Добавлен: 06.04.2023
Просмотров: 356
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. История развития и изменения наследственного права в России
1.1 Становление наследственного права в России
1.3 Особенности наследования в российском гражданском праве
Глава 2. Виды наследования по современному российскому законодательству
2.1 Характеристика наследования по закону
ВВЕДЕНИЕ
Вопросы наследственных правоотношений в текущее время приобретают все большую актуальность, потому что в связи с закреплением за гражданами права частной собственности на имущество, круг объектов, которые могут переходить в порядке наследования, значительно расширился. Как следует из этого, роль норм регулирующих эти правоотношения возросла.
Отношения в области наследования представляют собой ту область общественной жизни, в рамках которой появляется значимая масса проблем юридического характера. Безусловно, чтобы соответствующим образом их урегулировать, а также для формирования должного подхода к процессу правового регулирования наследственных правоотношений, надлежит глубоко и детально проанализировать квинтэссенцию этого феномена.
Понятие наследственного правоотношения занимает в системе гражданского права особое место, но, невзирая на это, как таковое в литературе отсутствует. Вопросы, затрагивающие наследственных правоотношений (в том числе и квинтэссенции этого феномена), привлекали и привлекают внимание многих ученых, также практикующих юристов, о чем говорят множество работ вышедших из под пера этих известных правоведов. Но, к сожалению, многие специалисты в своих исследовательских работах обошли вниманием определение понятия наследственных правоотношений и направили свое внимание лишь на наследование - наследственное правопреемство, что привело к невозможности определения сути наследственного правопреемства.
Объектом исследования являются общественные отношения, которые регулируются законодательством о наследовании и имеют гражданско-правовой характер.
Предметом исследования выступают нормы российского законодательства, судебная и правоприменительная практика по наследственным делам, а также нормы гражданского законодательства, регулирующие порядок осуществления права наследования по закону и завещанию.
Цель исследования - исследовать понятие и виды наследования.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
- охарактеризовать становление наследственного права в России;
- рассмотреть понятие наследования;
- выявить особенности наследования в российском гражданском праве;
- дать характеристику наследования по закону;
- охарактеризовать специфику наследования по завещанию;
- рассмотреть проблемы и направления совершенствования правового регулирования наследования по закону и завещанию в России.
В целях раскрытия темы курсовой работы были использованы такие методы исследования как: системно-функциональный, формально-юридический, системный и логический способы толкования юридических норм, анализ нормативных правовых актов, анализ научной литературы, обобщение.
Теоретической основой исследования послужили работы отечественных авторов, а именно труды: Е.В. Белашовой, А.М. Гуляева, Е.В. Долотиной, Е.А. Кирилловой, Л.А. Коротченковой, Н.В. Лебединец, Е.М.Малышевой, Б.Э. Манджиевой, А.В. Шуваева, З.Н. Ямалиевой и других.
Правовую основу исследования составили: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ и другие.
Глава 1. История развития и изменения наследственного права в России
1.1 Становление наследственного права в России
Основы правового регулирования наследственных отношений были заложены первоначально на Древнем Востоке, продолжены в древнегреческой правовой системе. Но именно римское право сформировало само понятие наследования, как универсального правопреемства, противопоставив ему, преемство в отдельных правах умершего (сингулярное преемство), закрепило основание наследования и определили сущность завещания, которая состоит в назначении наследника. Благодаря влиянию, оказанному jus gentium, которое регулировало развивающиеся торговые отношения, римское наследственное право приобрело универсальный характер, что позволило другим правовым системам впоследствии практически без изменений реципировать его достижения [35, с. 118]. Наследственное право Древнего Рима закрепило систему принципов наследования по завещанию, важнейшими из которых являются принципы свободы завещания и не допущение одновременного наследования по разным основаниям, а также положения «однажды наследник – наследник навсегда».
Римскими юристами были выработаны основные требования:
1. К назначению наследника, которые соответствовали их пониманию действительности, укладу жизни.
2. К порядку составления и форме завещания, которые были, хотя и громоздкими, но защищали волю завещателя.
3. К созданию института обязательной доли, защищающей интересы своих наследников.
4. К наследственной трансмиссии, охраняющей интересы правопреемника.
5. К субституции, которая была направлена на защиту воли наследодателя.
6. К порядку вступления в права наследования, причем отношения между кредиторами наследодателя и наследника были урегулированы в пользу кредитора. Благодаря четкости конструкций данные определения прочно обосновались в правовых нормах, регулирующих отношения наследования по завещанию ГК РФ. Относительно русского частного, а, следовательно, наследственного права следует отметить, что данные правовые нормы на Руси и в дореволюционной России были не развиты. До реформ Петра I регулирование завещательных отношений осуществлялось церковной властью, что явилось следствием малочисленности норм завещательного права в собственно русском законодательстве. Завещание представляло собой акт, которым имущество распределялось между наследниками по закону [35, с. 120].
Свобода завещания в выборе наследника распространялась только на благоприобретенное (приобретенное самим завещателем) имущество. Родовое имущество наследовать не член рода не мог.
Существовало две формы завещания: устная и письменная. Однако завещания в устной форме совершались в присутствии свидетелей, что свидетельствует о некой гарантии исполнения воли наследодателя. Петровские реформы XVIII в., хотя и сдвинули процесс развития законодательства, однако наследственные отношения все еще не имели положения, определяющего содержание завещания. Ограничение воли завещателя относительно субъектов завещания и предмета, оставались прежними. Однако относительно формы произошли изменения в сторону ужесточения. Ввиду возможности подлога надлежащей формой завещания признавалась только письменная [35, с. 121].
В XIX в. законодателем были приняты меры по улучшению законодательной базы, регулирующей наследственные отношения, например, Положение о духовных завещания, вошедшие в 10 том Свода законов Российской Империи. Однако несовершенство данного Положения вынуждала, при помощи решений кассационного департамента Правительствующего Сената по гражданским делам, восполнить пробелы в законодательном регулировании завещательных правоотношений. Вышеизложенное свидетельствует о том, что наследственные правоотношения по завещанию на Руси и в дореволюционной России регулировались не должным образом [35, с. 121-122].
Относительно правового регулирования наследования по завещанию сегодня можно сказать, следующее. Конституция Российской Федерации (далее - Конституция РФ) гласит, что право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35) [1]. Такие гарантии о праве наследования установлены в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина», положения которой являются непосредственно действующими, определяя смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием (ст. 18).
Конституционный Суд Российской Федерации, разъясняя содержание конституционных норм, которые касаются наследования, установил, что право наследования включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования, предусмотренное ст. 35 Конституции РФ, обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам) [49, с. 77].
Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского права, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким наследникам. Такие правоотношения и составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права [49, с. 77].
Часть третья ГК РФ носит название «Наследственное право». Здесь собрано подавляющее большинство правовых норм, регулирующих отношения наследования. Но, действуют, и другие части ГК РФ, содержащие нормы, имеющие отношение к наследственным правоотношениям. Так, например, ст. 18 ГК РФ называет право завещания и наследования имущества как один из элементов гражданской правоспособности.
Кроме ГК РФ нормы наследственного права содержатся и в других нормативных правовых актах. Это Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии» и многие другие. Современные общественные отношения настолько разнообразны, что зачастую применение общих норм к конкретным случаям не может отразить специфики ситуации. Поэтому указанные нормативные акты устанавливают особенности наследования того или иного вида имущества [49, с. 78].
Можно выделить такие источники наследственного права, как Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Налоговый кодекс Российской Федерации, нормы законов об интеллектуальной собственности и другие, которые являются продолжением норм ГК РФ о наследовании. Также при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями частей первой и второй ГК РФ, Семейного кодекса РФ, в ряде случаев - нормами Земельного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ.
Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основу правового регулирования наследования по закону и завещанию составляют не только положения действующего ГК РФ, но и ряд иных нормативно-правовых актов.
1.2 Понятие наследования
Понятие наследования не является общим для правовых систем различных государств. В качестве подходов можно выделить два.
1. Наследование понимается как форма всеобщего правопреемства. Такая квалификация наследования восходит к классическому римскому праву, когда в лице наследника они видели продолжение юридической идентичности наследодателя. В эту группу входят практически все страны континентального права, в том числе и РФ.
2. Наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и / или завещании. Такой подход характерен для стран «общего права».
Российская цивилистическая доктрина - и дореволюционная, и советская, и современная - традиционно интерпретирует передачу собственности по наследству как последовательность прав и обязанностей умершего человека.
Так, отечественный ученый Шершеневич Г.Ф. писал, что «совокупность правовых отношений, в которые человек попадает, в связи со смертью не прекращаются, а переходит к новому человеку ... Новый человек заменяет предыдущего и занимает активную или пассивную позицию в своих правовых отношениях в зависимости от того, какое место занимал умерший. Оно является субъектом прав собственности, сервитутов, залога, прав требования; на него падают обязанности по всем долгам умершего» [24, c. 20]. Сходным образом высказывался и А.М. Гуляев: «Со смертью субъекта фактически прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу: имущества, а равно и отношения его к имуществу. Но юридические отношения их не прекращаются: они продолжают существовать, с той разницей, что на месте выбывшего субъекта становится его правопреемник» [16, c. 554].
Наследство рассматривается как определенный набор свойств, независимо от того, где оно находится и известно ли его местоположение. Другими словами, принимая права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права на другое (неизвестное им) наследственное имущество. Незнание наследниками какого-либо конкретного объекта из наследства не влияет на последствия наследования. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам в полном объеме. Более того, если речь идет о многих объектах в поместье и нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого унаследованного объекта пропорционально его доле (если конкретные объекты не завещаны конкретным лицам).