Файл: Понятие и виды наследования (История развития института наследования ).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2023

Просмотров: 70

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

После Великой Русской революции 1917 года произошло свержение самодержавного монарха, и установилась власть большевиков, сменился политический строй. В связи с произошедшими изменениями законодательство о наследовании пошло по иному, чем ранее пути развития. 27 апреля 1918 года был принят Декрет ВЦИК «Об отмене наследования», он отменил наследование как по закону, так и по завещанию. После смерти собственника имущества оно переходило государству. Такой кардинальный шаг был связан с ликвидацией крупной частной собственности и как следствие самого наследования. Однако супруг и иные ближайшие родственники наследодателя имели право на часть оставшегося имущества, общая стоимость которого не превышала десяти тысяч золотых за вычетом всех долгов умершего [9].

Принятый позже, на IV сессии 31 октября 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР стал первым Гражданским кодексом в российской истории и первым в мире Гражданским кодексом социалистического государства. Ст. 417 Гражданского кодекса РСФСР по-прежнему предусматривала возможность наследования имущества, не превышающего десять тысяч рублей, оставшаяся часть подвергалась разделу или ликвидации государством в лице Народного Комиссариата Финансов и его органов с частными лицами.

Круг лиц, призываемых к наследованию, по обоим основаниям ограничивался супругом, детьми, внуками, правнуками, а также нетрудоспособными и малоимущими иждивенцами наследодателя. В ст. 422 появляется законодательно закрепленное понятие завещания, под которым понимается письменное распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам из числа наследников по закону. Завещатель мог лишить права наследования одного или всех наследников, тем самым наследственное имущество целиком или в части переходило государству.

14 марта 1945 года Президиумом Верховного совета РСФСР был принят Указ «О наследниках по закону и завещанию», который внес существенные изменения в советское наследственное право в части порядка призвания наследников по закону, расширен круг наследников по закону, появились новые правила наследования по завещанию. Новые правила о завещании допускали наследование даже постороннему (не родственнику) завещателю гражданину, если на момент открытия наследства не обнаруживалось ни одного наследника по закону. Впервые к наследованию стали призываться не все наследники сразу, а установилась очередность. Наличие кого-либо из наследников первой очереди и принятие им наследства исключает призвание наследников, отнесенных к двум последующим очередям; призвание наследников второй очереди исключает наследование лиц, отнесенных к третьей очереди. Тем самым наследственное имущество стало меньше дробиться.


8 декабря 1961 года VII сессия Верховного совета СССР пятого созыва утвердила Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (далее – Основы). Он был «протестом» в ответ на то, что советские люди якобы были лишены гражданских прав, показывая, что советский народ обладает всеми гарантированными законом гражданскими правами. Присоединяются два существенных положения: во-первых, ст.118 вводит единую для всех союзных республик первую очередь наследования по закону, а именно: дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, к числу наследников также относился ребенок, зачатый при жизни наследодателя, родившийся после его смерти. По части последующих очередей наследования Основы относят их к компетенции союзных республик. Во-вторых, ст. 119 разрешает включать в завещание все имущество или его части (включая предметы обычной домашней обстановки и обихода) лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону с сохранением обязательной доли.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года кодифицированный нормативно-правовой акт, регулирующий гражданские правоотношения, постепенно утрачивающий силу с 1 января 1995 года, окончательно прекративший свое действие с 1 января 2008 года. Ко второй очереди наследования стали призываться братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

После распада Советского Союза в 1991 году существенным изменениям подверглись и нормы, касающиеся наследственного права. Произошло уравнение частной с другими видами собственности, расширились объекты прав собственности граждан. В наследственной массе появились земельные участки, сложные имущественные комплексы, пакеты акций, интеллектуальная собственность и иное имущество, которое ранее не подлежало наследованию. Искусственно созданные ограничения прав наследования не нашли своего практического применения в связи с тем, что институт наследственного права укоренился в жизни граждан и право собственности уже не могло существовать без перехода имущественных прав и обязанностей по наследству. Стоит отметить, что принятые в 1991 году Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, в частности раздел VI, посвященный наследственному праву, не оказали ожидаемого влияния на регулирование отношений по наследованию. Новеллы Основ, такие как в п. 4 ст.153, предусматривающие наследование вкладов граждан в банках, не нашли своего практического применения, поскольку в 1993 году все дореволюционные вклады, хранящиеся в Сбербанке России, были изъяты. Изменения коснулись и очередей наследования, включения в число наследников иных лиц, не предусмотренных Гражданским кодексом РСФСР 1964 года, размера обязательной доли нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников. Указанные изменения были отнесены к компетенции законодателей республик. В п. 2 ст. 155 Основ предусматривалась не только нотариально удостоверенная форма завещания, но и «иная форма, установленная законодательными актами» [23].


В 2001 году были введены еще две очереди наследников, третья, в которую вошли дяди и тети наследодателя, и четвертая – прадеды и прабабки наследодателя как со стороны деда, так и бабки. Тем самым значительно расширился круг наследников по закону, отдаляя государство от наследования имущества граждан. Одновременно правом наследования по праву представления стали обладать, помимо внуков и правнуков умершего, его племянники и племянницы, а также двоюродные братья и сестры.

С 1 марта 2002 года наследственное право окончательно избавилось от присущих первым послесоветским годам идеологических запретов и ограничений. Стоит подчеркнуть, что такие основополагающие институты, как круг наследников по закону, обязательная доля, т.е. защита государством наиболее уязвимых, незащищенных категорий граждан, сочетание принципа свободы завещания с обоснованными правами членов семьи наследодателя остались в неизменном виде. Часть третья Гражданского кодекса РФ, принятая в 2002 году, продолжает свое действие по сей день, проблемы, возникающие в связи с ее применением на практике, являются предметом рассмотрения научных исследователей.

Исследование института наследования через призму исторического развития дает нам понимание значимости наследственного права. Наследство шло по пути развития Российского государства, меняясь в зависимости от политического строя, экономических отношений и т.д. Оно появляется с момента возникновения Российского государства и продолжает свое развитие. В XI веке мы обнаруживаем первые упоминания о наследстве, в то время оно было адаптировано под первобытнообщинный строй государственных отношений. Во время первой общественно-экономической формации наследственные отношения распространялись на то имущество, которое могло быть объектом частной собственности. Уже тогда государство начинает заботиться о последней воле умершего, которую можно было выразить в составленном в устной или письменной форме завещании. Оставшаяся вдова наследовала после супруга определенную долю в наследственном имуществе, что схоже с нынешней нормой о выделении из совместно нажитого имущества супружеской доли пережившего супруга (ст. 1149 ГК РФ). Наследниками также являлись дети умершего, его сыновья. Дочери имели право наследовать только при отсутствии последних российское [33, с. 520].

Ст. 1111 ГК РФ предусматривает два основания наследования: по завещанию и по закону. В данной норме присутствует правопреемство Псковской судной грамоты. Однако пока еще, в отличие от современного законодательства о наследовании (ГК РФ), нет указания на то, в каких случаях имеет место завещание, а в каких наследование из числа наследников по закону. Исключилась возможность составления завещания в устной форме, т.к. это порождало проблемы определения истинной воли завещателя. В настоящее же время в Российской Федерации в общем порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме, удостоверенной нотариально. Псковская судная грамота и законодательные источники времен феодального строя, по сравнению с Русской Правдой, значительно расширили круг наследников, не устанавливая пока очередность наследования.


В ст. 1137 Гражданского кодекса РФ «Завещательный отказ» указана возможность завещателя возложить на одного или нескольких наследников, исполнение обязанностей за счет наследства. Судебник Ивана III содержит схожую норму о легатариях наследниках, которым «надлежит выплатить какому-либо лицу определенную сумму или передать имущество», т.е. отказополучателях. Легатарии считались «сонаследниками», т.е существовали не зависимо от наличия главного наследника. Завещание, как правило, составлялось на родственников из числа наследников по закону, а легатарии выбирались из посторонних лиц.

Глава 63 ГК РФ содержит статьи о наследовании по закону, некоторые из которых, ст. 11421145, устанавливают очередность наследования. В настоящее время существует восемь очередей наследников. В период правления Петра I в 1714 году Указом «О единонаследии» был изменен порядок наследования, устанавливающий майорат, в соответствии с которым помещичья и вотчинная земля переходила по наследству только старшему сыну. Признавалось только наследование вотчины. Вотчина – наследственная собственность, а поместье являлось условным владением, государственной землей, которая давалась во временное владение служилому человеку, отсюда следует различие в порядке наследования.

Значение ст. 1146 Гражданского кодекса РФ состоит в том, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам. В Своде законов мы видим схожую норму, регулирующую наследование «по праву заступления», которая означала, что вместо умершего наследника по закону, наследство переходит к его детям, внукам и т.д., оставшимся в живых. Они наследуют ту долю, которая причиталась бы их умершему родственнику.

С 1 марта 2002 г. вступила в законную силу и действует часть третья ГК РФ, которая посвящена наследственному праву. На сегодняшний день в системе наследственного права действуют следующие принципы:

Принцип универсальности наследственного правопреемства. К наследнику переходят не только права, но и обязанности наследодателя (ч. 1 cт. 1112), нельзя принять или отказаться от наследства в части, принимая оставшееся после умершего имущество, наследник должен принять и долговые обязательства наследодателя;

Принцип свободы завещания, воплощающий применительно к наследственному законодательству общегражданский принцип диспозитивности правового регулирования. Гражданин может составить завещание исходя из своих внутренних побуждений, отношений в семье и других критериев, завещание может быть отменено и составлено новое неограниченное число раз в любой момент жизни гражданина.


Перед наследниками всегда есть право выбора: принять наследство либо отказаться от его принятия. Допускается направленный и ненаправленный отказ от наследства, в последнем случае наследство делится между теми наследниками, которые вступили в наследство.

Рассмотрев процессы становления и развития наследственного права со времен Российского государства до настоящего времени, можно с уверенностью говорить о его высокой общественной значимости. Эволюция наследственного права была вызвана совокупностью объективных факторов, выраженных в изменении государственного строя, в социально-экономической, политической сферах. Несмотря на серьезные преобразования, происходившие с институтом наследственного права на протяжении стольких лет, правовому регулированию раздела наследства посвящено всего несколько статей Гражданского кодекса РФ (ст. 11651170).

Указанное не только не является свидетельством несовершенства института наследственного права, напротив, учитывая отсылочный характер перечисленных норм, позволяет говорить о достаточно высоком уровне структурной проработанности, в частности: для правильного толкования части третьей ГК РФ, нужно обращаться и к иным нормам гражданского права, а в ряде случаев и семейного (Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), принятый 8 декабря 1995 года Государственной думой). На это нам указывают нормы ст. 34 «Совместная собственность супругов», ст. 38 «Раздел общего имущества супругов» СК РФ. Рассматривая проблемы, возникающие в практике применения наследственного права, необходимо также отметить положительную роль исторического анализа в целях их выявления и поиска путей решения. Так, на сегодняшний день в цивилистике остается неисследованным и открытым вопрос соглашения о разделе наследства. Конституция РФ провозглашает принцип гарантированности права наследования (ч. 4 ст. 35). При этом соглашение о разделе наследства является эффективным средством в механизме реализации данного принципа.

В результате анализа юридической литературы необходимо констатировать, что ключевым элементом системы наследственного права, требующим дальнейшего изучения и совершенствования, является способ производства раздела наследства. Вместе с тем, проведенный ретроспективный анализ российского законодательства о наследстве позволяет говорить о рецепции отдельных положений Римского права, начиная с эпохи Петра I. Изложенные обстоятельства также свидетельствуют о необходимости комплексного исследования проблемных вопросов наследственного права.