Файл: Понятие и виды наследования (Понятие, виды и основания наследования).pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 158
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
1.1 Понятия и виды наследования. Время и место открытия наследства
1.2 Существующие основания наследования. Принципы наследования
ГЛАВА 2. КРУГ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ
2.1 Наследники первой и второй очередей
2.2 Наследники последующих очередей
2.3 Нетрудоспособные иждивенцы. Наследники по праву представления
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы наследственного права непосредственно связаны с другими отраслями и подотраслями права и в настоящее время приобретают все большую остроту, а наследование по закону, как наиболее распространенное из двух видов – самую большую из двух видов наследования.
Возможность передать своим близким людям свое имущество как наследодатель или же получить его как наследник помогает увереннее себя чувствовать гражданину в непростом современном обществе.
Положения части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации во многом являются новеллами и эти перспективы совершенствования наследственного права, в том числе и наследования по закону, позволяют создать позитивную для всех граждан правоприменительную практику и разработать соответствующую методику применения того или иного законодательного акта.
Фактически, актуальность данной работы состоит в том, что наследственное право, и в частности, наследование по закону, развиваются непрерывно и необходимо систематизировать их развитие и выделить наиболее актуальные моменты для максимально эффективного применения существующего законодательства, выработать соответствующие рекомендации.
Целью данной работы является изучение понятия, видов, порядка наследования по закону в законодательстве Российской Федерации, его особенностей.
Задачами курсовой работы являются:
-изучение понятия и видов наследования
-анализ оснований наследования
-рассмотрения детально всех очередей наследования
Объектом исследования являются отношения, возникающие между субъектами права в рамках норм наследования в системе российского наследственного права.
Предмет исследования – нормы права, регулирующие основные положения наследования в российском законодательстве.
Методологической основой проведенного исследования являются системный, формально-логический, сравнительно-правовой, исторический, социологический, логико-правовой, а также системно-структурный методы.
Теоретической основой исследования стали концептуальные положения, изложенные в трудах ученых М.Ю. Барщевского, Н.Г. Вавина, А.Гаугера, С. П. Гришаева, А.Н. Гуева, А.М Гуляева, А.Ю. Ершовой, Т.И. Зайцевой, И.Л. Корнеевой, П.В. Крашенинникова, З.Н. Крыловой, Д.И. Мейера, А.М. Немкова, П.С. Никитюка, П.Е. Орловского, Н.В. Ростовцевой, А.А. Рубанова, В.А. Рясенцева, В.И. Серебровского, М.В. Телюкиной, Р.О. Халфиной, Г.Ф. Шершеневича, Э.П. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и других.
Нормативная правовая база в основном представлена Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 3).
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
1.1 Понятия и виды наследования. Время и место открытия наследства
Наследственные нормы законодательства важны в жизни нашего общества, так как именно они, в том числе, затрагивают интересы практически всех граждан. Претворение в жизнь их – обязанность не только судебных и нотариальных органов, но также и самих наследников и наследодателей. Чем выше правовая культура населения в вопросах наследственного права, тем меньшая нагрузка будет ложиться на суды и нотариальные органы[33].
Открытие наследства – это наступление определенных юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования[8]. То есть это наступление таких обстоятельств, которые влекут за собой право наследования. Лишь два из них являются таковыми: смерть гражданина и вступление в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. При наступлении этих событий наследство и считается открытым.
Статья 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что временем открытия наследства является момент смерти гражданина, а в случае объявления гражданина умершим судом – день вступления в законную силу решения суда о признании этого гражданина умершим, и в случае датой признания смерти гражданина дня его предполагаемой гибели – только день и момент смерти, который указан в решении суда по этому делу[2]. В момент открытия наследства определяется наследственная масса (объем наследственного имущества), выясняется период течение сроков принятия наследства либо же отказ от него, доли всех первоочередных наследников и законность их права наследования.
В соответствии со статьей 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя со ссылкой на статью 20 Гражданского кодекса. Если же это место неизвестно либо находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства в таком случае признается место нахождения этого наследственного имущества, а при нахождении его в нескольких разных местах – место нахождение самой ценной части недвижимого имущества, при его отсутствии – место нахождения самого ценного движимого имущества, ценность же определяется исходя из рыночной стоимости[2].Часто граждане вынуждены обращаться в суды даже по этому поводу, чтобы суд, руководствуясь в том числе и статьей 1115 ГК РФ, включил в наследственную массу какую-то недвижимость, чью принадлежность наследодателю они доказывают как заинтересованные наследники, и данная норма Гражданского кодекса является одной из самых весомых в спорах о наследстве, как например, в решении Чебоксарсского районного суда Чувашской республики от 14.04.2016 об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа и включении недвижимого имущества в наследственную массу[35].
Считается, что наследование – это получение вещей умершего наследниками. Но юридически это не так. Довольно точным определением следует признать мнение Эйдиновой Э.Б., которая считает, что наследование есть «переход после смерти гражданина, принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам»[34]. Граве К.А. и Антимонов Б.С. характеризовали наследование следующими признаками: а) основанием перехода является исключительно сложный фактический состав, который предусмотрен нормами наследственного права; б) переход прав и обязанностей образует определенное единство, именуемое наследством; в) лица, приобретающие права и обязанности наследодателя, являются общими (универсальными), а не частичными (сингулярными) правопреемниками умершего наследодателя[7].
В Гражданском кодексе Российской Федерации наследование в статье 1110 ГК РФ определяется как «переход имущества умершего к другим лицам», при этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства. Данное определение и является единственно легальным на данный момент. Универсальность правопреемства состоит в том, что все права, обязанности и вещи наследодателя переходят к наследникам в неизменном виде и в один и тот же момент[2].
К.П. Победоносцев наследование определял исключительно как «переход имущества со всеми правами и обязанностями к другому лицу по случаю смерти, вступление преемника в права и обязанности»[2]. Г.Ф. Шершеневич так описывал правовую сущность наследования: «Совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращаются, но переходят на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший».
Таким образом, в науке, в отличие от легального определения наследования в статье 1110 ГК РФ, дается множество понятий наследования различными исследователями наследственного права. Наиболее общее определение наследования в юридической науке с учетом мнения всех исследователей и поправкой на современное законодательство будет выглядеть так: наследование есть переход совокупности имущественных, а также некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица в соответствии с законодательными нормами.
Определения наследника и наследодателя также следует разделить на научную и легальную (законодательную) часть. Прямого легального определения данных категорий в Гражданском кодексе Российской Федерации не предусмотрено. Исходя из норм главы 61 ГК РФ[2], можно определить наследодателя как лицо, чье имущество, имущественные права и некоторые личные неимущественные права, а также и обязанности наследуют лица, имеющие права на наследование – наследники. Наследник же – лицо, имеющее по закону или по завещанию право на наследование имущества наследодателя в универсальном порядке правопреемства.
В отличие от легального, научных определений наследника и наследодателя имеется великое множество. Следует привести в рамках данной диссертации лишь некоторые из них. Так, Е.А. Суханов утверждает, что наследник – лицо, указанное в законе или в завещании в качестве правопреемника наследодателя. Наследодатель, по его мнению – это умерший человек, который обладал на момент смерти определенным имуществом (то есть наследством), которое может быть унаследовано в порядке универсального правопреемства наследниками по закону либо по завещанию. Отдельно выделяется завещатель, как наследодатель по завещанию.
А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой в целом согласны с самим определением, но отмечают, что наследодатель вообще не может являться субъектом наследственного права, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».
Основные положения, принципы права наследования на сегодняшний день закреплены в главе 61 раздела 5 части 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ранее в ГК РСФСР и ст.117-121 Основ). Кроме того, огромную роль играют для правильного решения судей по спорам о наследовании Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», где рассматриваются важнейшие вопросы судебной практики по этим вопросам, в частности: по спорам о включении в состав наследственных долей акций, по требованиям о выплате доли наследодателя в уставном капитале хозяйственного общества или товарищества, и тому подобные сложные практические вопросы.
Необходимо отметить, что большой толчок развитию наследственного законодательства дало принятие 11 февраля 2003 года Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Глава 11 данного законодательного акта посвящена в том числе и таким вопросам, как принятие мер по охране наследственного имущества, порядок выдачи свидетельства о праве на наследование. Наследодатель по наследственному праву – лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство в отношении принадлежащего ему имущества[34]. Наследодатели в современном обществе – лица не только пожилого возраста, но любое лицо, которое обладает в полной мере правоспособностью и правосубъектностью. Недееспособность или же ограниченная дееспособность не может быть препятствием для наследника и наследодателя в исполнении их прав, равно как отсутствие российского или вообще какого бы то ни было гражданства (апатриды). Не имеет значение и место жительства, если гражданин Российской Федерации завещает какое-либо имущество, или же иностранный гражданин имеет определенную наследственную массу на территории Российской Федерации. Наследодатель – лицо, которое умерло либо было признано судом умершим в обязательном порядке, примеров тому множество. Ярким образцом судебного решения по подобному делу в нашем регионе может являться признание гражданина Васильева 1885 года рождения Красненским районным судом по делу № 2-431 умершим 23 декабря 1994 года, семья которого разыскивала его с 1952 года, после того, как они были разлучены в результате репрессивных мероприятий коллективизации 1929 года, и несмотря на то, что по современному законодательству признание умершим человека производится после пяти лет отсутствия достоверным сведений о пропавшим без вести лице, прошло почти 70 лет до того момента, когда его сын смог получить соответствующее решение суда, что является ярким показателем практики судов (соответственно и в наследование сын вступил лишь с этого момента)[36]. Необходимо отметить также, что и по ГК РСФСР 1964 года для признания пропавшего без вести лица умершим необходимо всего лишь пять лет.
В случае если лицо пропало без вести при таких обстоятельствах, которые угрожали ему смертью либо давали основание предполагать гибель его от чрезвычайных ситуаций, срок в пять лет по статье 45 Гражданского кодекса Российской Федерации[2] может быть сокращен до шести месяцев. В той же статье упоминается, что гражданин Российской Федерации – военнослужащий, в случае, если он пропал без вести в результате военных действий, признается погибшим не ранее чем через два года после окончания этих военных действий. Однако зачастую правовая действительность такова, что граждане-родственники погибших военнослужащих должны добиваться признания их погибшими для получения льгот и наследования их имущества гораздо более продолжительное время.
Несмотря на всю редкость подобных ситуаций, имеются в практике осуществления норм наследственного права и такие случаи, когда гражданин, ранее признанный судом умершим, оказывается живым. Соответственно статье 46 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае явки либо же обнаружения ранее признанного судом умершим гражданина, суд обязан отменить решение о признании его умершим. Таким образом, этот гражданин вне зависимости от своего возраста и времени явки вправе требовать возврата принадлежащего его имущества не только у своих наследников, которые теперь таковыми не являются, но и у государства, если оно получило по закону имущество как выморочное. В практике в основном гражданам возвращают не самое имущество, а соответствующие (или несоответствующие, что может быть оспорено в судебном порядке) денежные суммы как компенсации[32].
Еще более редки случаи, когда наследники объявленного умершим гражданина реализовали другому лицу это имущество по договору купли-продажи, либо иному договору, а после возвращения несостоявшийся наследодатель потребовал возврата своей наследственной массы не только от наследников, но и от новых владельцев имущество. Здесь важны законодательно два факта: если новый владелец знал о том, что данный гражданин не является наследодателем, так как жив, то он обязан вернуть данное имущество ему, либо же в случае невозможности (переработка вещи, ее утеря, гибель вещи, продажа третьему лицу) – соответствующую денежную компенсацию. Если же он, скорее всего, не знал об этом факте – он как незаконный, но добросовестный владелец имущество возвращать не обязан и компенсировать его утерю – тоже.
Важно в определении наследодателя то, что им может быть только физическое лицо (не обязательно гражданин). Юридические лица, поскольку это организации, не являющиеся ни в коем случае физическими лицами, не могут по закону быть наследодателями в Российской Федерации. А вот наследниками могут являться и граждане, и юридические лица, и даже государство и муниципалитет. Главное в определении наследника то, что эти лица либо указаны в завещании, либо являются наследниками по закону и являются именно первоочередными наследниками. Возможность быть наследником, как и наследодателем, не зависит от дееспособности либо состояния данного лица и его гражданства, и даже его наличия[34]. Иностранные граждане пользуются равной правоспособностью наравне с гражданами РФ и лицами без гражданства. Причем это касается, как и вступления в наследство, будучи наследниками, так и возможностью быть наследодателем. Если иностранные граждане, субъекты наследственного права Российской Федерации, получают наследование на общих основаниях. Определенные правовые нормы международного частного права дают им право пользоваться в России «безусловным национальным режимом»[26].