Файл: Понятие и виды наследования (История развития института наследования ).pdf
Добавлен: 04.04.2023
Просмотров: 92
Скачиваний: 2
Введение
Новые правовые, экономические, социальные, морально-нравственные реалии, вызванные существенным развитием новых экономических отношений, не могли не оказать влияния на основания возникновения права собственности в связи с наследованием имущества.
Приобретение права собственности по основанию наследования занимает особое место. Это определяется тем исключительным правообразующим фактом, каковым является факт смерти гражданина (наследодателя) как главный элемент возникновения наследственных правоотношений.
Право частной собственности граждан, возведенное в ранг конституционного и производное от него - право собственности по основанию наследования гарантируется Конституцией РФ (п. 4 ст. 35), а их защита обеспечивается правосудием (ст. 18 Конституции РФ). Эти конституционные положения нашли закрепление и конкретизацию в части третьей Гражданского кодекса РФ, введенной в действие 1 марта 2002 года.
С принятием третьей части Гражданского кодекса РФ появилась новая система норм и институтов наследственного права. Значительно усовершенствовался институт наследования, как в частности субъектов, так и объектов наследственных правоотношений. Несмотря на указанные положительные новеллы, некоторые весьма важные проблемы остались за пределами правового регулирования.
Неполно урегулированы также законодателем вопросы приобретения в порядке наследования выморочного имущества Субъектом наследования выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ является Российская Федерация. Пробелы законодательства в этом вопросе нарушают наследственные права Российской Федерации.
Несмотря на то, что проблемы наследственного права были предметом диссертационных исследований как советского, так и современного периода, но специального исследования проблемам приобретения права собственности по основаниям наследования в свете принятой части третьей Гражданского кодекса РФ не проводилось. Данное обстоятельство также объясняет актуальность исследования.
Цель исследования — изучить, обобщить вопросы, связанные с проблемами приобретения права собственности.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- исследовать историю развития института наследования и законодательства о наследовании в различные исторические периоды;
- проанализировать действующее гражданское законодательство в области наследования по закону;
- рассмотреть значение, особенности и проблемы современного института наследования по закону в России.
Объектом исследования явились общественные отношения в сфере правового регулирования наследования как основания приобретения права собственности с позиции принятой части третьей Гражданского кодекса РФ.
Предметом исследования выступают нормы гражданского права, закрепленные в нормативно-правовых актах, правоприменительной практики судов общей юрисдикции по проблемам приобретения права собственности на основании наследования.
Нормативную основу исследования составили: Конституция Российской Федерации, законодательные акты Российской Федерации, отдельные подзаконные акты.
В процессе изучения проблемы были использованы следующие методы исследования: общенаучные, систематизации и обобщения.
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии.
1. История развития института наследования и законодательства в России
Право о наследовании является одной из древнейших подотраслей гражданского права. Наследование, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Для раскрытия происхождения и эволюции при развитии наследственного права России, а равно и предложения способов рационализации законодательства в этой области, необходимо проанализировать историю совершенствования наследственного права с момента его становления и до настоящего времени.
Рассматривая эволюцию наследственного права с точки зрения законодательного урегулирования отношений, можно выделить пять фундаментальных этапов:
- в период Древней Руси наследственные отношения регламентировала Русская Правда (1016–1062 гг.);
- на втором этапе (формирование феодального строя) — Псковская Судная Грамота (14–15 века), Новгородская Судная Грамота (15 век), Судебник Ивана III (1497 г.), Судебник Ивана IV (1550 г.) и Соборное уложение (1649 г.);
- на третьем этапе (императорском) — Указ Петра I «О единонаследии», «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» (1714 г.), Свод законов Российской империи (1834 г.);
- на четвертом этапе (послереволюционном советском) Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования», Гражданский кодекс РСФСР (1922 г.), Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию» (1945 г.), Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961 г.), Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.);
- на пятом этапе (современном) — Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991 г.), Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» (2001 г.), часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого 21 октября 1994 года Государственной думой (далее – ГК РФ) [31, с. 217].
Самым ранним источником, в котором мы обнаруживаем нормы, регламентирующие наследственные правоотношения, является «Русская Правда» (XI в.). Наследство в «Русской Правде» именуется «статком», т.е. тем, что оставляет позади себя умерший. Среди вещей, переходящих в порядке наследования, упоминается следующее имущество: дом, двор, товары, рабы и скот. О землях упоминаний нет, поскольку, не являясь еще объектом частной собственности, она не могла переходить по наследству. Земля была собственностью всего рода, её передача по наследству не оговаривалась. Наследование по завещанию не рознится от наследования по закону (обычаю) [7]. Русская Правда это попытка неофициальной кодификации законов, которая происходила под влиянием церковного воздействия и содержала нормы византийского и скандинавского права. «Русская правда» представляла собой обобщенный свод феодальных законов.
Учитывая роль церкви, часть наследственного имущества передавалась «по душе», часть — пережившей вдове (муж не наследовал после жены), оставшаяся часть — детям. Проводя параллель с нынешним законодательством о наследовании, данный принцип схож с нормой о выделении обязательной доли из общей совместной собственности супругов. Из детей исключали дочерей, которые вступают в наследство только за отсутствием сыновей. Дочери до замужества оставались в доме, а на братьев возлагалась обязанность снабдить их приданым «како си могут». Наследство, в случае отсутствия завещания, располовинивалось между детьми без преимущества старшинства, однако младшему сыну переходил дом и двор отца [15, с. 133].
Через некоторое время, с выходом в свет Псковской судной грамоты в 1467 году, в которой получили развитие существенные положения Русской Правды, стало возможным наследование по двум основаниям: по закону («отморщина») и по завещанию («приказное»). Стало также допустимым составлять завещание в пользу третьих лиц, однако требовалось составление завещания в письменной форме. Прежние отношения между обоими основаниями нарушаются и каждое получает самостоятельное значение. Если же наследодатель выбирал наследников из круга наследников по закону (отец, мать, сын, брат, сестра, племянники), то составление письменного завещания не являлось обязательным. Завещание, называемое «рукописанием» или «поряной», составляется в письменной форме. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, расширяется путем включения в него боковых родственников – племянников («ближнее племя»). Наследственные права признаются не только за супругой после супруга, но и в обратном порядке и притом на пользование всем имуществом. Грамота начинает призывать к наследованию и восходящих родственников, а именно: отца и мать [32. с. 40].
Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649 г.) царя Алексея Михайловича характерно постепенное увеличение круга наследников по закону, происходит включение родственников по боковой линии до пятой степени родства и сокращение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составляющего, в большинстве случаев, первичную ценность наследства. Завещание («духовная грамота» или просто «духовная»), помимо указания преимущественного наследника, могло охватывать распоряжение относительно различных выделов в пользу отказополучателей, так называемых легатариев.
Вследствие этого, наследниками по завещанию чаще всего назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, а легатариями — третьи лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив подобным образом наследства супругу или ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев (например, в 1580 году было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя супругу и ближайших родственников) [8].
В 1679 году Соборным уложением, принятым на Земском соборе, свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом на завещание родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо только свидетелями и утверждено церковными властями. Словесное завещание допускалось вплоть до конца XVII века [22]. Из поместья, то есть участка земли, данного государем или церковным учреждением во временное личное владение служилому человеку как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы, вдове причиталась определенная часть, размер которой составлял от 1/3 до 1/7 части, из движимого имущества — 1/4 часть. Наследование вотчины отличалось от наследования поместья, поскольку вотчина представляла собой наследственный участок, который подлежал передаче наследникам, наследование поместья не предусматривалось [30, с. 414].
Позже, в 1714 году, Петр I издал Указ «О единонаследии», которым был введен майорат. Вся помещичья и вотчинная земля по наследству могла перейти только старшему сыну. Наследникам предоставлялось право выкупа недвижимого имущества в течение определенного срока, сорока лет. Указ от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» окончательно уравнял правовой статус поместий и вотчин. Все недвижимое имущество попрежнему переходило по наследству старшему сыну, а движимое имущество делилось между сыновьями умершего вотчинника (помещика). Благодаря такому порядку наследования, государство получало необходимые ему кадры, т.к. младшие сыновья умершего дворянина, лишившись наследства (средств к существованию), были вынуждены добывать их на государственной службе. Но лишь один сын из семьи мог пойти на государственную службу.
В принятом в 1834 г. Своде законов Российской империи в ст. 1104 впервые на законодательном уровне закрепилось понятие наследства, под которым понималась "совокупность имуществ, прав и обязательств, оставшихся после умершего" [28, с 67]. Наследование осуществлялось по закону и по завещанию. Законодатель специально предусматривал, что от наследования не отстраняются иностранцы, дети, зачатые при жизни отца и рожденные после его смерти, равно как и лица, имеющие физические и умственные недостатки — немые, глухие и безумные (ст. 1106 Свода). Основаниями открытия наследства являлись смерть, лишение всех прав состояния, пострижение в монашество и безвестное отсутствие.
Наследование по закону имело место в тех случаях, когда в состав наследственного имущества входило родовое имение и, кроме того, умерший не оставил завещания об ином имуществе или завещание было признано судом недействительным. Характерной чертой порядка законного наследования, установленного в Своде законов, была неограниченность круга наследников: "...право наследования в порядке, законами определенном, простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения оного, не токмо в мужском, но и в женском поколении" (ст.1111 Свода). Род представлял собой связь между лицами, рожденными в законном браке, основанную на происхождении их от общего предка, даже если они "не носили его имени или прозвания" (ст. 1112). Родство определялось по степеням и линиям. Степень представляла собой связь лиц посредством рождения, линия — "связь степеней, непрерывно продолжающихся". Линии подразделялись на восходящие, нисходящие и боковые (ст. 1114—1117) [26].
Давая общую характеристику порядку наследования по закону, можно сказать, что во-первых, преимуществом пользовались родственники умершего по нисходящей линии и лишь при "недостатке их" имущество могло переходить к боковой или восходящей линиям; ближайший по степени родственник одной линии отстранял более отдаленного (ст.1121—1122).
Во-вторых, признавалось наследование по нынешнему праву представления ("право заступления"): "...если при открытии наследства лицо, ближайшее или равное другим по степени родства, не находится уже в живых, то место его занимают и в степень его вступают его дети, а за смертию оных, внуки и другие их нисходящие по порядку степеней" (ст. 1123) [26]. Представляющие наследники получали вместе ту часть, которая причиталась бы их умершему предку. Таким образом, основным принципом формирования круга наследников по закону было кровное родство их с наследодателем.