Файл: Виды наследования в гражданском законодательстве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.06.2023

Просмотров: 85

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

1.2 Особенности наследственных правоотношений

Институт наследования занимает важнейшее место в праве нашего государства. Так, право наследования закреплено в ст. 35 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014)[12] и относится к числу основных прав каждого человека.

Отметим, что нормами, регулирующими наследственные правоотношения, на данный момент приобретается все большая актуальность, поскольку с учетом закрепления за гражданами РФ права на частную собственность существенно расширился круг объектов, которые возможно передавать путем наследования. Учитывая данное обстоятельство, можно говорить о возрастании роли норм, посредством которых производится регулирование данных правоотношений.

Наследственное правоотношение является единственным гражданским правоотношением, целью которого является обеспечение универсального правопреемства, что в конечном итоге способствует стабильности гражданского оборота. При этом среди ученых-цивилистов нет единого мнения относительно четкого определения наследственного отношения и правовых характеристик, а также отграничения его от связанных с ним правоотношений.

Так, по мнению одних авторов, наследственные правоотношения - это вид урегулированных нормами гражданского права абсолютных имущественных отношений, возникающих с момента открытия наследства и прекращающихся в момент раздела наследства и возникновения у наследников прав, аналогичных правам наследодателя.[13]

Другие авторы полагают, что наследственным правоотношением признается не имеющее стадий абсолютное правоотношение, возникающее в момент осуществления одним из наследников права на принятие наследства и продолжающееся до возникновения у наследников права на оформление наследственных прав.[14]

Кроме того, в последнее время появилось много сторонников мнения и о множественности наследственных правоотношений, признающих существование наследственных правоотношений, возникающих с момента открытия наследства и с момента приобретения наследства.[15] Некоторые авторы рассматривают как комплекс гражданско-правовых наследственных правоотношений, могущих возникать с открытием наследства, так и правоотношения, причастные к наследственным, например отношения с наследственным преемством.[16] Другие авторы выделяют правоотношения, возникающие при составлении завещания, в связи с открытием наследства, принятием наследства, отказом от его принятия, в связи с охраной наследственного имущества и другие.[17]


Однако представляется, что говорить о множественности данных правоотношений спорно, поскольку под наследованием понимается переход имущества умершего лица к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Следовательно, следует говорить об одном наследственном правоотношении, в котором участвует наследник, обладающий абсолютным правом наследования, и противостоящие ему все третьи лица, которые должны воздерживаться от любых посягательств на права наследника.

Следует отметить, что имеется и целый ряд правоотношений, непосредственно относящихся к наследственному правоотношению - правоотношения по выявлению, хранению наследства, исполнению наследственного правоотношения и по выполнению правопреемниками приобретенных прав и обязанностей, которые самым непосредственным образом связаны с наследственным правоотношением. Названные правоотношения существенно отличаются от наследственного правоотношения: по субъектному составу, юридическим фактам, их порождающим, содержанию, основаниям прекращения и отраслевой принадлежности.

Объектом наследственного правоотношения является наследство, включающее в себя имущество, а также комплекс имущественных прав и обязанностей.

К субъектам наследственного правоотношения относятся лица, которые участвуют в правоотношениях по наследованию.

Содержание наследственного правоотношения составляет комплекс прав, а также обязанностей каждого из его участников. В данном случае на первом месте находятся права наследников на принятие наследства, а к корреспондирующим обязанностям третьих лиц относятся обязанности по непричинению каких-либо препятствий в возможности осуществления наследниками своих прав. Учитывая, что при вступлении в наследство наследники становятся участниками самых разнообразных правоотношений, они могут быть обременены обязанностями, переходящими вместе с наследственными имуществом и правами (к примеру, уплата долгов в заемных обязательствах). Однако у наследников имеется право на отказ от вступления в подобные правоотношения, если они откажутся от принятия наследства.[18]

Итак, для наследственного правоотношения характерно то, что, во-первых, обязательным его субъектом является наследник, обладающий правом наследования. Во-вторых, оно связано со смертью гражданина (объявлением умершим). В-третьих, реализация наследником права на принятие наследства обеспечивает универсальность правопреемства.


Процесс развития наследственных правоотношений сопровождается двумя стадиями:

1) у наследников, призванных к наследованию, появляется право принять наследство; реализация данного права;

2) право наследников на принятие наследственной массы трансформируется в право на само наследство.[19]

Первая стадия характеризуется следующими моментами:

- с открытием наследства (после смерти наследодателя) возникают наследственные правоотношения;

- при открытии наследства у наследника появляется право на принятие наследства либо на отказ от него;

- осуществляется реализация наследниками прав на наследство, что и означает окончание первой стадии. В этом случае для наследников, выразивших свою волю на принятие наследства, наследственные правоотношения продолжаются, в отношении же наследников, отказавшихся от наследства, наследственные правоотношения соответственно заканчиваются.

Начало второй стадии связано с моментом вступления в наследство, она длится до того времени, пока судьбу наследственного имущества полностью не определят.[20] Вторая стадия характеризуется следующими этапами:

- производится деление имущества между всеми наследниками;

- наследники оформляют права на имущество наследодателей;

- осуществляется процесс охраны наследственного имущества.

Итак, данный этап развития наследственных правоотношений порождает переход от права наследников на принятие наследства к их праву на само наследство.

Таким образом, под наследственным правоотношением понимается урегулированное нормами права общественное отношение, обусловленное смертью наследодателя, возникновение у наследников гражданских прав и обязанностей, одинаковых или аналогичных с теми, субъектом которых в момент смерти был наследодатель. Наследственное правоотношение является основным в системе отношений, урегулированных нормами наследственного законодательства. Его исполнение обеспечивает универсальность наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правоотношения являются наследники, обладающие правом наследования, которому корреспондирует обязанность всех третьих лиц не чинить наследнику препятствий в осуществлении этого права, поэтому наследственное правоотношение является абсолютным. Кроме того, наследственное правоотношение по своему содержанию является имущественным, так как возникает по поводу имущества, имущественных и некоторых обязательственных прав и обязанностей, безвозмездным, так как наследник не обременяется никаким встречным предоставлением.


2. Виды наследования в гражданском законодательстве Российской Федерации

2.1 Наследование по завещанию

Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Оно позволяет наследодателю распределить свое имущество после смерти по своему усмотрению. Самое главное, необходимо соблюдать все правила составления завещания, поскольку в законодательстве есть определенные стандарты составления завещания, формы и способы.

Завещать наследство могут все граждане России, а также иностранные лица, проживающее на территории нашей страны, имеющие дееспособность и правоспособность, при этом, по общему правилу завещать могут лица старше 18 лет. У лиц, ограниченно дееспособных и имеющих опекунов и попечителей, а также лиц, которые не понимают значения своих слов и действий, возможность завещать отсутствует.

Завещать можно только свое имущество, которое принадлежит наследодателю на праве собственности. Распространено, что при составлении завещания очень пожилых лиц, старше 75 лет, с них истребуется справка от психиатра об их полной дееспособности.[21]

Завещание является единственной возможностью распоряжения имуществом после смерти. Напротив, наследовать могут все лица, даже если они являются недееспособными либо иностранными гражданами. Наследодатель может завещать имущество любому физическому и юридическому лицу, государству, а может и лишить наследства одного или нескольких лиц из наследников первой очереди. При лишении наследства наследодатель не обязан указывать причины такого решения.

В ст. 218 ГК РФ отмечено, что право собственности на имущество в случае смерти гражданина переходит к его наследникам по закону либо по завещанию. Необходимо учесть такой нюанс, что право на завещание может быть реализовано только лично, никакие представители не допускаются.

Так, Мешкова Л.П. обратилась в суд с иском к Маслюковой Л.Г. о признании недействительным завещания ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного Ильиной Е.А., исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Чебоксары Чувашской Республики Михалуковой В.Е., мотивируя свои требования тем, что в момент заключения договора он в силу болезни находился в состоянии, не позволяющем ему отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Впоследствии она уточнила свои требования, указав также на то, что завещание было удостоверено с нарушением установленных законом требований, поскольку воля завещателя был передана нотариусу через лицо, которому было завещано все имущество, завещание было удостоверено в присутствии самой Маслюковой Л.Г., что противоречит требованиям гражданского законодательства. Кроме того, текст завещания не соответствует фактическим обстоятельствам дела, так в завещании указано на слабое зрение завещателя, в то время как он не смог подписать свое завещание по другим причинам.


Оценивая обстоятельства удостоверения завещания, суд указал, что волю завещателя нотариус может узнать только от него самого и только в личной беседе. Это правило распространяется и на случай изготовления завещания машинописным текстом заблаговременно до его подписания. То есть завещатель в любом случае должен лично донести свою волю до нотариуса. Между тем, как усматривается из материалов дела и не отрицается сторонами, сам ФИО2 для составления текста завещания не обращался к нотариусу, поскольку из дома не выходил, какие-либо средства коммуникации для общения с нотариусом не использовал. В судебном заседании не нашел подтверждения и факт его общения с нотариусом по телефону, поскольку как такового телефона ни стационарного, ни мобильного у ФИО2 не было. Его волю на завещание всего имеющегося у него имущества Маслюковой Л.Г. довела до нотариуса сама Маслюкова Л.Г. Она также лично присутствовала при подписании и удостоверении завещания.

Таким образом, завещание в машинописном тексте было изготовлено заблаговременно исключительно со слов Маслюковой Л.Г., с ее слов была указана и причина невозможности прочтения завещания самим завещателем (<данные изъяты>). Также по предоставленной ею информации нотариус сделал вывод о том, что завещатель не в состоянии в силу болезни сам подписать завещание. Маслюковой Л.Г. же был приглашен и рукоприкладчик завещания – Петрова Е.И., подруга Маслюковой Л.Г.

Поскольку при составлении завещания были нарушены требования, предъявляемые законодателем к составлению и удостоверению завещаний, суд пришел к выводу о недействительности данной сделки в силу требований ст.ст. 166-168 ГПК РФ и признал завещание ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ, серии №, удостоверенное Ильиной Е.А., исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Чебоксары Чувашской Республики Михалуковой В.Е., зарегистрированное в реестре за № №, недействительным.[22]

Весомую роль в составлении завещаний играют органы нотариата, которые проверяют дееспособность наследодателя и разъясняют ему последствия его действий

Следует отметить, что право завещать имущество по своему усмотрению не безгранично. Статьей 1149 ГК РФ предусмотрена обязательная доля в наследстве для лиц, не достигших совершеннолетия, нетрудоспособных лиц, являющихся наследниками первой очереди по закону, даже в том случае, если составлено завещание. Такая доля составляет не менее половины от наследования имущества по закону. Соответственно, если все имущество, например, завещано одному сыну, при том, что второму ничего не завещано, но второй сын, который тоже помогал родителям, является нетрудоспособным, после смерти родителей имеет право на ¼ имущества. То есть, если бы не было завещания, то каждому сыну при наследовании по закону досталось бы по ½ всего имущества, а так второму достанется ¼.