Добавлен: 18.05.2023
Просмотров: 426
Скачиваний: 2
В первую очередь необходимо учитывать необходимость обеспечения интересов членов семьи умершего, его близких и дальних родственников различной степени родства и иждивенцев, являющихся нетрудоспособными. Существует мнение, что законодатель предполагает о самых вероятных лицах, которым наследодатель привлек бы к получению наследства, если смог бы выразить собственную волю.
При расширении в сравнении с ранее действующим законодательством круга наследников на основании закона за счет включения к их числу родственников будет достаточным отдаленной степени родства и даже определенных свойственников, законодатель к тому же преследует предотвращения превращения наследства в выморочное имущество.
Включение гражданина к числу наследников по закону базируется на одном из следующих правовых фактов:
1)степени родства с наследодателем;
2)усыновления наследодателя;
3)усыновления ребенка наследодателем или родственником наследодателя;
4)заключение брака с наследодателем;
5)установленного законодательством свойства между наследником и наследодателем;
6)нахождения наследователя на иждивении при соблюдении установленных действующих законодательством условий.
Во-вторых, наследование на основании закона характеризуется тем, что кроме круга наследников действующим законодательством определен порядок их призвания к наследованию. Наследники на основании законы разделены на очереди и подлежат призыву к наследованию не все и в один момент, а последовательно – в порядке очереди.
Очередность состоит в том, что наследники каждой очереди должны призываться к наследованию на основании закона, если не имеется ни одного наследника из предшествующей очереди, куда следует включить и наследников по праву представления на основании права представления.
Приобретение права на наследство хотя бы одним из наследников из категории предшествующей очереди исключает возможность призвания к наследованию всех остальных наследников последующих очередей.[9]
На данный момент российский законодатель не дал законного определения термина «завещание». Отсутствие либо недостаточное верное определение данного понятия характерно не только российскому праву, но и праву иных государств, в связи с этим понятие завещания мы должны вывести на основании систематического и доктринального толкования правовых норм.
Завещание выступает в качестве личного распоряжения гражданина о собственном имуществе на случай смерти с определением наследников, совершенным в определяемой законом форме и удостоверенный лицами, установленными в законе. Понятие «завещание» используется в двух значениях: завещанием считается как сам документ, где располагается воля завещателя, так и акт непосредственной воли завещателя, определяющих наличие еще двух факторов – волевого и интеллектуального.
Следовательно, в условной форме составления завещание можно поделить на три момента:
1)волевой;
2)формальный;
3)интеллектуальный.
Волевой момент завещания прямо связан с намерением завещателя совершить распределение имущества среди данных наследников именно в таком, а не в другом порядке, именно в этих долях и именно таким образом, и никак иначе.
Формальный момент завещания прямо связан с техническим механизмом составления завещания, его удостоверения и принятия на хранение, а также дальнейшего оглашения и исполнения в отношении наследников и наследственного имущества всех действий по правовому закреплению их положения.
Интеллектуальный момент завещания – это понимание, осознание завещателем сущности происходящего.
Другими словами, завещатель должен осознавать правовую суть завещания, юридические последствия совершаемых им действий по распоряжению собственным имуществом в случае смерти; он понимает, что весь объем его вещных прав перейдет к определенным лицам, и они станут правообладателями либо носителями обязанности по возникшим отношениям правового характера, связанные с его имуществом.
Таким образом, завещание устанавливается как распоряжение гражданина в случае смерти принадлежащим ему имуществом, оформленное надлежащим образом согласно требованиям действующего законодательства.[10]
Глава 2.Порядок принятия наследства
2.1.Принятие наследства
По результатам открытия наследства (после наступления смерти наследодателя) комплекс прав и обязанностей умершего не переходит к иным лицам в рамках универсального правопреемства.
Для того, чтобы стать преемником наследственных прав и обязанностей наследодателя, наследник, в первую очередь, должен призываться к наследованию и, во-вторых, должен выразить свою волю на принятие наследства.
Завершением развития наследственного правоотношения признается момент, когда наследник признается субъектом прав и обязанностей, ранее возложенных на наследодателя, что принято именовать «принятием наследства».
Принятие наследства подлежит осуществлению при помощи определенных действий, которые направлены на формирование правовых последствий (приобретение наследства). Следовательно, это сделка, притом сделка одностороннего характера, которая выражает свободную, ничем не связанную волю призванного наследника.
Принятие наследства представляет из себя осознанный и волевой акт наследника по завещанию либо по закону, по итогам которого он замещает наследодателя во всем комплексе прав и обязанностей имущественного характера, других имущественных состояний, участником которых ранее был наследодатель. В результате принятия наследства обеспечивается достижение результата наследования, то есть переход к наследникам всей наследственной массы.[11]
Следовательно, в том случае, если наследник решит принять наследство, он может сделать это двумя способами (статья 1153 ГК РФ):
1)при помощи подачи заявления в письменной форме;
2)при помощи фактического вступление во владение имуществом.
Обратимся к материалам судебной практики.
В статье 28 ГПК РФ определено, что споры по наследственным делам подлежат рассмотрению по месту проживания либо месту нахождения ответчика. Вместе с тем в практике судов разработано правило, что до момента принятия наследства подобные споры следует исследовать по месту открытия наследства.
Помимо этого, в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании»[12] определено, что если спор связан с наследованием нескольких объектов недвижимого имущества, которые находятся на территории юрисдикции нескольких районных судов, то иск может быть подан в любой суд по месту открытия наследства.
Как определено в п. 17 Постановления № 9, под местом открытия наследства понимается последнее место проживания наследодателя на момент открытия наследства (пункт 1 статьи 20, часть 1 статьи 1115 Гражданского кодекса РФ). Место проживания наследодателя может быть подтверждено конкретными документами либо, как установил Верховный Суд РФ, в исключительных случаях - в судебном порядке. На это напрямую указывает законодательство в пункте 9 части 1 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса РФ[13]. В подобных случаях суды могут оценивать продолжительность проживания наследодателя в определенном месте к моменту открытия наследства, нахождение в данном месте наследственного имущества и иные обстоятельства, которые говорят о преимущественном проживании в данном месте наследодателя.
Так, установление места открытия наследства обладает важным значением при решении вопросов, которые связаны с наследованием. Место открытия наследства – это постоянное место проживания гражданина, которым следует считать место, где гражданин на постоянной либо преимущественной основе проживает.
Не считается местом открытия наследства временное место проживания наследодателя, вне зависимости от длительности проживания.
С нарушением вышеприведенных положений было принято решение городского суда Иркутской области, в соответствии с которым в удовлетворении требований по иску А.С.А. к М.А.С. о признании недействительным свидетельства о праве на наследство, государственной регистрации права собственности отказано, встречные требования по иску М.А.С. к А.С.А. о признании недействительным свидетельства о праве на наследство подлежат удовлетворению.
Как исходит из материалов дела, данный спор образовался между двумя наследниками в отношении имущества умершего М. С. А., каждый из которых в определенный законодательством срок обратился к нотариусу за принятием наследства в виде помещения жилого типа.
Вместе с те наследнику второй очереди, который получил право на имущество брата после получения отказа от доли в наследстве первой очереди – отца наследодателя в рамках пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса РФ, свидетельство о праве на долю в квартире выдал нотариус.
Дочь наследодателя М.А.С. обратилась в нотариальную контору по месту временной регистрации М.С.А. в г. С**** и приняла в наследство всю квартиру, которой в дальнейшем распорядилась при помощи отчуждения ее на основании сделки договора купли-продажи третьим лицам.
При решении вопроса о месте открытия наследства, обладающий существенным значением, суд сделал вывод о том, что последним местом проживания наследодателя выступает г. С****, где он на постоянной основе жил, умер и был похоронен. Вместе с тем он ссылался на справку председателя ЖСК о постоянной регистрации М.С.А. к моменту смерти в г. С****, а также на информацию администрации **** МО о снятии его с регистрации.
К тому же в материалах дела были справки того же лица – председателя ЖСК, в соответствии с которым регистрация наследодателя и его жительство в г. С **** обладало временным характером.
Помимо этого, исходя из официально ответа за судебный запрос Управление Федеральной миграционной службы РФ следует, что М. С. А. был зарегистрирован в г. С **** по месту пребывания. Данный факт подтверждается и копией свидетельства о регистрации по месту пребывания.
Данные противоречия судом не были устранены, оставлены без внимания и дальнейшей оценки при вынесении решения не получили.
Суд также не проверил, кому принадлежало помещение жилого типа, где жил наследодатель, на каком праве он там жил, не имеются ли в решении указания на другие обстоятельства, которые были бы определены судом и говорили о постоянном характере проживания М. С. А. в данном городе.
Суд в решении ссылался на абзац 7 пункта 6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, которые были утверждены решением правления Федеральной нотариальной службы, но при отсутствии у М. С. А. регистрации и наличии лишь временной регистрации по месту пребывания, не применил нормы части 2 статьи 1115 ГК РФ.
На открывшееся наследство в РФ может быть заведено лишь одно наследственное дело. Однако суд, при решении требования А. С. А. о недействительности свидетельства о наследстве М. А. С. Не проверил выполнение нотариусом, которые открыл наследственное дело, норм Методических рекомендаций об извещении об этом нотариуса по последнему месту проживания наследодателя или территориальной орган Росрегистрации.
При подобных обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда от 20.09.2015 года отменила судебное решение первой инстанции с направление дела на новое рассмотрение в этот же суд. [14]
Заявление о принятии наследства может подаваться лично самим наследником либо его законным представителей, передано через иное лицо или отправлено по почте. В двух последних случаях подпись наследника (или его законного представителя) на данном заявлении должна свидетельствоваться нотариусом или должностным лицом, которому было предоставлено право совершать соответствующие нотариальные действия (речь ведется о должностных лицах исполнительных органов власти на уровне субъектов РФ и должностных лицах консульств).
Фактический либо неформальный способ принятия наследства заключается в том, что наследникам предоставляется право принять наследство «фактически», то есть совершить действия, которые будут говорить о подобном желании наследника.
Вместе с тем, речь ведется не только о фактическом вступлении во владение имуществом, а о любых действиях, которые говорят об отношении к наследственному имуществу как к собственному. В законодательстве (статья 1153 ГК РФ) приводится примерный перечень подобных действий:
1)вступление во владение либо управление наследственным имуществом;
2)принятие мер, связанных с сохранением наследственного имущества;
3)его защита от посягательств либо притязаний третьих лиц;
4)производство за собственный счет расходов, связанных с содержанием наследственного имущества;
5)оплата за собственный счет долгов наследодателя либо получение от третьих лиц денежных средств, которые причитаются наследодателю.[15]