Файл: Основные понятия наследственного права в России и мире.pdf
Добавлен: 28.06.2023
Просмотров: 149
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕ
1.1 Основные понятия наследственного права
1.2 Наследование в зарубежных странах
ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
2.1 Понятие завещания как основания наследования
2.3 Содержание завещания и его толкование
ГЛАВА 3 ИНЫЕ ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим особенности наследования обязательств в других странах.
Законодательствами разных стран основополагающие юридические категории наследования рассматриваются по-разному. Ряд различий возникает, в основную очередь, на основе семейных, культурных, государственных и религиозных обычаев. При наследовании возникает немало вопросов по особенностям принятия наследства.
Коллизии законодательства в сфере наследственного права возникают тогда, когда отдельные вопросы наследования получают неодинаковое закрепление в праве различных стран.
Зарубежный элемент в наследственных взаимоотношениях выражается в том, что:
– наследодатель, все наследники или определенные из них имеют все шансы быть жителями разных стран, жить в различных государствах;
– наследуемое имущество может быть в любых странах;
– завещанное имущество может быть составлено за рубежом [10, с.33].
Помимо национального законодательства иностранного государства, регулирование наследственных отношений может осуществляться посредством заключения международных договоров. В данном случае речь идет прежде всего о договорах о правовой помощи, имеющих, как правило, двусторонний характер.
Непосредственное представительство консула длится до тех пор, пока наследник самостоятельно не возьмет на себя обязанности по защите собственных прав либо не назначит другого представителя. Так, в судебной практике большинства штатов США, предписывающих обязательное личное участие самого наследника в ходе рассмотрения наследственных дел, допускается их представление консулами, как подобающее для интересов наследников, которые проживают за рубежом [10, с.36].
При анализе наследственного права Китая выделяются присущие ему индивидуальные особенности. Законодательством Китайской Народной Республики (далее – КНР) определен конкретный и исчерпывающий перечень состава наследственной массы, а именно доходы, дом, денежные сбережения, предметы обихода, деревья, скот, домашняя птица, культурно-исторические ценности, печатные материалы, средства производства, об-ладание которыми разрешено законом, авторские права, права, вытекающие из патентного законодательства, имущественные права, прочее законное имущество гражданина [14, с.122].
По сравнению с перечисленным выше составом состав наследства РФ определен законодателем несколько шире, что справедливо, так как в современном мире прогресс не стоит на месте, что влечет за собой расширение данного списка, то есть появления новых имущественных прав и обязанностей, также имущества, что требует законодательного урегулирования.
Также в Китае предусмотрено три основания наследования, то есть наследование по закону, наследование по завещанию, наследование по завещательному дару. Закон КНР «О наследовании» гласит, что после открытия наследства наследование осуществляется по закону. При наличии завещания наследование осуществляется по завещанию или по завещательному дару. При наличии соглашения о завещательном даре, касающееся содержания наследодателя, наследование осуществляется в соответствии с соглашением [14, с.128].
Интересное правило отражает правовая система Италии: если отказ от наследства пагубно сказывается на интересах кредиторов, то последние вправе обратиться в судебные органы для выдачи им разрешения на принятие наследства от имени и вместо наследника, который отказался от него. В данной ситуации целью такого принятия будет являться удовлетворение претензий из состава наследственной массы. Кредитор имеет право получить разрешение в течение пяти лет, начиная с момента, когда наследник отказался от наследства. Если наследство не приняли другие лица, призванные к наследованию, и если не будет нанесен ущерб правам третьих лиц, которые они приобрели в порядке наследования, то лицо, отказавшееся от наследства, может отозвать свой отказ и принять его [14, с.118].
Это положение достаточно необычно особенно для наследственного права России, поскольку ГК запрещает изменять или отзывать свой отказ от наследственной массы, а тем более кредиторам принимать наследство за наследника в случае необходимости.
В странах англосаксонской правовой семьи (Соединенные Штаты Америки (далее – США), Канада, Индия) имеется своеобразная система исполнения обязательств усопшего. В наследственном законодательстве США устанавливается переход наследственной массы к личному представителю наследодателя, то бишь исполнителю завещания, если указано об этом в завещании, либо администрату, которого назначает суд. В случае смерти наследодателя его исполнитель уведомляет кредиторов, публикуя объявления, в которых указывается место, срок приема их требований к наследственному имуществу. Данная процедура активирует обратный отсчет срока для предъявления требований. По его окончании кредитор теряет свое право требования [10, с.39].
Цель правила – обеспечение принятия наследственного имущества наследниками без каких-либо обязательств перед кредиторами, так как если последние не заявят свои требования в установленный срок, то утрачивают возможность получения задолженности за счет наследственного имущества, основываясь на том, что наследодатель имел перед ними определенные обязательства.
Подводя итоги, хочется отметить, что сущность наследственных правоотношений весьма неоднородна в правовых системах различных стран. В проанализированных выше государствах и не только можно наблюдатьспецифичность и уникальность общественных отношений, связанных с наследованием. Своеобразные особенности наблюдаются даже в странах, относящихся к одной правовой семье. Это связано с тем, что наследственные отношения всегда отличались своей консервативностью, обусловленной историческими, религиозными и культурными традициями, что влечет за собой различное правовое регулирование этих отношений в праве разных государств.
Кроме того, на сегодняшний день сложно провести унификацию норм права по регулированию вопросов наследования, так как, на наш взгляд, еще очень сильны обычаи и традиции, сложившиеся в различных странах по регулированию данных вопросов.
ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
2.1 Понятие завещания как основания наследования
Наследование считается одним из основных институтов гражданского права, которое получило своё закрепление в национальном законодательстве.
Институт наследования в целом берет свои истоки из доклассового общества. Однако право наследования появилось только с появлением государства. Так же, как собственность (в экономическом смысле) существовала до образования государства и права и права собственности проявлялось только с формированием государства, а наследственное право в результате завершения права собственности появлялось только с появление государства [1, с.611].
На ранних этапах развития общества, в примитивных сообществах не существовало никаких субъективных прав (включая имущественные права) и наследования имущества (со смертью владельца, его права на собственность прекратились, оно было предметом свободного владения). «Собственность и наследственные отношения в древнем обществе регулировались и снабжались обычаями, традициями, убеждениями, общественным мнением».
В древнем обществе наследование было возможно только по закону, а воля индивида (группы) не учитывалась – наследования по завещанию не существовало. Решающую роль в эволюции отношений собственности сыграл переход от коммунальной к частной форме собственности, которая произошла в неолитический период (VI-III тыс. до н.э) [1, с.611].
Самым древним из сохранившихся для нас памятников российского права, содержащих правила о наследовании, является Киевский договор с Византией, заключенный киевским князем Олегом (911) [1, с.612].
В договоре предусматривалось, что если в Византии русский умер, не оставив приказа о своем имуществе и не имея родственников в Византии, его имущество должно быть отправлено в Россию его родственниками; Если умерший делает заказы на свое имущество («создать церемонию»), имущество должно быть передано лицу, которому оно предназначено по желанию [1, с.612].
Таким образом, договор отражает два метода наследования, признанных в древнерусском государстве - по закону и волею, а воля - письменным актом. Наследники по закону были признаны наследниками ближайших родственников умершего, на которых возлагается обязанность кровной мести за убийство его врожденного.
Источником правового регулирования наследования непосредственно является система законодательства Российской Федерации, которая содержит акты и включенные в эти акты правовые нормы, регулирующие наследственные правоотношения.
Во главе такого законодательства стоит Конституция Российской Федерации. В соответствии со ст. 35 действующей Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на наследование, а также гарантированность такого права государством [23].
Право наследования подразумевает под собой право гражданина принять в предусмотренных законодательством случаях наследство и распоряжаться им впоследствии по своему усмотрению. Кроме того, каждый гражданин имеет право в пределах, которые установлены законом, распорядиться своим имуществом на случай смерти. Порядок перехода имущества умершего к другим лицам, а также условия такого перехода регулируются также действующим законодательством [3, с.109].
Самым распространенным основанием наследования считается наследование по завещанию.
Действующее законодательство Российской Федерации говорит о том, что завещание – это односторонняя сделка, представляющая собой волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом в случае его смерти. Распоряжения завещателя принадлежащим ему имуществом в случае его смерти – это назначение наследников, в определении, кому из них, что именно и в каком объеме переходит наследственное имущество, кто из наследников и в чью пользу должен совершить за счет наследства распоряжения в виде завещательного отказа, возложения [16].
В настоящее время в современном российском законодательстве определение завещания отсутствует. Аналогичное положение можно увидеть и в законодательных актах Грузии, Израиля и ряда других государств. В то же время, если, например, посмотреть Гражданский кодекс Латвийской Республики, то там под завещанием понимается «каждое одностороннее распоряжение, которое кто-либо дает на случай своей смерти по поводу всего своего имущества либо какой-то части своего имущества, либо об отдельных вещах или правах» [14, с.156].
Если проанализировать подходы к определению понятия «завещание», содержащиеся в специальной литературе, то можно говорить о двух позициях. Большинство исследователей рассматривает завещание как личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.
В соответствии с другой точкой зрения термин «завещание» следует понимать в двух значениях:
– как документ, в котором выражается воля завещателя;
– как сделку, то есть сам акт выражения воли завещателя.
Несмотря на кажущиеся отличия, по своей сути подходы исследователей и законодателей к пониманию сути завещания в целом не имеют принципиальных отличий, т.к. всегда подчеркивается, что, распоряжаясь имуществом на случай смерти, завещатель определяет состав имущества, подлежащего передаче после его смерти, круг лиц, которым наследство будет передано, а также указывается на необходимость соблюдения установленного законом порядка удостоверения подобного распоряжения [20, с.95].
При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Это означает:
– имущество переходит в неизменном виде как единое целое;
– имущество переходит к наследникам одновременно [20, с.95].
Наследование по завещанию является по праву основным, часто встречаемым способом призвания к наследству, поскольку именно завещание позволяет наиболее полно, конкретно и точно выразить последнюю волю собственника имущества.
Следовательно, нельзя принять в порядке наследования свое право принимать, но отказаться от других. Только из-за этого наследник, который принял какое-то особое право, автоматически считается другим, известным и неизвестным ему правами умершего.
Главной фигурой наследственного права является наследодатель.
Наследодатель – это умершее лицо (или объявленное умершим по решению суда), после смерти которого остается наследство. Наследодателем может быть любой гражданин России, в том числе и иностранный гражданин или лицо без гражданства. Кроме того, при наследовании по закону существовавший объем дееспособности у гражданина во внимание не берется, важным только тот факт, что гражданин имел на протяжении своей жизни имущество, которое может перейти к иным лицам в порядке наследования [16].
По поводу имущества наследодателя и с учетом его желания возникают наследственные правоотношения. Но, существует мнение ученыхкаторые справедливо утверждают, что сам наследодатель, т.е. лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство, не является участником наследственного правоотношения [21, с.26].