Файл: Система источников предпринимательского права (Теория концепции источников предпринимательского права).pdf
Добавлен: 13.06.2023
Просмотров: 321
Скачиваний: 3
Во-вторых, смешение обычаев и обыкновений порождено существованием в международном торговом обороте еще одного смежного с рассматриваемыми института - узансов. Узанс (узанция, обыкновение, торговый обычай, торговое обыкновение) - это «постоянно применяемое, общепринятое в деловой практике правило, положение, порядок вещей; к торговому обычаю обращаются в случаях, не предусмотренных в договоре, контракте».
Таким образом, узанс определяется как торговый обычай и как обыкновение одновременно, что приводит к правовой неопределенности данных терминов.
Однако следует отметить, что «узанс» - термин скорее экономический, чем юридический, введенный для определения «заведенного порядка или фактически установившегося в торговых отношениях правила, которое используется для определения воли сторон, прямо не выраженной в договоре».
В целом нельзя согласиться с возможностью отождествления обычаев делового оборота и деловых обыкновений. Интересно, что их различная природа прослеживается уже на лексическом уровне. Так, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова обычай определяется как «общепринятый порядок, традиционно установившиеся правила общественного поведения», обыкновение же - это лишь «привычка, заведенный порядок».
По мнению А.В. Быкова с правовой точки зрения обычай и обыкновение - явления тем более не тождественные.
Основное различие между рассматриваемыми категориями - в их юридической силе. Обычай делового оборота (как и собственно обычай) является истопником права, конкретный обычай имеет характер правовой нормы, под которой понимается «общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное либо санкционированное государством и направленное на урегулирование общественных отношений».
Деловое обыкновение, как справедливо отмечает И.Б. Новицкий, представляет собой «не норму права, а особое средство восполнить содержание воли сторон в конкретном правоотношении, если в какой-либо части эта воля не выражена прямо».[19]
Таким образом, обычай делового оборота юридически обязателен, а его нарушение влечет меры юридической ответственности; деловое обыкновение можно рассматривать как распространенную, но не обязательную для сторон правоотношения практику. Само по себе наличие деловых обыкновений позволяет сделать вывод о том, каким образом разрешается в большинстве случаев участниками гражданского оборота конкретная правовая ситуация, как «принято» ее разрешать.
Следовательно, деловым обыкновением стороны могут воспользоваться при заключении и исполнении конкретного гражданско-правового договора, однако обязательным для них это правило поведения (в отличие от обычая делового оборота) являться не будет. Поэтому обыкновение учитывается, в том числе и при рассмотрении дела в суде, только в том случае, если это прямо предусмотрено договором или из договора следует, что стороны знали о существовании обыкновения и имели намерение подчинить ему свои отношения, имели его в виду, заключая договор.[20]
Е.П. Губин утверждает, что можно выделить и иные отличия обычаев делового оборота и деловых обыкновений. В частности, отнесение обычаев к источникам права позволяет говорить об обязательном санкционировании их государством.
Хотелось бы отметить, что термин «санкционирование» часто употребляется в научной литературе, однако в разных смысловых значениях. Так, С. Голунский в свое время определял санкционирование обычая как его обеспечение государственным принуждением. Другие авторы понимают санкционирование как выражение согласия, утверждение, наделение юридической силой какого-либо правила или акта.[21]
Ярким примером санкционирования обычаев делового оборота является ст. 5 Гражданского кодекса РФ, которая прямо указывает на возможность применения обычаев делового оборота для регулирования отношений, складывающихся в предпринимательской деятельности субъектов гражданского права, и запрещает применение таких обычаев, которые противоречат обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору.
Выше уже указывалось, что санкционирование - это признак правовой нормы. Наличие санкции позволяет говорить о возможности применения мер государственного принуждения в случае нарушения нормы права, пусть даже обычной.[22]
Т.В. Гурова допускает, что применительно к деловым обыкновениям о санкционировании говорить не приходится. «Санкционировать» применение того или иного обыкновения могут лишь сами стороны путем прямого указания на содержание делового обыкновения и его обязательный характер в конкретном договоре. В гражданском законодательстве можно встретить указание на возможность применения деловых обыкновений, обычно предъявляемых требований, заведенного порядка - но только при прямой отсылке контрагентов к соответствующим правилам в договоре (контракте).[23]
Можно провести разграничение обычаев делового оборота и деловых обыкновений и по времени возникновения. Как правило, деловое обыкновение первично, оно создает основу для формирования обычая или даже нормы правового акта, однако может никогда не трансформироваться в них. Как отмечает В.В. Наумкина, «главное назначение обыкновения проявляется в том, что оно служит своеобразным образцом поведения, которое впоследствии создает основу для формирования определенных стандартов».
Еще один критерий разграничения обыкновений и обычаев делового оборота был предложен С.И. Вильнянским в 1954 году. Он отмечал: «... обыкновения должны быть известны сторонам (во всяком случае, должно предполагаться намерение сторон им подчиниться), а правовой обычай обязателен для сторон, независимо от того, знали ли они о его существовании и имели ли намерение ему подчиниться)».
Вполне очевидно, что подобный критерий разграничения вытекает из правового характера обычая, из придания обычаю делового оборота силы правовой нормы, источника права (здесь уместно вспомнить юридическую максиму «незнание закона не освобождает от ответственности»). К обыкновениям - как правилам, не имеющим силы нормы права, - такой подход вполне очевидно применен быть не может.
Таким образом, деловое обыкновение имеет вспомогательный характер и двойственную правовую природу. С одной стороны, обыкновение не является источником права и не имеет общеобязательного характера; с другой - может применяться для урегулирования конкретных правоотношений и иметь значение для разрешения спорных ситуаций в суде.[24]
В заключение хотелось бы отметить, что разграничение обычаев делового оборота и деловых обыкновений имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Отнесение или неотнесение какого-либо правила поведения, носящего привычный, повторяющийся характер, к обычаям или обыкновениям влияет на процесс доказывания и в конечном итоге - на порядок деятельности суда, применяющего конкретное правило поведения, сложившееся, широко применяемое, но, как правило, нигде не зафиксированное.
Установление существования обычая - вопрос права, а следовательно, входит в обязанности суда. Неправильное применение обычая делового оборота по общему правилу должно влечь отмену решения арбитражного суда в апелляционной, кассационной инстанциях. Наличие делового обыкновения, его содержание, порядок применения - вопрос факта, т.е. подлежит доказыванию сторонами. Недоказанность наличия и/или содержания обыкновения заинтересованной стороной влечет неприменение его судом и невозможность ссылаться на него в итоговом судебном акте по конкретному гражданскому делу.
2.2. Современные исследовательские проблемы в сфере системы источников предпринимательского права
По утверждению И.В. Дойникова, вопрос об источниках хозяйственного права в науке хозяйственного права еще не получило должного исследования. В учебно-методической литературе единственным источником хозяйственного права традиционно рассматривается только хозяйственное законодательство. Других источников для большинства авторов как бы ни существует. Именно действующим законодательством признана возможность регулирования хозяйственно и гражданско-правовых отношений другими инструментами, которые не являются правовыми нормами. И это позволяет говорить о наличии, кроме законодательства, других источников права и, вместе с тем, требует научного переосмысления понятия источников (предпринимательского) хозяйственного права, так и их элементного состава.[25]
К системе отношений, составляющих предмет хозяйственного права, вместе с гражданско-правовыми отношениями принадлежат:
- административные и уголовно-правовые;
- финансово-правовые, земельно-правовые и иные отношения. Данный факт указывает на то, что, в свою очередь, обусловливает включение в источники хозяйственного права соответствующих нормативных актов. Так, например, отношения аренды земельного участка для осуществления хозяйственной деятельности регулируются Земельным кодексом, ФЗ РФ от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ «Об аренде земли», что позволяет отнести соответствующие положения этих актов к источникам права. Гл. 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях содержит нормы относительно правонарушений в области предпринимательской деятельности, следовательно, и этот нормативно-правовой акт относится к источникам права.
В системе источников хозяйственного права выделяются нормативные акты, специально регулирующие порядок занятия предпринимательской деятельностью. К таким относятся, например, ГК РФ, Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 "О саморегулируемых организациях" и другие.[26]
Многие нормативно-правовых актов не содержат положений, регулирующих отношения в области именно хозяйственного права. Например, раздел 5-ый ГК РФ содержит нормы наследственного права, является классическим институтом гражданского права. Однако наследование доли учредителя (участника) хозяйственного общества осуществляется в порядке и по процедуре, которая устанавливается, в частности, обозначенной книгой ГК, что, в свою очередь, позволяет в этом случае относить институт наследования к источникам права. Выделение и разделение доли супругов, является общей совместной собственностью, в хозяйственном обществе осуществляется по правилам, установленным Гражданским кодексом и Семейным кодексом, следовательно, они также являются источниками права. Поэтому представляется необходимым дальнейшее изучение как проблемы в целом, так и каждого из существующих источников отдельно.[27]
Итак, согласно действующему законодательству источники хозяйственного права - хозяйственное законодательство, договор и обычай. Проанализировано соотношение предпринимательского права и Гражданского кодексов, судебную практику. Предложены изменения и дополнения:
Трисунов В.М. рассматривает виды источников права, как способы выражения существования юридических норм.
По утверждению, главного «теоретика» государства и права С.С. Алексеева, источники права - это официально документальные формы выражения и закрепления норм права, придания им юридического, общеобязательного значения, происходят от государства или признаются ней. Источники права, соответственно, представляют собой единое место «обитания» юридических норм, резервуар, в котором юридические нормы только и находятся и откуда мы их черпаем, что и оправдывает использование здесь термина «источник».
Разнообразие подходов и проблем анализа источников хозяйственного права доказывает, что есть правило поведения, не установлено актами законодательства, но является устойчивым в определенной сфере хозяйственных отношений
Понятийная проблема использования понятия «источник права» связана с представлением об источнике права в формальном и материальном смысле. Если в первом под источником права понимается определенная форма его закрепления и внешнего выражения (от чего собственно и формальность), то второе связано с принципиальным вопросом юриспруденции о том, что есть право. По словам Н.М. Пархоменко, проблема теоретико-методологических основ источников права на современном этапе требует нового методологического обоснования. Существует необходимость признания двойного значения источников права: как нормативного способа организации содержания права (одна из форм права), и в качестве основы, из которой право происходит.[28]
Таким образом, мы наблюдаем крайне сложную систему понятия система источников и собственно источники предпринимательского права, которая имеет несколько представлений:
- нормативно-правовые акты;
- научные труды, исследующие понятие действующих источников, и предлагающие варианты отдельных видов или симбиоз;
- судебная, предпринимательская и иная практика.
Заключение
Рыночные преобразования и изменение типа взаимодействия, права и экономики предусматривают оптимизацию и совершенствование системы источников права, среди которых видное место в отечественном праве традиционно относится нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую активность. Эффективность реализации общих предписаний закона непосредственно связана с действенностью и квалифицированностью подзаконного материала, поэтому неустанно возрастает роль таких источников права, как нормативные договоры и корпоративные акты.