Добавлен: 23.04.2023
Просмотров: 287
Скачиваний: 2
Об отмеченной направленности ГК свидетельствует, в частности, установленный принцип тайны завещания, который не только провозглашен, но и определенным образом гарантирован. Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, а также иные лица, присутствовавшие при совершении завещания в том или ином качестве, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК.
Законодательством гражданину предоставлена возможность выбора формы совершения завещания. Он может совершить нотариально удостоверенное завещание либо приравненное к нотариально удостоверенному, совершить закрытое завещание. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в квалифицированной форме, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в присутствии двух свидетелей в простой письменной форме, собственноручно написав и подписав его. При определенных обстоятельствах данный документ может быть признан его завещанием. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном ст. ст. 1124 - 1127 ГК, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания[8].
По общему правилу, закрепленному в абзаце втором ст. 1111 ГК, наследование по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием.
Нельзя не упомянуть имеющую место точку зрения, что оснований наследования существует более чем два. Поводом к появлению подобной позиции, по всей вероятности, послужила норма, содержащаяся в абзаце втором п. 2 ст. 1152 ГК, согласно которой при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. К сожалению, следует отметить, что приведенная формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по себе введенное указанной нормой понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК, которой установлено только два основания наследования: по завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует[9].
ГЛАВА 2. ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
2.1. Наследование по завещанию
Завещание признается законодателем односторонней сделкой по распоряжению имуществом на случай смерти, которая создает права и обязанности после открытия наследства (ст. 1118 ГК РФ). Как и любая сделка, она обладает рядом присущих ей признаков.
Во-первых, завещание – это сделка. В соответствии с требованиями ст. 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей», поскольку, являясь действием, с момента открытия наследства она направлена и создает определенные права и обязанности у наследников умершего, указанных в завещании, а также иных лиц.
Во-вторых, завещание – это односторонняя сделка, поскольку для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ). В данном значении завещание не предполагает собой какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Действительность завещания ни в коей мере не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него. Признавая завещание односторонней сделкой, следует также определить, что это сделка, совершаемая под отлагательным условием. Согласно п. 1 ст. 157 ГК РФ: «Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит». Завещание представляет собой в предусмотренной законом форме лично совершенное распоряжение завещателя относительно принадлежащего ему имущества. Распоряжение имуществом на случай смерти может иметь место только в форме завещания (императивная норма п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Как видим, использование иных договорных конструкций законодателем исключено.
В юридической литературе бытует мнение, что завещание является сделкой, совершаемой под отлагательным условием[10]. Иного мнения придерживался В.И. Серебровский. Главным аргументом против признания завещания сделкой, совершенной под отлагательным условием является, по мнению В.И. Серебровского то, что условие как некое обстоятельство может наступить, а может не наступить. Смерть по своей сути – явление неизбежное. Неизвестным является только момент его наступления. Вследствие этого смерть завещателя не придает завещанию характера условной сделки[11]. Личный характер завещания, прежде всего, получает свое воплощение в том, что законодатель не допускает возможности совершения завещания представителем завещателя (императивное положение п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Получается, что совершение завещания по доверенности невозможно. Особенность завещания как односторонней сделки заключается в том, что она не порождает правового результата. Совокупность юридических фактов (смерть завещателя, объявление его умершим и др.) порождают гражданско-правовые правоотношения из завещания, т.е. завещание инициирует гражданские правоотношения только по факту открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). К примеру, обязанность хранить тайну завещания, возлагаемая на определенных лиц, не относится к завещателю, потому что тайна завещания имеет значение только для него и устанавливается в его интересах. Раскрытие этой тайны – право завещателя.
Основная цель завещания – распоряжение имуществом на случай смерти. Поэтому завещание является распорядительной сделкой, также имеющей свои особенности. Прежде всего, эту сделку может совершить исключительно физическое лицо, обладающее полной дееспособностью. Как видим, важным положением гражданского права является законодательное указание на «завещательную дееспособность». Законодатель в п. 2 ст. 1118 ГК РФ прямо указал на то, что завещание может быть совершено только полностью дееспособным гражданином. Указанное правоположение положило конец научным изысканиям по вопросу объема дееспособности завещателя. Одни ученые не признавали частично дееспособных субъектами завещания. Другие и вовсе считали, что несовершеннолетний может завещать имущество, приобретенное своим трудом и заработной платой, а также авторским вознаграждением[12]. Как видим, законодатель с введением в действие части третьей ГК РФ прекратил дискуссии на эту тему. В обычном порядке полная дееспособность наступает в 18 лет. Законодатель предусматривает изъятия из этого правила: во-первых, полная дееспособность приобретается вступлением в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК РФ); во-вторых, полная дееспособность приобретается в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ). Определение изъянов в дееспособности завещателя всецело лежит на лице, удостоверяющем завещание (каковым в обычном порядке является нотариус), который в обязательном порядке должно установить дееспособность завещателя. На практике же, к сожалению, нотариусы руководствуются закрепленной в гражданском законодательстве презумпцией дееспособности гражданина, достигшего установленного законом возраста (18-ти лет). Иными словами, нотариус, не имеющий достаточных и достоверных сведений о недееспособности лица, должен совершить соответствующее нотариальное действие.
Принцип свободы завещания, закрепленный в части третий Гражданского кодекса РФ, является одним из основных начал в современном наследственном праве. Вместе с тем во времена СССР данный принцип являлся скорее исключением из общих правил наследования. Данный подход прежде всего был связан с отсутствием широкого круга имущества, входящего в наследственную массу, в связи с отсутствием частной собственности как таковой. Сейчас же в круг наследственной массы может входить практически любое имущество: предприятия, доля в предприятии, недвижимость и т.д.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что «свобода завещания — постоянно развивающийся институт»[13]. Говоря о свободе завещания, необходимо отметить основные компоненты содержания данного принципа: субъективная воля наследодателя в определении круга лиц, которые будут являться наследниками, и долей наследуемого имущества; право наследодателя лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; возможность наследодателя изменить, отменить или дополнить различными распоряжениями свое завещание; возможность назначения душеприказчика и т.д.
Таким образом, под свободой завещания принято понимать одностороннее волеизъявление наследодателя, касающееся перехода наследуемого имущества определенному кругу лиц, совершённое в соответствии с действующим законодательством. Соответствие завещания нормам действующего законодательству указывает прежде всего на наличие определенной, а именно нотариально удостоверенной, формы завещания. «Как правило, завещания удостоверяются в помещении нотариальной конторы, однако могут удостоверяться и вне его — например, в случаях, когда нотариус приглашается на дом или в лечебное учреждение к завещателю, не имеющему возможности прибыть в контору по причине болезни или физических недостатков»[14]. Кроме того, возможность составления завещания закреплена лишь за полностью дееспособным физическим лицом. Наличие дееспособности, в соответствии с требованиями законодательства, должен проверить нотариус или иное должностное лицо, удостоверяющее завещание. Однако процедура данной проверки законодательством не урегулирована, что порождает большое количество судебных разбирательств между наследниками по закону и по завещанию. Представляется необходимым внесение соответствующих дополнений в правовые акты, регулирующие нотариальную деятельность, устанавливающих порядок проверки наличия дееспособности гражданина, подтверждающей возможность оформления им завещания. «Несмотря на достаточно широкое содержание завещательной свободы, принцип свободы завещания не является безграничным, поскольку завещатель должен соблюдать условие об обязательной доле в наследуемом имуществе присоставлении документального выражения своих пожеланий на случай смерти. Отменить данную долю невозможно даже завещанием.
Такое исключение устанавливается законом в интересах семьи с учетом требований справедливости в виде специальных мер материального обеспечения отдельных членов семьи за счет имущества наследодателя»[15]. Таким образом, законодательство определило круг лиц, которые претендуют на обязательную долю в наследстве, однако говорить о противоречии законодательства в данном случае нельзя, так как Конституция РФ определила данное ограничение как необходимость, исходя из необходимости учета как публично-правовых, так и частноправовых интересов. «Следует отметить, что законодательство Англии и некоторых штатов США не признает института обязательной доли, хотя в последние годы в законодательном порядке и установлены некоторые ограничения свободы завещания»[16]. Кроме того, при определении доли в наследстве или при переоформлении права на наследство опорным документом будет являться акт оценки наследуемого имущества. Однако Гражданский кодекс РФ не предусматривает «специальных правил об оценивании наследственного имущества. В настоящее время это важный вопрос, так как в состав наследственного имущества включаются различные объекты, стоимость которых очень высока и сложно определима (предприятия, ценные бумаги и т д)»[17].
Таким образом, в условиях развития современного законодательства существует необходимость в его модернизации касательно вопроса свободы наследования по завещанию. Решение вышеуказанных проблем будет способствовать совершенствованию гражданского законодательства и эффективной реализации права граждан на передачу своего имущества по наследству с учетом принципа свободы завещания. Гражданское законодательство раскрывает завещание в качестве одного из оснований наследования. Существует два вида завещания: открытое и закрытое. Открытое завещание должно быть составлено в письменной форме, подписано лично завещателем и нотариально удостоверено. Помощь нотариуса при его составлении гарантирует от ошибок в случае незнания завещателем правил составления завещания. Составляя закрытое завещание, гражданин может не открывать его содержания ни нотариусу, ни свидетелям, ни другим лицам. Но если после открытия наследства окажется, что завещание составлено с нарушениями установленных требований, оно может быть признано недействительным и последняя воля наследодателя окажется неисполненной.
В законе предусматривается возможность составления завещания в простой письменной форме только в случае, если лицо находится в положении, явно угрожающем его жизни, и при этом вследствие чрезвычайных обстоятельств не имеет возможности произвести оформление завещания в иных, предусмотренных законом формах, таких как завещание, удостоверенное нотариусом (ст.ст. 1124, 1125 ГК РФ) или иными уполномоченными лицами (ст. 1127 ГК РФ), закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ) или завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК РФ). При удостоверении завещания нотариус должен установить личность завещателя на основании паспорта или другого документа (военный билет для военнослужащих, вид на жительство или национальный паспорт с отметкой о регистрации в органах внутренних дел и др.), а также выяснить его дееспособность. Текст завещания может быть написан самим завещателем либо нотариусом со слов завещателя. На практике завещание, как правило, составляется нотариусом, что позволяет не прибегать дополнительно к помощи юриста. Нотариус, выполняя функцию удостоверения завещания, совершает следующие действия: разъясняет завещателю законодательство о наследовании; консультирует относительно содержания завещания; устанавливает личность завещателя; проверяет его дееспособность; учиняет следующую удостоверительную надпись: «Завещание подписано гражданином в моем присутствии. Личность завещателя установлена, дееспособность проверена»[18]; заносит завещание в реестр нотариальных действий; хранит завещание в архиве нотариальной конторы; в случае утраты второго экземпляра завещания выдает дубликат.