Добавлен: 06.04.2023
Просмотров: 350
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. История развития и изменения наследственного права в России
1.1 Становление наследственного права в России
1.3 Особенности наследования в российском гражданском праве
Глава 2. Виды наследования по современному российскому законодательству
2.1 Характеристика наследования по закону
Определение минимального объёма обязательной доли, на который могут рассчитывать указанные правопреемники составляет 1/2 от доли, на которую они могли бы рассчитывать, в случае отсутствия завещания и вступление в наследство по закону. Право и возможность получения обязательной доли не зависит от согласия других наследников, от очереди, к которой они относятся и родства. Право на обязательную долю удовлетворяется с помощью той части наследства, которая не попадает в завещание, даже если такое удовлетворение уменьшает долю наследства наследников по закону. Если же этого не достаточно для удовлетворения объёма прав наследника, то происходит удовлетворение за счёт той части, которая указана в завещании. Есть два основания, по которым, наследник, претендующий на обязательную долю, может быть её лишён:
- осуществление права на получение обязательной доли в наследстве повлечёт за собой невозможность передать правопреемнику по завещанию имущество, которым наследник на обязательную долю не пользовался, а для наследника по завещанию это наследство было местом проживания или являлось основным источником дохода, то тогда суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении;
- наследник является выгодоприобретателем наследственного фонда, при условии, что если он в течение определенного срока не заявит нотариусу об отказе ото всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда[20, с. 7].
Местом открытия наследства в соответствии со статьёй 20 ГК РФ считается место жительства или место регистрации наследодателя.
Таким образом, можно выделить три основания открытия наследства: день смерти наследодателя; день вступления в силу законного решения суда, в котором наследодателя объявляют умершим; установленный судом, предполагаемый день смерти гражданина.
Согласно общему правилу вступления в наследство, наследники должны подать заявление о своем желании вступить в наследство в течение шести месяцев с момента открытия наследственной массы. Так же в законе, определяется специальный срок для лиц, вступающих в наследство в порядке наследственной трансмиссии. Исходя из смысла статьи 1156 ГК РФ, такие лица имеют право на вступление в наследство в течение срока, который предусматривается для основного правопреемника, от которого перешли все права. Но если такой срок будет составлять менее трёх месяцев, его необходимо продлить до трёх месяцев. К тому же, особый шестимесячный срок распространяется на новорожденных наследников, которые родились после смерти наследодателя, но были зачаты при его жизни [22, с. 152].
По действующему законодательству принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или в силу закона, право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.
Право наследования имущества, нажитого во время брака, зависит от правового режима, установленного для данного вида имущества. В соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ законным режимом супругов является режим их совместной собственности[2]. Иной режим между супругами можно установить только брачным договором, по которому их собственность может являться совместной, долевой или раздельной. Но в отличие от завещания в брачном договоре невозможно предусмотреть порядок раздела имущества на случай смерти одного из супругов. Исходя из п. 1 ст. 39 СК РФ доли супругов в совместно нажитом имуществе признаются равными, если иное не установлено брачным договором[4].
В целях единства судебной практики Верховным судом РФ дано разъяснение по условиям брачного договора. В п. 33 Постановлении Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» отмечается, что договорный режим имущества супругов распространяется только на случай расторжения брака, а при определении состава наследства условия брачного договора не учитываются.
Таким образом, особенности наследования супругами недвижимого имущества возникают, прежде всего, из-за самой природы отношений между супругами, основанных на доверии и взаимном согласии, что проявляется как в основаниях приобретения права собственности, так и при отчуждении или разделе общего имущества супругов.
2.2 Специфика наследования по завещанию
Конституция РФ гарантирует каждому право наследования, а также свободу собственности и возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению (ст. 35 Конституции РФ)[1]. Распорядиться своим имуществом на случай смерти лицо может путем составления завещания или наследственного договора.
В настоящее время ГК РФ предусматривает пять форм легальных завещаний: письменная форма, удостоверенная нотариусом, простая письменная форма закрытого завещания, форма завещания, приравниваемая к нотариальной форме, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках, простая письменная форма завещания в чрезвычайных обстоятельствах[25, с. 56].
Квалифицируя завещание как сделку, следует обратить внимание на тот факт, что завещанием создаются права и обязанности лишь после открытия наследства, в противовес большинству сделок, которые порождают правоотношения сразу же, с момента их совершения. В этом состоит отличие завещания от других сделок и прочих юридических фактов. Вместе с этим, обратим внимание на неточность, которая содержится в п. 5 ст. 1118 ГК РФ: «завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства» [3]. Однако, представляется очевидным, что создавать обязанности ни какая-либо односторонняя сделка, ни, в частности, завещание создавать не могут (здесь речь ведется об обязанностях для третьих лиц, поскольку в общем случае субъект, совершивший одностороннюю сделку, может создавать обязанности для себя самого, что в случае завещания неактуально).
По мнению С.П. Гришаева, правовая природа завещания, как юридического акта, остается все еще не полностью проясненной [12, с. 84].
В юридической литературе также встречается мнение, что завещание следует отнести к безвозмездным сделкам, поскольку оно доставляет выгоду только одной стороне, а также оно может быть отнесено к срочным сделкам, так как наступление смерти, а именно на этот случай составляется завещание, неизбежно[21, с. 94]. По этой причине завещание нередко признают последней волей гражданина, а «нотариус, удостоверивший завещание – это хранитель последней воли умершего гражданина, его доброго имени».
В правовой литературе встречается вполне обоснованная точка зрения по поводу того, что требование о наличии полной дееспособности должно непременно иметь юридическое значение на конкретный момент совершения завещания, но не на какой-то иной момент времени до либо после совершения завещания [23, с. 22]. Помимо этого, с учетом того, что завещание является односторонней сделкой, гражданин, его совершающий, должен на дату подписания завещания быть дееспособным, а также пребывать в состоянии вменяемости. Иначе завещание после открытия наследства вполне может быть оспорено по тем основаниям, которые указаны в ст. 177 ГК РФ.
В завещании должна быть выражена воля только одного лица–завещателя (наследодателя), что отличает наше законодательство от наследственного права ряда многих зарубежных стран. Гражданский Кодекс РФ не допускает составление завещаний от имени завещателя другим лицом, его поверенным. Данное законодательное ограничение существовало и в дореволюционном, и советском наследственном законодательстве. Необходимость личного совершения завещания обусловлена тем, что завещание представляет собой объявление воли владельца относительно его имущества. Совершение завещания через представителя, пусть даже прямо уполномоченного для этого заинтересованным лицом, при помощи опекунов либо попечителей запрещено законом, об этом сказано в п. 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118 ГК РФ.
Завещание по российским законам должно быть удостоверено нотариально, и только в отдельных случаях, оговоренных законом, завещание может удостоверить иное уполномоченное лицо. Смысл и определяющее значение самого нотариального действия составляет обязанность по сохранению его тайны. Положения по этому поводу содержатся в Основах законодательства РФ о нотариате, а также в ст.1123 ГК РФ. Примечательно, что в ГК РФ, который был принят намного позже, законодатель обоснованно посчитал необходимым придать тайне завещания максимально усиленный режим правовой охраны, выделив его в отдельной статье.
Таким образом, очевиден вывод о том, что завещатель обладает безусловным правом на тайну завещания. Сам факт того, что лицо обращается к нотариусу также следует считать тайной личной жизни.
Исходя из действующего российского законодательства, а также из положений правовой доктрины, завещание может быть охарактеризовано как односторонняя сделка физического лица, не обладающая правовой силой при жизни составителя и содержащая в себе распоряжение, оформленное в соответствии с законом по поводу перехода прав и обязанностей наследодателя после его смерти к назначенным наследодателем лицам.
Завещание – это одностороння сделка, создающая права и обязанности только после открытия наследства; это также волевой акт лица, устанавливающий правовой порядок перехода либо всего имущества, либо какой-то его части к конкретным физическим и (или) юридическим лицам.
Как гражданско-правовая сделка завещание может быть охарактеризовано такими особенностями, как:
- безвозмездный и при этом сугубо личный характер;
- выражение внутренней воли только одного лица – завещателя (наследодателя), а также соответствие этой воли и волеизъявления;
- наступление основного правового действия с момента смерти завещателя либо со дня объявления его умершим (вступления в законную силу соответствующего решения суда);
- отменимость и тайность;
- может содержать распоряжение о судьбе прав и обязанностей наследодателя, могущих переходить по наследству, и о тех правах и обязанностях, могущих возникнуть на основании завещания;
- особые правила относительно формы его совершения[25, с. 65].
Статьей 1140.1 ГК РФ совсем недавно в российскую правовую действительность было введено третье основание наследования. Так, с 01 июня 2019 года наследование стало возможным не только по завещанию и закону, но и по наследственному договору, который представляет собой соглашение между возможным наследодателем и возможными наследниками при жизни наследодателя [19, с. 89].
Законодатель определяет наследственный договор как договор, заключаемый наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, с условиями, определяющими круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ) [3].
Хотелось бы отметить, что данная договорная конструкция была известна правопорядкам таких стран, как Германия. Испания, Франция, Украина, Латвия и др. При этом для российского наследственного права наследственный договор явился абсолютной новеллой.
Заслуживает внимания обобщение признаков наследственного договора, сделанное И. В. Матвеевым:
- наследственный договор - это двустороннее соглашение, основанное на гражданско-правовых началах о договорных обязательствах;
- обязательным условием действия наследственного договора в отношении возникновения прав приобретателя (наследника) на имущество отчуждателя (наследодателя) является такой юридический факт, как смерть последнего;
- наследственный договор может быть возмездным, когда приобретатель (наследник) по наследственному договору является обязанным лицом по совершению определенных действий как при жизни отчуждателя (наследодателя), так и (или) после его смерти, и безвозмездным, когда заключая наследственный договор, он получает после смерти отчуждателя (наследодателя) имущество без каких-либо обязанностей гражданско-правового характера;
- предметом договора являются имущественные права, которые переходят к приобретателю (наследнику) после смерти отчуждателя (наследодателя);
- существует возможность оспаривания наследственного договора до смерти отчуждателя (наследодателя) [17, с. 36]. Итак, среди условий наследственного договора можно выделить условия, которые определяют круг потенциальных наследников; условия по порядку перехода прав на наследственное имущество; условие о душеприказчике и, наконец, условия, возлагающие на потенциальных наследников, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера. Наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон наследственного договора и подлежит нотариальному удостове-рению. Совершенно новым для российского наследственного права явилось требование о проведении нотариусом видеофиксации процедуры заключения наследственного договора, что является несомненной гарантией прав сторон данного соглашения. При этом в п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ сказано, что нотариус обязан осуществлять видеофиксацию, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого. Однако не вполне очевидно, что будет, если такое несогласие заявит только одна сторона.