ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.04.2023

Просмотров: 394

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Тайна завещания относится к тайне личной и семейной жизни гражданина, гарантированной ст. 23 Конституции Российской Федерации, и входит в состав нематериальных благ, которые защищаются гражданским законодательством. В Российской Федерации завещатель не обязан сообщать кому-либо информацию, связанную с составлением, изменением, отменой завещания. Эти сведения составляют его личную тайну, а поэтому неприкосновенны.

Принцип тайны завещания закреплен в ст. 1123 ГК РФ: нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим ГК РФ.

Исходя из общих положений о завещании, названных в гл. 62 ГК, можно сформулировать понятие завещания. Завещание - это односторонняя сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества или имущественных прав, а в случаях, предусмотренных ГК, содержащая иные распоряжения, совершенная в установленной законом форме.

Верховный Суд РФ в п. 14 Постановления от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснил, что в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права (в т.ч. права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); имущественные обязанности, в т.ч. долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ)[16].

Дополнительно следует отметить, что законом могут быть предусмотрены случаи, когда наследникам переходят отдельные личные неимущественные права наследодателя. Например, право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам на весь срок действия исключительного права на произведение (п. 3 ст. 1293 ГК РФ) или к наследникам в пределах определенного срока переходит исключительное право на фонограмму (п. 2 ст. 1327 ГК РФ).


В ст. 1112 ГК РФ предусмотрено, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами (например, в ст. 701 ГК РФ указано, что в случае смерти гражданина ссудополучателя право безвозмездного пользования имуществом к его наследникам не переходит, если иное не предусмотрено договором).

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, право авторства), а также государственные награды. Не может быть предметом завещания имущество, полностью изъятое из гражданского оборота. Однако распорядиться на случай смерти ограниченно оборото способным имуществом возможно.

В п. 15 Постановления Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" содержится уточнение о том, что в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (разд. V Семейного кодекса Российской Федерации, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ). Данный перечень является открытым. Например, в порядке наследования не могут переходить участки недр (ст. 1.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. от 28.12.2013) "О недрах").

Кроме того, возможно ограничение перехода к наследнику доли в уставном капитале ООО. Уставом организации может быть предусмотрено, что для этого требуется получить согласие остальных участников общества. Аналогичное правило действует в отношении вступления наследника в члены хозяйственного товарищества и производственного кооператива (п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 106.5, п. 1 ст. 1176 ГК РФ).

На основе же всех вышеуказанных теоретических позиций мы можем сделать вывод, что традиционно в науке наследственного права завещание рассматривается в качестве: а) односторонней сделки; б) одного из способов распоряжения имуществом в случае смерти; в) документа, содержащего распоряжения наследодателя.

Таким образом, можно сделать вывод, что - как исторически, так и на теоретическом уровне - завещание представляет собой одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, упомянутыми завещателем в качестве своих наследников, в порядке, который установлен наследодателем. Если исторически зачастую в завещаниях указывались также и какие-то моральные позиции, отражающие своеобразное "наставление" своим потомкам, то в соответствии с современными юридическими принципами может быть завещано только собственное имущество, оно должно быть совершено от имени одного лица и содержать только его волю. Правовые последствия завещанием порождаются только после смерти наследодателя, при этом главный принцип завещания - это свобода его совершения.


Основания возникновения наследственных правоотношений

С помощью института наследования достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя - человека[17]. Каждый человек в течение жизни становится участником самых различных правоотношений. Некоторые из них, как, например, пенсионные, имеют настолько тесную связь с личностью их носителя, что отделение их невозможно без изменения самого существа этих отношений, а значит прав и обязанностей, из них вытекающих.

Наследственные правоотношения - правоотношения специфические, под ними зачастую понимаются различные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица[18]. Наследственное правоотношение, по мнению Н.Д. Егорова, носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами[19]. Другие ученые считают, что при наследовании возникает два правоотношения: первое возникает из события (открытия наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства[20].

Основаниями для возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений являются события и действия (ст. 8 ГК РФ)[21]. Наследственные правоотношения являются одним из видов гражданских правоотношений, и, следовательно, обладают чертами и признаками, им присущими. Возникновение наследственных правоотношений, связано с событием – смерть человека. Наследник, как по закону, так и по завещанию обладает правом, которое у него возникает после смерти наследодателя – принять (или не принять) наследство. Здесь можно говорить об абсолютном правоотношении, «в котором праву наследника соответствуют обязанности неопределенного круга субъектов (именно это правоотношение именует наследственным»[22]. Данное правоотношение возникает из факта открытия наследства и такое правоотношение в силу закона существует шесть месяцев и прекращается вследствие возникновения иных наследственных правоотношений: правоотношения принятия наследства или правоотношения отказа от наследства.


Принятие наследства и отказ от наследства (как и составление завещания) – относятся к односторонним сделкам, то есть юридические факты, порождающие (изменяющие, прекращающие) гражданские права и обязанности, следовательно, и правоотношения. В юридической литературе не подвергается сомнению факт признания принятия наследства (и отказа от него) односторонней сделкой, а также несомненность обусловленности указанной сделкой правовых ее последствий (возникновение, изменение, прекращение субъективных прав и обязанностей) не позволяет объединить открытие наследства и принятие наследства в одно правоотношение.

Правоотношения по принятию наследства в отличие от правоотношений из факта открытия наследства, как правило, существуют непродолжительный срок: это время фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом, либо момент подачи заявления наследником нотариусу о принятии наследства. Наследник после принятия наследства становится субъектом иных правоотношений – отношений собственности, обязательных правоотношений, а правоотношения по принятию наследства считаются прекратившимися. Смена наследодателя как субъекта в любом из существующих при его жизни правоотношений невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен.

В каждом правоотношении наследник воспринимает всю правовую ситуацию наследодателя. То есть в каждом правоотношении к нему перейдут права, являющиеся объектом отношения: право собственности на дом и автомобиль, право владения и пользования гаражом (ст. 617 ГК РФ). Соответственно к наследнику перейдут права и обязанности, составляющие юридическое содержание правоотношения. Так как, наследник воспримет, и все материальное содержание правоотношений то он должен будет осуществить все действия (за исключением уже осуществленных наследодателя), необходимые для реализации правоотношения.

В каждом правоотношении наследник воспринимает всю правовую ситуацию наследодателя. То есть в каждом правоотношении к нему перейдут права, являющиеся объектом права собственности и обязанности, которые составляют юридическое содержание правоотношения.

Так как, наследник воспримет, и все материальное содержание правоотношений то он должен будет осуществить все действия (за исключением уже осуществленных наследодателя), необходимые для реализации правоотношения. Вопрос об объекте правоотношения (и объекте гражданско-правовых отношений в частности) до сих пор остается одним из спорных, не разрешенных в теории права вопросов. «Смысл категории объектов гражданских правоотношений (объектов гражданских прав) заключается в установлении для них определенного гражданско-правового режима, т.е. возможности или невозможности совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих известный юридический (гражданско-правовой) результат»[23]. Согласно традиционной трактовке объект является одним из элементов правоотношения.


Переход к наследнику обязанностей подтверждает концепцию наследства, наследственного состава как совокупности прав и обязанностей наследодателя. Наследственное правоотношение действительно означает переход к новому субъекту всех прав и обязанностей, как являющихся объектом правоотношения, так и образующих его юридическое содержание.

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.

Глава 2. Правовое регулирование механизма наследования по завещанию

2.1 Форма и порядок совершения завещания

Завещание как сделка занимает особое место в законодательстве РФ, поскольку, является наиболее распространенным средством в распоряжении имуществом на случай смерти. Установлены различные способы волеизъявления, позволяющие составить и удостоверить завещание при участии должностных лиц в нотариальной и закрытой форме, и самостоятельно находясь в чрезвычайных обстоятельствах, явно угрожающих жизни. Последние две формы - новшество в развитии института завещания в РФ. Для исполнения последней воли наследодателя, соблюдаются некоторые формальности при составлении завещания. Анализируя происхождение понятия завещания, приходим к выводу, что форма изложения воли наследодателя - обязательный атрибут в реализации права наследования.

Несмотря на увеличение составления завещаний гражданами в последние годы, имеется существенная проблема признания большинства из них недействительными ввиду несоблюдения установленных законодательством норм, в результате чего достоверность воли наследодателя или вообще наличие таковой подвержено оспариванию в судах.

Следуя общим правилам, завещание должно быть лично написано, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. В ст. 1125 ГК РФ усматривается сложность самой процедуры составления завещания при обычных условиях, но это в наибольшей степени является гарантом действительной воли наследодателя и дальнейшее исполнение завещательных распоряжений.