Добавлен: 17.05.2023
Просмотров: 253
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
1.1 Понятие и виды авторских прав
1.2 Объекты авторских прав как предпосылка эффективности их защиты
ГЛАВА 2. ОХРАНА И ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
2.1 Общая характеристика механизма охраны и защиты авторских прав
2.2 Особенности гражданско-правовой защиты авторских прав в Российской Федерации
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Авторское право - один из старейших компонентов правового регулирования интеллектуальной собственности. Его зачатки встречаются еще в глубокой древности, ибо человеку творческому всегда было свойственно защищать свое авторство на созданное произведение.
В нашей стране авторское право зародилось сравнительно поздно, в XIX веке, а после большевистского переворота вообще оказалось под угрозой исчезновения под лозунгом «Искусство принадлежит народу!». Лишь в 1993 г. был принят Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», впитавший лучшие достижения мировой авторско-правовой мысли. Новый этап развития авторского права связан с частью четвертой ГК РФ, вступившей в силу 1 января 2008 г. Многие положения этого нормативного правового акта не имеют аналогов в ранее действовавшем российском законодательстве, а значит, нуждаются в изучении, осмыслении, истолковании.
Понятию и содержанию авторского посвящались и посвящаются многочисленные исследования. Это исследования таких авторов, как Э.П. Гаврилова, А.П. Сергеева, И.А. Близнеца, С.С. Алексеева, Н.Д. Эриашвили, М.А. Рожкова, Г. Ф. Шершеневича и др.
Актуальность темы позволили определить объект, предмет, цель, и структуру данного исследования.
Объектом данного исследования является авторское право.
Предмет исследования составляют: Конституция РФ, Гражданский кодекс, многочисленные исследования ученых цивилистов гражданского законодательства в области гражданско-правовой охраны авторских прав.
Целью данной работы является теоретический анализ гражданско-правовой охраны авторских прав.
Исходя из указанной цели исследования, определены его основные задачи:
- раскрыть понятие и виды авторских прав;
- рассмотреть объекты авторских прав как предпосылка эффективности их защиты;
- дать общую характеристику механизма охраны и защиты авторских прав;
- проанализировать особенности гражданско-правовой защиты авторских прав в Российской Федерации.
В работе были использованы такие методы, как: изучение литературы по теме исследования; сбор информации; ее направленное преобразование и обобщение; формулировка выводов.
Работа состоит из введения, двух глав объединяющих четыре параграфа, заключения и списка использованных источников.
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
1.1 Понятие и виды авторских прав
Содержание авторских прав - это совокупность предоставленных автору прав (правомочий), необходимых для охраны интересов, возникающих в связи с созданием произведения и использованием его обществом.
Данные права традиционно называют исключительными. Само понятие исключительности подразумевает, что такое право принадлежит одному лицу и никому другому.
Теория исключительности авторских прав, разработанная в отечественной юридической науке, впервые получила закрепление в Положении об авторском праве Российской империи от 1911 г. По мнению большинства дореволюционных цивилистов (например, Г.Ф. Шершеневича)[1], конструкция исключительных прав обозначала, прежде всего, монополию обладателя авторского права на использование произведения. В советский период произошла переоценка исключительности авторских прав, которая стала трактоваться как неотчуждаемость авторских прав от личности автора, недопустимость передачи авторских прав другому лицу. При этом сам термин исчез из отечественного законодательства. Возвращение конструкции исключительных прав в законодательство связано с экономическими и политическими преобразованиями в стране. При этом исключительные права понимались в том же смысле, в каком они существовали в дореволюционной правовой науке и авторском законе России 1911 года, т.е. как признание того, что только сам обладатель авторского права может решать вопрос об осуществлении авторских правомочий, особенно правомочий, связанных с использованием произведения[2].
Таким образом, исключительный характер авторских прав состоит в признании того, что только сам создатель произведения или его правопреемник решает, как использовать произведение.
Исключительный характер имеют не только права, принадлежащие авторам, но и права, перешедшие по наследству, по договору. Нужно, однако, учитывать, что некоторые авторские правомочия, например право на авторство и право на имя, неотделимы от личности автора
Авторское право имеет двойственный характер: с одной стороны, существует тесная связь с личностью автора, с другой - произведение является имущественной ценностью. Такое положение дел обусловило разделение авторских прав в большинстве стран мира на две группы: на имущественные и личные неимущественные права. Последние в англоязычных странах называют моральными (moral rights). Эта классификация, как отмечают многие авторы, носит условный характер, так как часто выделить среди авторских прав права чисто имущественного или неимущественного характера довольно трудно[3]. Тем не менее в большинстве научных работ такая классификация проводится. Такое же разделение проводится и в российском авторском законодательстве. Гражданский кодекс прямо не указывает, какие из авторских прав носят личный неимущественный характер, а какие имеют имущественное содержание. Однако соответствующую классификацию легко построить, проанализировав положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018)[4] (далее ГК РФ).
К личным неимущественным правам авторов можно отнести: право авторства, право автора на имя; право на обнародование, право на неприкосновенность произведения (ст. 1255 ГК РФ). Личными неимущественными правами следует также считать право на отзыв произведения, тесно связанное с правом на обнародование, и право доступа к произведениям изобразительного искусства.
К имущественным правам авторов следует отнести прежде всего исключительное право на произведение, право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (ст. 1270 ГК РФ). Кроме того, имущественный характер носят право на вознаграждение за использование служебного произведения и право следования.
Использование произведения предполагает доведение его для восприятия другими людьми. Восприятие произведения может быть разным - это и передача в эфир, и сообщение в прессе, и публичное выступление, и организация выставки, и т.д.
Исключительное право на произведение состоит из следующих правомочий:
1) воспроизведение произведения;
2) распространение произведения;
3) публичный показ произведения;
4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
5) прокат оригинала или экземпляра произведения;
6) публичное исполнение произведения;
7) сообщение в эфир;
8) сообщение по кабелю;
9) перевод или другая переработка произведения;
10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;
11) доведение произведения до всеобщего сведения;
12) право на иное использование произведения.
Значение деления авторских прав на личные неимущественные
и имущественные состоит в том, что личные неимущественные права принадлежат только автору и не могут передаваться другим лицам (кроме права на обнародование произведения). Кроме того, в соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о защите этих прав исковая давность не распространяется (п. 17 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)[5].
Независимо от имущественных прав автора и даже после их уступки автор имеет право требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать всякому искажению и изменению своего произведения, способному нанести ущерб чести и репутации автора.
В отличие от имущественных прав личные неимущественные права, а именно такие, как право авторства, право на имя, право на защиту репутации, охраняются бессрочно. Такие права могут защищаться не только автором, наследником, но и любым заинтересованным лицом.
Особенность авторских прав, как и вообще прав интеллектуальной собственности, заключается в их территориальном характере, т.е., возникая на территории одного государства, эти права ограничены его правовой защитой. Для преодоления территориального принципа авторского права заключаются международные соглашения о взаимном признании и охране авторских прав.
1.2 Объекты авторских прав как предпосылка эффективности их защиты
Эффективная защита нарушенных или оспоренных авторских прав достигается при точном определении в законодательстве и понимании признаков и видов данных прав.
Общеизвестно, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ «объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения». Произведения науки, литературы и искусства являются одними из самых распространенных объектов авторских прав. Важно отметить, что действующее законодательство не определяет понятие «произведения» и это, видимо, вообще трудно сделать. В свое время Г.Ф. Шершеневич, на наш взгляд, справедливо отмечал, что «...установление точного, объективного понятия о литературном произведении представляет значительную трудность для юриста»[6]. Видимо поэтому и в юридической науке до сих пор не дано единого понятия категории «произведения».
В советское время М.Я. Кириллова отмечала, что «под произведением всегда понимается объективный результат»[7].
По мнению А.И. Ваксберга, «...авторское право распространяется на всякое произведение науки, искусства и литературы, если оно отвечает следующим трем признакам: 1) имеет элемент самостоятельности (иначе - является результатом творческой работы), 2) облечено в какую-либо объективную форму (любую, позволяющую воспринять произведение в отрыве от непосредственного творческого акта»[8].
В настоящее время заслуживают упоминания лишь два признака, поскольку, на наш взгляд, третий признак, названный А.И. Ваксбергом в своей работе, не соответствует духу времени в условиях рыночной экономики.
Статья 1259 ГК РФ содержит довольно обширный, но не исчерпывающий перечень объектов авторских прав, поскольку подобный перечень предусмотреть и даже спрогнозировать попросту невозможно. Это объясняется тем, на наш взгляд, что с развитием науки, техники, информационных и иных технологий могут создаваться новые объекты авторских прав.
Представляется, что конкретизированный перечень охраняемых объектов авторского права, определенный статьей 1259 ГК РФ, бесполезен с точки зрения правовой охраны. И в этой связи не случайно, что, например, в соответствии с пунктом «а» § 102 Закона об авторском праве США авторско-правовой охране подлежат авторские произведения, зафиксированные не только в любой уже известной осязаемой форме, но и в той форме, которая будет открыта впоследствии[9].
Перечень охраняемых объектов авторских прав, аналогичный содержащемуся в статье 1259 ГК РФ, предусмотрен не только в пункте «a» статьи 102 Закона США об авторском праве, но и в пункте viii статьи 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности[10], а также в законодательстве Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, в том числе в статье 3 французского Закона от 11 марта 1957 г. N 57-298 об охране литературной и художественной собственности, вошедшего в 1993 г. в Кодекс интеллектуальной собственности, в статье 10 (1) Закона Японии от 6 мая 1970 г. N 48 и в британском Законе об авторском праве, промышленных образцах и патентах (СБРЛ), вступившем в действие с 1 августа 1989 г.[11].
Таким образом, как по действующему российскому законодательству, так и по законодательству зарубежных стран к объектам авторских прав относится весьма широкий круг произведений науки, литературы и искусства. Тем более, если учитывать, что, к примеру, только к литературным произведениям можно отнести романы, детективы, фантастику, повести, стихи, статьи, научные рецензии, тексты песен к музыкальным произведениям, опубликованные и неопубликованные речи.
Представляет интерес также вопрос о юридической природе авторских прав на частные письма, дневники, заметки. Можно ли отнести их к объектам авторских прав и защищать права на них традиционными гражданско-правовыми способами?
М.В. Гордон, отвечая на этот вопрос, писал, что закон «не упоминает в качестве объектов авторского права частные письма и дневники. Думается, что для исключения их из числа объектов авторских прав нет оснований»[12].
Представляется, если частные письма, дневники и заметки являются результатом творческого труда в том смысле, какой придает этому труду часть четвертая ГК РФ, то они, на наш взгляд, вполне могут достигнуть уровня требований, предъявляемых к произведениям науки, литературы и искусства, и права на них также должны защищаться гражданско-правовыми способами, традиционно используемыми для защиты авторских прав.