Файл: Понятие и виды наследования (Общая характеристика наследования).pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 122
Скачиваний: 2
Государственный нотариат функционирует как традиционная бюрократическая структура. В такой системе нотариусы – это чиновники (агенты), которые получают заработную плату вне зависимости от результатов своей деятельности и не несут имущественной ответственности за нарушение норм права при ее осуществлении, в отличие от частного нотариата. Модель работы частного нотариата создает стимул для эффективного осуществления полномочий, поскольку он зависит от результатов своей деятельности и несет в том числе и имущественную ответственность за некачественную работу»[15].
Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав состоит в совершении различных нотариальных действий. Одни из них связаны с удостоверением и хранением завещаний двух форм: нотариально удостоверенного и закрытого завещания.
Другие действия касаются наследства: принятие заявлений от наследников; открытие наследственного дела; опись и охрана наследства; доверительное управление наследством; выдача свидетельства о праве на наследство; удостоверение договора о разделе наследства и другие.
Совершая указанные действия, нотариус вступает в правовые отношения с наследодателем, наследниками, органами опеки и попечительства, иными лицами и органами[16].
Таким образом, следует сделать вывод о том, что именно нотариат является институтом, способным обеспечить защиту прав наследников, не ограничивая волю наследников, чем способствует реализации принципа свободы завещания:
-
- нотариат представляет собой институт правового государства;
- деятельность нотариат соответствует частноправовому характеру наследственных правоотношений и др.[17]
Нотариальная деятельность при обеспечении и защите права наследования имеет ряд признаков, которые вытекают из специфики защищаемых прав.
Во-первых, нотариальная деятельность осуществляется в сфере наследственных правоотношений, имеющих бесспорный характер.
Во-вторых, нотариальная деятельность осуществляется путем совершения нотариальных действий.
Деятельность нотариата в Российской Федерации направлено на то, чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц посредством выполнения нотариальных действий.
Л.А. Идрисова указывает, что нотариальная деятельность представляет собой урегулированную законодательством деятельность, состоящую из нотариальных действий, которые совершаются нотариусами в рамках жесткой процедуры[18].
В-третьих, по своей юридической природе нотариальную деятельность необходимо признать правоохранительной, т.к. она направлена на обеспечение и защиту права наследования[19].
В-четвертых, нотариальная деятельность не является предпринимательской, тем самым не преследуя цели извлечения прибыли. Также она имеет некоммерческий характер.
Руководствуясь нормой ст. 1 Основ о нотариате отметим, что нотариат должен обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан.
С сожалением отметим, что ГК РФ не указывает нотариат в качестве органа, который управомочен осуществлять защиту гражданских прав (ст. 11). В правовой литературе, как правило, нотариальная форма защиты не признается. Некоторые ученые ограничивают правозащитную деятельность нотариата, указывая на то, что нотариусы имеет право совершать исполнительную надпись. Мы считаем, что данная точка зрения появилась на свет вследствие недопонимания роли и места института нотариата в правовой системе современной России[20].
Таким образом, функции нотариата как органа защиты наследственных прав выражаются в следующем: охрана и управление наследством; выдача свидетельства о праве на наследство. Именно в рамках указанных функций проявляется охранительный потенциал нотариата.
2.1. Наследование по закону
Наследование в Российской Федерации осуществляется как по завещанию, так и по закону. Согласно положениям ГК РФ приоритетным основанием для наследования выступает завещание. Получается, что наследование по закону действует только в случае, если отсутствует завещание.
В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Такого же мнения придерживается и судебная практика. Например, определение Московского городского суда от 28 сентября 2010 года по делу №33-29846[21].
Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретным лицам)[22].
Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353 ГК РФ). В качестве еще одного примера может быть назван переход прав на застрахованное имущество. Согласно ст. 960 ГК РФ при таком переходе права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя.
Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ), независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Следует особо отметить, что универсальность наследственного правопреемства определяется в ГК РФ по-новому. Если ранее универсальности правопреемства придавался абсолютный характер, независимый от оснований наследования (принятие наследства по закону предполагало принятие наследства и по завещанию), то теперь в тех ситуациях, когда наследники призываются к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, на основании адресного отказа и др.), впервые прямо закреплены положения о допустимости принятия наследства либо отказа от него по отдельным основаниям наследования. Наследник может принять наследство либо отказаться от него как по одному из оснований, так и по нескольким из них или по всем основаниям[23].
Вместе с тем новая трактовка универсальности нисколько не влияет на цельность конструкции наследственного правопреемства. Речь идет лишь о четком разграничении наследственных правоотношений, возникающих по поводу одного наследства, но по различным основаниям. В рамках соответствующих правоотношений наследование в полном объеме подчиняется правилам об универсальности наследственного правопреемства. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое. Возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе.
Такое понимание универсальности соответствует и общему для гражданского права принципу диспозитивности, в соответствии с которым участники гражданских правоотношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами реализуют свою правоспособность и принадлежащие им права. Принятие наследства либо отказ от него по отдельным основаниям означает только одно – осознанное участие либо отказ от участия в конкретных гражданских правоотношениях.
В круг наследников по закону включаются лица исходя из следующих юридических фактов:
Во-первых, родства с наследодателем предусмотренной законом степени;
Во-вторых, усыновления наследодателя;
В-третьих, усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя;
В-четвертых, официально зарегистрированного брака с наследодателем;
В-пятых, предусмотренного законом свойства между наследодателем и наследником;
В-шестых, нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий[24].
В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой (и приоритетной) очереди выступают следующие категории граждан:
Во-первых, супруг наследодателя;
Во-вторых, родители наследодателя;
В-третьих, дети наследодателя.
Статья 1143 ГК РФ закрепляет перечень наследников второй очереди. В этой же статье предусмотрен механизм призвания их к наследованию. В пункте 1 вышеуказанной статьи указывается, что наследниками второй очереди могут быть:
Во-первых, полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
Во-вторых, бабушки и дедушки наследодателя.
Наследники второй очереди по смыслу закона являются наиболее близкими родственниками к наследодателю после наследников первой очереди. Полнородными признаются братья и сестры наследодателя, которые имеют обоих общих родителей. Неполнородные – это братья либо сестры наследодателя, у которых отец либо мать не является биологическим родителем наследодателя. Если у них один отец, то они именуются единокровными, если мать, то единоутробными. Призвание бабушек и дедушек осуществляется в не зависимости от того, с чьей они стороны[25].
Призвание к наследованию наследников второй очереди осуществляется только в случае, если отсутствует все наследники первой очереди.
Пункт 1 ст. 1144 ГК РФ раскрывает перечень наследников третьей очереди. К ним относятся: дяди и тети наследодателя, полнородные и неполнородные братья и сестра родителей наследодателя.
По смыслу закона наследники третьей очереди являются наиболее близкими родственниками после первых двух очередей, призываемых к наследованию по закону.
Отметим, что призвание к наследованию по закону в порядке третьей очереди возможно по следующим причинам:
- отсутствие наследников первой и второй очереди;
- наследники первой и второй очередей признаны недостойными наследниками;
- наследники первой и второй очередей лишены наследства;
- наследники первых двух очередей не приняли наследство;
- отказ наследников первых двух очередей от наследства[26].
В качестве наследников четвертой, пятой и шестой очередей законодатель называет, соответственно, родственников третьей, четвертой и пятой степеней родства.
В качестве наследников четвертой очереди согласно ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями[27].
В соответствии с ч. 2 ст. 1145 ГК РФ к наследникам пятой очереди отнесены дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Таким образом, гражданское законодательство в ст.ст. 1142-1146 ГК РФ закрепляет четкую систему очередности наследования по закону. Притом установив правило – наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию в случае, если отсутствуют наследники предшествующих очередей. Помимо наследников первых шести очередей законодатель особо выделяет вопросы наследования наследниками седьмой очереди (п. 3 ст. 1145 ГК РФ), усыновителями и усыновленными (ст. 1147 ГК РФ), а также нетрудоспособными иждивенцами наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Несмотря на подробную детализацию в указанных нормах наследственных правоотношений, возникающих при вступлении рассмотренных в рамках настоящей главы категорий наследников к наследованию, на практике возникает немало проблем, вызванные как несовершенством законодательной техники (к примеру, в гражданском законодательстве нет понятия «мачеха»), так и отсутствием единообразной судебной практики.