Файл: Виды наследования в гражданском законодательстве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.06.2023

Просмотров: 82

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Другой момент. Сейчас для определения компетентного правопорядка, применяемого к наследованию, имеется необходимость определить, к какой категории относится данное имущество - к движимой или недвижимой, поскольку для коллизионно-правового регулирования одно и то же имущество в одной стране будет рассматриваться как недвижимое, а в другой - как движимое. Так, например, в законодательстве РФ денежные средства рассматриваются как движимое имущество, а в Испании за ними не признается свойство именоваться движимым имуществом.[45]

Следовательно, возникают некоторые сложности из-за различного подхода при квалификации наследственного имущества в разных странах, что порождает определенные коллизии в процессе наследования.

В литературе уже обращалось внимание на то, что наследственные отношения, наряду с семейными и трудовыми, относятся к числу правоотношений, играющих решающую роль при определении статуса иностранного физического лица в каком-либо государстве.[46] В связи с этим коллизионные привязки, содержащиеся в ст. 1224 ГК РФ, должны корреспондировать со ст. 1195 ГК РФ, определяющей личный закон физического лица. Однако в настоящий момент в ст. 1224 ГК РФ содержится только одна корреспондирующая привязка, при этом не используется основное правило определения личного закона такого, как закон гражданства физического лица.

На основании вышеизложенного необходимо закрепить в ст. 1224 ГК РФ привязку для коллизионного регулирования наследования, содержащую отсылку к единому закону независимо от вида наследственного имущества, а также автономию воли завещателя путем предоставления возможности наследодателю самостоятельно выбрать право (право последнего места жительства или право его гражданства), которое будет применяться после его смерти для регулирования наследственных отношений.

К числу проблем реализации права наследования следует отнести и проблему наследования коммориентов.

Лица, которые умерли в один день и в связи с этим потеряли право наследования в отношении друг друга, обозначаются термином коммориенты (лат. commorientes – умершие одновременно). Впервые правовая проблема наследования коммориентов нашла свое отражение в римском праве. В нем действовали презумпции, связанные со смертью, которые определяли последовательность ухода из жизни наследодателей. Так, если дети и родители умерли в одно время, считалось, что малолетние дети умерли раньше, а дети, которые достигли зрелости – позже отца и матери. В случае если имелись доказательства последовательности смерти коммориентов, учитывался истинный характер ситуации.[47]


Если оба супруга умерли в промежутке времени, равном одним календарным суткам, без учета их частей (от 0 до 24 часов), умерший позднее не обладает правом наследования. В случае если смерть оставшегося в живых мужа или жены наступила по времени позже, хотя бы на несколько минут после начала следующих календарных суток, он (она) признаются наследником (цей) ранее умершего супруга или супруги. Это касается ситуаций со смертью коммориентов, проживающих в географических зонах с разными часовыми поясами. Если наследодатель и наследник умерли в одно и то же время, один из них может получить наследственное право из-за того, что в месте его проживания наступили другие календарные сутки.

Факт смерти гражданина, подтвержденный свидетельством о смерти с указанием даты, выданным органами ЗАГС, является одним из юридических фактов, позволяющих осуществить открытие наследства. Существует ряд обстоятельств, в связи с которыми открытие наследства может быть реализовано со временем на основании решения суда, признающего гражданина умершим - безвестное отсутствие лица в течение 5 лет; исчезновение наследодателя при угрожающих жизни обстоятельствах и его отсутствие в течение 6 месяцев; отсутствие сведений об участнике военных действий и его отсутствие в течение двух лет после их прекращения.

В решении суда указывается момент возможной гибели гражданина (если установить невозможно, то дата), что может быть важным в случае с коммориентами.

Коммориенты упоминаются в п. 2 ст. 1114 ГК РФ. Федеральный закон от 30.03.2016 №79- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[48] модернизировал данную статью ГК РФ, тем самым изменив порядок наследования коммориентов. С 1 сентября 2016 г. временем открытия наследства считается момент смерти. Если граждане скончались в один день, второй умерший может стать наследником первого. Указанное правило не применяется, когда момент смерти установить нельзя. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. В целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Коммориенты с момента смерти теряют право наследовать друг у друга. При этом право на наследование возникает у каждого из наследников умершего, согласно основаниям, определенным законом или завещанием.


Некоторые ученые полагают, что изменения касаются наследников таких лиц, когда, например, размер наследуемого имущества супруга, который умер первым, будет меньше, чем размер имущества супруга, умершего позже.[49]

«Проблема» наследования коммориентов напрямую затрагивает деятельность суда. Так, на него возлагается обязанность определить момент смерти. Изучая судебную практику, которая пока еще является очень скудной, можно сделать вывод о том, что определить момент смерти достаточно трудно. Это и осложняет деятельность суда при разрешении таких вопросов. Если же момент смерти так и не удалось установить, то применяются вышеуказанные положения.

Таким образом, изучив изменения гражданского законодательства, можно сделать вывод о том, что в настоящее время при определении времени открытия наследства законодатель первоочередное внимание уделяет именно моменту смерти наследодателя. Если же момент определить не представляется возможным, то уже применяется день смерти. Данные изменения позволят упорядочить институт наследования и применять нормы наиболее точно.

Еще один вопрос, заслуживающий внимания, касается прав на наследство, которые возникают в процессе принятия наследства в порядке представления. Суть всего заключается в том, что если потенциальный наследник умирает до открытия наследства, то причитающуюся ему часть наследства получает уже его наследник. В разборе всей нормы нет необходимости, но в ней содержится категория лиц, которые не подпадают под права представления (п. 3 ст. 1146 ГК РФ). К таким лицам относятся преемники недостойных наследников, что является негуманным и несправедливым, поскольку получается, что само понятие «недостойный наследник» в порядке правопреемства распространяется и на наследников лица, признанного недостойным.[50]

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в работе были рассмотрены лишь некоторые проблемы современного института наследования в Российской Федерации, но решение хотя бы этой небольшой части даст возможность приблизить российское гражданское законодательство к эталонным стандартам европейской цивилистики.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо сформулировать основные выводы.

Наследственное правоотношение является единственным гражданским правоотношением, целью которого заключается в обеспечении универсального правопреемства, что, в конечном итоге, способствует стабильности гражданского оборота. Учитывая, что гражданскому обществу и государству в целом необходима защита права частной собственности, на наследственном праве, как одной из важнейших составляющих системы гражданского права, в довольно значительной степени основано закрепление и всего института права частной собственности.


Наследство следует понимать в качестве некого единства, представляющего собой совокупность принадлежавших умершим гражданам прав (актив, а именно наличное имущество, принадлежавшее наследодателям, и принадлежавшие им имущественные права), и их долги (пассив, представляющий собой обязанности по исполнению обязательственных требований).

Следовательно, можно говорить о том, что наследство представляет собой совокупность следующих двух элементов:

1) актива, охватывающего все права, носителями которых являлись наследодатели, - вещные права, обязательственные требования, исключительные права на результаты какой-либо интеллектуальной деятельности, отдельные корпоративные права;

2) пассива, охватывающего все обязанности наследодателей, т.е. обязательственные правоотношения, в которых они участвовали в качестве должников.

Таким образом, институтом наследования в Российской Федерации на данный момент приобретается все большее значение, в связи с чем наследственные правоотношения детально регулируются положениями нормативных правовых актов, что позволяет обеспечить защиту прав граждан, а также осуществлять должный контроль за исполнением ими своих обязанностей.

Объектом наследственного правоотношения является наследство, включающее в себя имущество, а также комплекс имущественных прав и обязанностей.

К субъектам наследственного правоотношения относятся лица, которые участвуют в правоотношениях по наследованию.

Содержание наследственного правоотношения составляет комплекс прав, а также обязанностей каждого из его участников. В данном случае на первом месте находятся права наследников на принятие наследства, а к корреспондирующим обязанностям третьих лиц относятся обязанности по непричинению каких-либо препятствий в возможности осуществления наследниками своих прав. Учитывая, что при вступлении в наследство наследники становятся участниками самых разнообразных правоотношений, они могут быть обременены обязанностями, переходящими вместе с наследственными имуществом и правами (к примеру, уплата долгов в заемных обязательствах). Однако у наследников имеется право на отказ от вступления в подобные правоотношения, если они откажутся от принятия наследства.

Итак, для наследственного правоотношения характерно то, что, во-первых, обязательным его субъектом является наследник, обладающий правом наследования. Во-вторых, оно связано со смертью гражданина (объявлением умершим). В-третьих, реализация наследником права на принятие наследства обеспечивает универсальность правопреемства.


Таким образом, под наследственным правоотношением понимается урегулированное нормами права общественное отношение, обусловленное смертью наследодателя, возникновение у наследников гражданских прав и обязанностей, одинаковых или аналогичных с теми, субъектом которых в момент смерти был наследодатель.

Одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан сегодня является наследование по завещанию. Оно позволяет наследодателю распределить свое имущество после смерти по своему усмотрению. Самое главное, необходимо соблюдать все правила составления завещания, поскольку в законодательстве есть определенные стандарты составления завещания, формы и способы.

Завещание является единственной возможностью распоряжения имуществом после смерти. Напротив, наследовать могут все лица, даже если они являются недееспособными либо иностранными гражданами. Наследодатель может завещать имущество любому физическому и юридическому лицу, государству, а может и лишить наследства одного или нескольких лиц из наследников первой очереди. При составлении завещания наследодатель не обязан ни с кем советоваться, рассказывать о содержании завещания и даже о его существовании.

Несмотря на возрастающую популярность наследования по завещанию, распространенным способом получения наследства по-прежнему остается наследование по закону.

Наследование по закону - переход прав и обязанностей к другим лицам при отсутствии завещания или признании его недействительным, наличии незавещанного имущества, отсутствии наследников по завещанию, их отстранении или отказе от наследства. Главным фактором при наследовании по закону является родство, то есть кровная связь лиц, которые происходят от общего предка. В современном наследственном законодательстве допускается призвание к наследованию также пасынков, падчериц, отчима и мачехи, так как они являются наследниками седьмой очереди. Кроме того, право наследования предоставлено нетрудоспособным иждивенцам, которые проживали вместе с наследодателем (не входят в число законных наследников).

Таким образом, наследование по закону является одним из стабильных институтов гражданского права. В случае если наследодатель при жизни был носителем имущественных прав или участником гражданско-правовых обязательств, после его смерти наследники, круг которых установлен законом, становятся субъектами прав и обязанностей, как правило, тождественных по содержанию правам и обязанностям наследодателя. Имея прямую связь с отношениями собственности, институт права наследования по закону представляет юридический способ увековечения частной собственности.