Файл: Понятие и виды наследования (Общая характеристика наследования).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 124

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Принятие наследства есть волевой акт. Обладатель права наследования желает стать правопреемником наследодателя. Это сделка – действие, направленное на достижение правовых последствий. Правовые последствия заключаются в том, что принятое наследство признается принадлежащим лицу, осуществившему право наследования (принявшему наследство). Принятие наследства – односторонняя сделка: для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ)[28]. Не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.

В п. 1 ст. 1153 ГК РФ закреплен способ принятия наследства путем прямого волеизъявления лица – подачей заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление может быть подано по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу.

В п. 2 ст. 1153 ГК РФ закреплен способ принятия наследства путем совершения наследником конклюдентных действий, т.е. фактических действий, из содержания которых можно сделать вывод о желании наследника получить наследство. При этом законом закреплена опровергаемая презумпция намерения наследника принять наследство. Факт принятия наследства может быть установлен нотариусом.

В соответствии со ст. 1154 ГК РФ наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Днем открытия наследства является день смерти гражданина, а также заявление гражданина, который умер в день открытия наследства является дата вступления в силу решения суда о признании гражданина мертвым. В случае предполагаемой смерти гражданина, днем смерти считается день, указанный в решении суда (статья 1114 ГК РФ), и, следовательно, является днем открытия наследства, но вычисление шестимесячному период в этом случае начинается со дня вступления в силу решения суда. Надо полагать, что в данном случае закон устанавливает особый подход к расчету шестимесячного периода.

2.2. Наследование по завещанию

Завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая направлена на распоряжение имуществом на случай смерти. Завещание является юридическим фактом, который ведет к созданию прав и обязанностей после открытия наследства (об этом указывается в норме статьи 1118 ГК РФ). К признакам завещания можно отнести следующие положения:


Во-первых, завещание – это сделка. Сделки согласно норме статьи 153 ГК РФ выступают в качестве основания не только возникновения, но и изменения и прекращения прав и обязанностей участников гражданского оборота. Возникновение наследственных отношений связывается с таким юридическим фактом как открытие наследства. Именно с этого момента запускается механизм наследственных отношений.

Во-вторых, завещание выступает в качестве односторонней сделки. Особенность односторонних сделок выражается в том, что для ее совершения достаточным является выражение воли лишь одной стороны – в данном случае наследодателя (это положение вытекает из анализа пункта 2 статьи 154 ГК РФ). Встречное волеизъявление при завещании не требуется для инициирования наследственного производства. Более того, согласие либо несогласие наследников с содержание завещания не оказывает влияния на ее действительность.

Отметим, что завещание как односторонняя сделка в обязательном порядке совершается под отлагательным условием. Завещание представляет собой в предусмотренной законом форме лично совершенное распоряжение завещателя относительно принадлежащего ему имущества.

Распоряжение имуществом на случай смерти может иметь место только в форме завещания (императивная норма п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Как видим, использование иных договорных конструкций законодателем исключено.

В юридической литературе бытует мнение, что завещание является сделкой, совершаемой под отлагательным условием[29]. Иного мнения придерживался В.И. Серебровский. Главным аргументом против признания завещания сделкой, совершенной под отлагательным условием является, по мнению В.И. Серебровского то, что условие как некое обстоятельство может наступить, а может не наступить. Смерть по своей сути – явление неизбежное. Неизвестным является только момент его наступления. Вследствие этого смерть завещателя не придает завещанию характера условной сделки[30].

Личный характер завещания, прежде всего, получает свое воплощение в том, что законодатель не допускает возможности совершения завещания представителем завещателя (императивное положение п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Получается, что совершение завещания по доверенности невозможно.

Особенность завещания как односторонней сделки заключается в том, что она не порождает правового результата. Совокупность юридических фактов (смерть завещателя, объявление его умершим и др.) порождают гражданско-правовые правоотношения из завещания, т.е. завещание инициирует гражданские правоотношения только по факту открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). К примеру, обязанность хранить тайну завещания, возлагаемая на определенных лиц, не относится к завещателю, потому что тайна завещания имеет значение только для него и устанавливается в его интересах. Раскрытие этой тайны – право завещателя.


Основная цель завещания – распоряжение имуществом на случай смерти. Поэтому завещание является распорядительной сделкой, также имеющей свои особенности.

Прежде всего, эту сделку может совершить исключительно физическое лицо, обладающее полной дееспособностью. Как видим, важным положением гражданского права является законодательное указание на «завещательную дееспособность». Законодатель в п. 2 ст. 1118 ГК РФ прямо указал на то, что завещание может быть совершено только полностью дееспособным гражданином.

Указанное правоположение положило конец научным изысканиям по вопросу объема дееспособности завещателя. Одни ученые не признавали частично дееспособных субъектами завещания. Другие и вовсе считали, что несовершеннолетний может завещать имущество, приобретенное своим трудом и заработной платой, а также авторским вознаграждением[31]. Как видим, законодатель с введением в действие части третьей ГК РФ прекратил дискуссии на эту тему.

В обычном порядке полная дееспособность наступает в 18-ти лет. Законодатель предусматривает изъятия из этого правила:

Во-первых, полная дееспособность приобретается вступлением в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК РФ);

Во-вторых, полная дееспособность приобретается в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ).

Определение изъянов в дееспособности завещателя всецело лежит на лице, удостоверяющем завещание (каковым в обычном порядке является нотариус), который в обязательном порядке должно установить дееспособность завещателя.

На практике же, к сожалению, нотариусы руководствуются закрепленной в гражданском законодательстве презумпцией дееспособности гражданина, достигшего установленного законом возраста (18-ти лет). Иными словами, нотариус, не имеющий достаточных и достоверных сведений о недееспособности лица, должен совершить соответствующее нотариальное действие[32].

Таким образом, гражданское законодательство раскрывает завещание в качестве одного из оснований наследования. Общие положения наследования по завещанию раскрыты в рамках главы 62 ГК РФ.

Гражданским законодательством предусмотрено несколько разновидностей форм завещаний:

  • нотариально удостоверенное завещание;
  • закрытое завещание;
  • завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям;
  • завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Несоблюдение данных правил влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения, в случае, установленном ст. 1129 ГК РФ. Завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях: несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя (абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК РФ), требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ; присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей (п. 2 ст. 1124 ГК РФ); в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по делам о наследовании»)[33].


В законе предусматривается возможность составления завещания в простой письменной форме только в случае, если лицо находится в положении, явно угрожающем его жизни, и при этом вследствие чрезвычайных обстоятельств не имеет возможности произвести оформление завещания в иных, предусмотренных законом формах, таких как завещание, удостоверенное нотариусом (ст.ст. 1124, 1125 ГК РФ) или иными уполномоченными лицами (ст. 1127 ГК РФ), закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ) или завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК РФ).

Как видим, согласно общим правилам в части третьей ГК РФ закреплена письменная нотариальная форма завещания, что подтверждает его существенность и важность как сделки.

В письменной форме завещание может составляться в двух видах:

Во-первых, специальная форма, которая утверждена в законодательстве;

Во-вторых, простая форма. При простой форме в завещании должны быть учтены основные положения, которые являются формальными реквизитами, касающимися завещания: это место, время составления завещания, фамилия, имя, отчество завещателя, место его жительства, содержание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество для физических лиц и полное наименование юридического лица); фамилия, имя, отчество нотариуса, который удостоверяет завещание. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и о его нотариальном удостоверении влечет за собой недействительность завещания[34].

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм[35].

Завещание можно исполнить при помощи любого технического средства. Главным условием является письменная форма. Несоблюдение письменной формы является формальным основанием для признания ее недействительным. В судебной практике нередкими являются случаи оспаривания завещания, которое было напечатано. Основной аргументацией является указание на то, что такое завещание было подписано завещателем не глядя[36].

Для закрепления юридической силы завещания необходима не только письменная форма, но и ее удостоверение нотариусом либо иным лицом, который уполномочен на удостоверение. При удостоверении происходит внесение завещания в специальный реестр нотариальных действий. Более того, нотариус осуществляет проверку законности завещания и проставляет удостоверительную надпись, в которой указываются реквизиты нотариуса, проставляется именная гербовая печать, а также происходит взыскание нотариального тарифа[37].


Основное требование к завещанию – дееспособность завещателя[38]. Дееспособность определяется нотариусом документально (проверка документа, где указан возраст завещателя) и визуально (беседа, оценка адекватности поведения завещателя). Однако на практике зачастую совершения данных действий бывает недостаточно для установления полной дееспособности лица, так как нотариус не обладает специальными знаниями и методиками для определения психического состояния гражданина. Возражения о том, что для получения статуса нотариуса гражданин должен иметь высшее юридическое образование, в рамках которого читается курс судебной психиатрии, выглядят нелепыми, так как за несколько лекций будущего юриста возможно обучить лишь азам психиатрии[39].

Безусловно, при наличии у нотариуса оснований полагать, что завещатель не способен понимать значения своих действий или руководить ими, и при этом не имеется сведений о признании такого лица недееспособным, для предотвращения в дальнейшем оспаривания завещания по ст. 171 ГК РФ в порядке ст. 41 Основ о нотариате нотариус имеет право отложить удостоверение завещания с целью выяснения вопроса о том, не выносилось ли судом решение о признании этого лица недееспособным. Однако на практике это трудно осуществить, поскольку неизвестно, какой именно суд должен запросить нотариус на предмет наличия такого судебного решения, ведь завещатель мог неоднократно поменять место проживания перед тем, как обратиться за удостоверением завещания. Положение осложняется еще и тем, что согласно ст. 40 Основ о нотариате удостоверить завещание возможно в любой нотариальной конторе любого нотариального округа в Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством определить психическое состояние лица, обратившегося за удостоверением завещания, для нотариуса не всегда возможно. В целом приходится признать, что нотариус в настоящее время практически лишен возможности проверять дееспособность завещателей в строгом смысле слова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил ГК РФ не следует иное.