ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.04.2023

Просмотров: 272

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Из-за формальной определенности права ее нормы четко определяют не только правила поведения (необходимые или запрещенные), но и другие факторы, которые позволяют охарактеризовать акт как преступление.

Все перечисленные признаки являются обязательными, и отсутствие хотя бы одного из них исключает возможность квалифицировать конкретный акт как правонарушение. Для выявления всех признаков правонарушения используется абстрактная научная категория - правовой состав правонарушения.[18] Он служит своеобразной моделью типичного правонарушения, отражает в своем содержании существенные особенности некоторых видов правонарушений и служит основанием для привлечения к юридической ответственности, поскольку, если нет признаков нарушения, этот акт не может быть признанным в качестве правонарушения, и юридическая ответственность не может произойти.

1.2 Юридический состав правонарушения

Структура (юридический состав) правонарушения — это совокупность элементов правонарушения, необходимых для привлечения правонарушителя к юридической ответственности. Элементы правонарушения: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона правонарушения.[19]

Объект правонарушения — это те явления окружающего мира, на которые направлено противоправное деяние.[20]

Совершая правонарушение, лицо наносит определенный вред охраняемым правом общественным отношениям, сложившемуся в обществе правопорядку, субъективным правам граждан.

Виды объектов правонарушения:

— общий — вся совокупность общественных отношений, охраняемых правом;

— родовой — совокупность общественных отношений, охраняемых правом;

— непосредственный — конкретное общественное отношение, охраняемое правом.[21]

Объектом посягательства могут быть жизнь, здоровье человека, установленный порядок управления, собственность и т.д.[22]

Субъект правонарушения — это лицо, совершившее виновное противоправное деяние и обладающее дееспособностью. Субъектом может быть как физическое, так и юридическое лицо (организация).[23]

В Российской Федерации исчерпывающий перечень преступлений содержится в Уголовном кодексе РФ, а субъектами преступлений могут быть только вменяемые физические лица, достигшие возраста, установленного УК РФ (ст.19 УК РФ). В ст. 15 УК РФ установлены следующие категории преступлений: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.


Требования к субъекту правонарушения: — достижение определенного возраста. В уголовном праве ответственность наступает с 16 лет, а в отдельных случаях — с 14; в административном — с 16, в трудовом — с 16, в гражданском — полная — с 18 лет, частичная — с 14 лет; — вменяемость — способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения правонарушения.

Субъект правонарушения закреплен в гипотезе юридической нормы. Так, халатность (преступление, предусмотренное ст. 293 УК РФ) может совершить только должностное лицо.[24]

Объективная сторона правонарушения — это внешнее проявление противоправного деяния. По нему можно судить о том, что произошло, где, когда и какой вред причинен.

Объективная сторона состоит из следующих элементов:

а) деяние (действие или бездействие);

б) противоправность деяния (его противоречие юридическим нормам);

в) вред, причиненный деянием (утрата здоровья, имущества, умаление чести и достоинства и др.);

г) причинная связь между деянием и наступившим вредом.

На выяснение причинной связи направлены действия, допустим, следователя, устанавливающего, предшествовало ли по времени то или иное поведение наступившему результату или нет. Причинная связь в праве, т.е. связь между явлениями, в силу которой одно явление с необходимостью порождает другое явление (следствие), имеет важное значение для правильной юридической квалификации правонарушения; д) место, время, способ, обстановка совершенного деяния (это факультативные элементы в отличие от основных, указанных выше).

Субъект правонарушения — лицо, совершившее виновное противоправное деяние, т.е. правонарушитель. Не каждое лицо признается субъектом правонарушения, а лишь обладающее деликтоспособностью — способностью отвечать за содеянное.[25] 

Субъективная сторона правонарушения указывает на психическое отношение лица к совершаемому им противоправному действию.

Субъективная сторона правонарушения состоит из следующих элементов:[26]

а) основной элемент — вина;

б) факультативные элементы: цель и мотивы.

Вина — это психическое состояние и отношение лица к совершаемому им противоправному деянию — действию или бездействию, а также к возникающим в результате такого деяния последствиям.[27] Она означает понимание или осознание лицом противоправности (недопустимости) своего поведения и возникающих при этом последствий.


Поэтому действия несовершеннолетних и лиц, признанные судом невменяемыми, не могут считаться правонарушениями, поскольку они не могут понять и осознавать незаконность своих действий. Кроме того, так называемые объективно-противоправные деяния не считаются правонарушениями. Они совершаются в силу профессиональных или официальных обязанностей и не содержат никакой вины, хотя они сознательно совершенны, согласно воле человека. Таким образом, это не может считаться правонарушением пожарного, причинившего ущерб имуществу во время пожаротушения.[28]

Существуют две формы вины: умышленные (намеренные) и неосторожную (неосторожность).

Цель предполагает, что лицо, которое совершило противоправное деяние, осознает общественно опасный характер своих действий или бездействия, предвидит их общественно опасные последствия и желания (или допускает) их наступление. Намерение может быть прямым и косвенным.

Прямое намерение - когда человек, сознающий общественно опасный характер совершенного им деяния, предвидит возможность и неизбежность его вредных последствий и желает их наступления.[29]

Косвенный умысел — когда лицо понимает противоправность своего деяния и его последствия, но не желает их наступления, хотя и допускает такую возможность, или безразлично относится к ним.[30]

Неосторожность как одна из форм вины бывает двух видов: самонадеянность и небрежность. В случае самонадеянности лицо предвидит общественно опасные последствия своего поведения, но легкомысленно рассчитывает их избежать. Так, во время баловства с заряженным ружьем происходит случайный выстрел, повлекший смерть человека. В этом случае человек, спустивший курок, виновен в причинении смерти по неосторожности в форме самонадеянности. В случае небрежности лицо не предвидит общественно опасных последствий своих деяний, но может и должно их предвидеть. Небрежность указывает, прежде всего, на безответственное и пренебрежительное отношение лица к выполнению возложенных на него обязанностей.[31]

Следует отметить, что в гражданском праве в подавляющем большинстве случаев не имеют значения различные формы вины. Чаще всего требуется лишь наличие вины как таковой.[32]

Для ее установления выясняют, принял ли виновный все меры для надлежащего исполнения обязательств. Соответственно, вина будет присутствовать в действиях того лица, которое приняло не все возможные меры. В редких случаях требуется установление наличия умысла или неосторожности в грубой форме. Заметим также, что в гражданском праве существуют и другие особенности признания вины.


Так, законом предусмотрены случаи ответственности за чужую вину (например, ответственность юридического лица за вред, причиненный по вине его работника; ответственность родителей за вред, причиненный несовершеннолетним, ответственность поручителя и т.п.).[33]

Иногда для наступления гражданской ответственности вообще не требуется установление вины. Так, вред, причиненный источником повышенной опасности (транспортное средство, электроэнергия высокого напряжения, сильнодействующие яды, строительная деятельность и т.п.), подлежит возмещению, если владелец источника повышенной опасности не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Только непреодолимая сила является основанием для освобождения от ответственности. Отметим еще одну особенность гражданско-правовых отношений. В них действует презумпция вины нарушителя. Это означает, что потерпевший не обязан доказывать вину нарушителя как условие ответственности, так как она и так предполагается законом.[34]

Напротив, нарушитель обязан доказать, что вред возник не по его вине. Если он не сможет этого сделать, неизбежно наступит его ответственность перед потерпевшим. Как было отмечено ранее, факультативными элементами субъективной стороны являются цель и мотивы совершения правонарушения. Мотив — внутреннее побуждение к совершению правонарушения. Цель — конечный результат, к которому стремился правонарушитель, совершая противоправное деяние. Они называются факультативными, поскольку не всегда являются необходимыми элементами для признания того или иного деяния правонарушением. Однако в некоторых случаях данные факультативные элементы играют значительную роль. Так, для квалификации по французскому уголовному законодательству вымогательства, шантажа, мошенничества и некоторых других преступлений требуется в обязательном порядке установление корыстной цели. Субъективная сторона позволяет отличить правонарушение от казуса (случая).[35]

Казус — это факт, который возникает не в связи с волей и желанием людей. Казус — это всегда невиновное причинение вреда. Будучи лишенным вины, он не влечет ответственности лица, по отношению к которому рассматривается.[36] Казус может быть природным явлением (пожар, наводнение), результатом проступков других людей, результатом своих собственных действий, которые человек не осознавал либо не предвидел и не мог предвидеть возможных последствий.


Глава 2. Виды и причины правонарушений

2.1. Виды правонарушений

В теории государства и права применяется главным образом отраслевая классификация правонарушений. В зависимости от степени социальной опасности (вредности) правонарушения подразделяются на преступления и иные правонарушения (проступки) – административные, гражданские, дисциплинарные, процессуальные и др.[37]

Преступления отличаются максимальной степенью общественной опасности, поскольку посягают на наиболее важные общественные отношения и ценности. Понятие «преступление» сформулировано в ст. 14 УК РФ, где в качестве признаков преступления названы общественная опасность, виновность, запрещенность уголовным законом (противоправность) и наказуемость. В Уголовном кодексе закрепляются виды (категории) преступлений в зависимости от тяжести возможного наказания в виде лишения свободы в его верхних пределах и от формы вины. Соответственно преступления различаются небольшой, средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие. Квалифицировать правонарушение в качестве преступления вправе только суд, и он же назначает наказание.[38]

Правонарушения классифицируются по разным основаниям. По сферам общественной жизни: в экономике, политике, социально-бытовой сфере и т.д. По видам юридической деятельности: в правотворчестве, правоприменении. По формам вины: совершенные умышленно и по неосторожности.[39]

Наиболее важное и распространенное основание классификации правонарушений — по степени общественной опасности. Согласно данному основанию все правонарушения делятся на преступления и проступки. Для определения степени общественной опасности используются следующие критерии: — значимость регулируемого правом общественного отношения, ставшего объектом противоправного посягательства; — размер причиненного ущерба; — личность правонарушителя; — способ, время и место совершения противоправного деяния. Рассмотрим более подробно категории преступления и проступки.

Преступлениями называются запрещенные уголовным законом общественно опасные, виновные деяния деликтоспособного лица или лиц, наносящие существенный вред общественным отношениям и сложившемуся в обществе правопорядку, влекущие за собой наиболее строгие меры государственного принуждения — уголовно-правовые санкции.[40]