении эти отношения прекращаются. Нужно иметь в виду тот факт, что вышеперечисленные положения применяются во всех случаях наследования по закону, то есть имеют общее значение. Это достаточно важно, так как статьи ГК РФ, которые определяют очередность наследников, упоминания специального о наследовании усыновленных (усыновителей) не содержат.
В случае передачи ребенка на основании договора с органами опеки и попечительства в приемную семью на воспитание на определенный, в отличие от акта усыновления, срок условие проживания ребенка (детей) в приемной семье не порождает обязанностей и прав детей и родителей. Не приобретает права наследования находящийся под опекой ребенок на имущество опекуна. Несовершеннолетний подопечный и опекун юридически не приравниваются к ребенку и родителю. [8, с.74]
В законодательстве неосвещенным остается вопрос о правовых последствиях принятия детей на фактическое содержание и воспитание без соблюдения формальной процедуры усыновления. Речь идет в гражданско-процессуальном законодательстве о возможности в судебном порядке установить факт регистрации усыновления, но не факт усыновления как такового. Ребенок, так как в законе не установлено иное, фактически принятый на воспитание и содержание, после смерти своего содержателя может наследовать как нетрудоспособный иждивенец, который проживал совместно с наследодателем в течение не менее года до его смерти. Доля ребенка в данном статусе в имуществе наследодателя определяется в минимальном размере, а при отсутствии прочих наследников он может получить наследство по закону в порядке восьмой очереди. [3, ст.1149] Таким образом, положение детей, принятых на фактическое воспитание, которое сопровождается и их содержанием, значительно хуже положения усыновленных детей и положения падчериц и пасынков наследодателя. Усыновленный ребенок при наследовании по закону признается наследником первой очереди. Его доля при этом в наследстве умершего может значительно превышать по размеру обязательную долю, которая причитается необходимому наследнику. Он может, помимо этого, как состоять на содержании наследодателя, так и не быть на его содержании. А падчерицы и пасынки признаются наследниками по закону седьмой очереди. В связи с вышеизложенным предлагаем внести изменения в часть 3 статьи 1145 ГК РФ, включив в нее второй пункт, который расширить круг наследников по закону до фактических воспитателей и воспитанников, наряду с падчерицами и пасынками, мачехой и отчимом, а также предоставить им взаимные наследственные права.
Наследники второй очереди признаются наследниками только при отсутствии наследников первой очереди. Здесь были внесены некоторые дополнения и изменения. Во-первых, наиболее точно определено понятие сестер и братьев, это как полнородные (имеются общие родители), так и не полнородные (имеется только один общий родитель) сестры и братья. Не относятся к наследникам второй очереди двоюродные, троюродные и т.п. сестры и братья, а также сестры и братья, которые не имеют общих родителей, т.е. являются сводными. Во-вторых, законодатели ввели терминологическое изменение, назвав деда и бабку – дедушкой и бабушкой. В-третьих, новеллой в ГК РФ является название наследниками по праву представления племянниц и племянников наследодателя (детей его полнородных и не полнородных сестер и братьев). Например, это означает, что если сестра наследодателя умерла до открытия наследства, то племянники (дети сестры) получат долю умершего родителя – сестры наследодателя. Это имущество по ранее действующему ГК РСФСР стало бы выморочным. [20, с.62-63]
Наследство переходят к наследникам третьей очереди при отсутствии наследников первой и второй очередей. Ими являются тети и дяди наследодателя (полнородные и не полнородные сестры и братья любого из родителей наследодателя). Двоюродные сестры и братья, то есть дети теть и дядей наследодателя наследуют по праву представления, если они в момент открытия наследства были живы либо зачаты на этот момент, а родились уже после смерти наследодателя. Поэтому, если сестра наследодателя умерла до открытия наследства, то ее сын получит имущество своего дяди (брата матери), но только при условии отсутствия наследников первой и второй очередей. [20, с.64]
Родственники третьей степени родства относятся к четвертой очереди наследников – прабабушки и прадедушки; родственники четвертой степени родства – к пятой очереди – двоюродные внучки и внуки (дети родных племянниц и племянников наследодателя), двоюродные бабушки и дедушки (родные сестры и братья бабушек и дедушек наследодателя); родственники пятой степени родства – к шестой очереди – двоюродные правнучки и правнуки (дети двоюродных внучек и внуков), двоюродные тети и дяди (дети двоюродных бабушек и дедушек наследодателя). [20, с.64]
Внуки наследодателя, а также их потомки, могут наследовать только по праву представления, в качестве наследников какой-либо очереди в законодательстве они не названы. То же касается и других лиц, имеющих право наследовать по праву представления.
Возможна такая ситуация, когда внук, который имеет право наследовать по представлению, в то же время является и наследником как нетрудоспособный иждивенец умершего лица. Такое обстоятельство имеет очень важное практическое значение, так как доли наследства, которые причитаются как нетрудоспособному иждивенцу или наследнику по праву представления, определяются по-разному. Необходимо признать, что закон в таких случаях не предоставляет наследнику право выбора, и он признается наследником только по праву представления. На основании ГК РФ наследниками в качестве нетрудоспособных иждивенцев признаются лица, которые не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. [3, п.1 ст.1148]
В данном случае одобрить решение законодателя нельзя. М.Э. Смоленский справедливо отметил, что если бы дочь наследодателя дожила до открытия наследства (что исключается для внуков наследование по праву представления), например, внучка-иждивенец была бы все же призвана к наследованию наравне с прочими наследниками первой очереди. «Приобретя же право наследования в качестве «иждивенца», он должен призываться в качестве «иждивенца» и в том случае, когда его отец (сын наследодателя) не доживет до открытия наследства. Аналогично должен решаться вопрос и в отношении правнуков». [9, с.189]